Ниже приводится форма доверенности, подтверждающей право лица принять наследство (документ 28).
Вообще принятие наследства – это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства, так как она совершается по воле одного лица – наследника (по закону или по завещанию) и выражает волю этого лица.
Как и всякая другая, сделка, направленная на принятие наследства, должна быть совершена дееспособным лицом (если наследник – физическое лицо), правоспособным лицом (если наследник по завещанию – юридическое лицо), уполномоченными органами власти (если наследник по завещанию – Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование).
От имени лиц, не достигших 14 лет (малолетних), а также лиц, признанных в установленном законодательством России порядке недееспособными, наследство принимается в силу ст. 28, 29, 32 ГК РФ их законными представителями – родителями, усыновителями, опекунами.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство собственными действиями, но с письменного согласия их законных представителей – родителей, усыновителей, попечителей. Принятие наследства гражданином, ограниченным в дееспособности по решению суда, также осуществляется самостоятельно, однако с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ).
Для принятия наследства законными представителями наследников (родителями, усыновителями, опекунами, попечителями), действующими от их имени и в их интересах, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними (ограниченными в дееспособности) наследниками получения предварительного согласия органов опеки и попечительства не требуется. Это связано с тем, что подобные действия опекунов и попечителей направлены на увеличение, а не уменьшение имущества подопечных (ст. 37 ГК РФ).
Наследство принимают самостоятельно также несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными (ст. 21, 27 ГК РФ).
Статьей 333.24 НК РФ установлены размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий. В частности, за принятие мер по охране наследства госпошлина составляет 600 рублей.
В ст. 1116 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, которые могут призваться к наследованию как по закону, так и по завещанию. В данный перечень включены не только субъекты гражданского права, но и субъекты международного публичного права, включая государства и международные организации.
Вместе с тем при открытии наследства выявляются лица, которые живы на момент смерти наследодателя и могут быть признаны наследниками, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Если в круг наследников входят и юридические лица, то они должны быть действующими на момент открытия наследства. В настоящее время информацию о том, действует ли на конкретную дату юридическое лицо, проверить достаточно просто: необходимо получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. В соответствии с п. 20 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением Правительства России от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», содержащиеся в государственном реестре сведения о конкретном юридическом лице предоставляются по запросу, составленному в произвольной форме с указанием необходимых сведений, в виде:
1) выписки из государственного реестра по форме, приведенной ниже. При отсутствии сведений по конкретному показателю пишется слово «нет»;
2) копии документа (документов), содержащегося в регистрационном деле юридического лица;
3) справки об отсутствии запрашиваемой информации. Данный документ выдается в случае, если в государственном реестре отсутствуют сведения о юридическом лице либо невозможно определить конкретное юридическое лицо.В Единый государственный реестр юридических лиц включаются:
1) сведения о юридическом лице:
а) наименование юридического лица (полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов России и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках);
б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения);
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ;
е) наименование и реквизиты документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;
ж) для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации, – сведения о правопреемстве (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо);
з) сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);
и) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);
к) для коммерческих организаций – размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.);
л) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, реквизитов документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии);
м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом, с указанием наименования лицензирующего органа, номера лицензии, даты принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, а также срока действия лицензии, наименования территории, на которой действует лицензия, перечисляются лицензируемые виды деятельности в соответствии с законодательством России;
н) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;
п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
р) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:
– в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
– в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
– в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
с) сведения о банковских счетах юридического лица;
2) сведения о регистрации:
а) основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
б) государственный регистрационный номер записи;
в) дата внесения записи о государственной регистрации при создании, реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращении унитарного предприятия, изменений, вносимых в учредительные документы, а также изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в государственном реестре, прекращении деятельности присоединенного юридического лица, исключении недействующего юридического лица из государственного реестра;
г) серия и номер документа, подтверждающего факт внесения записи в государственный реестр;
д) наименование регистрирующего органа;
е) регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.);
ж) дата регистрации;
з) наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо.В приложении № 5 названных выше Правил приведена форма выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
Кроме того, в перечень возможных наследников могут входить также и иностранные граждане, и лица без гражданства, и иностранные юридические лица. Завещать имущество гражданин может не только российскому, но и иностранному юридическому лицу, если оно существует на день открытия наследства.
Поскольку п. 1 ст. 1116 ГК РФ предусмотрено, что к наследованию по завещанию могут призываться лишь юридические лица, существующие (действующие) на день открытия наследства, а также их правопреемники, то организации, возникшие в результате преобразования юридического лица-наследника (путем реорганизации, слияния, разделения и др.), прекращающего первоначальное юридическое лицо, подлежат выводу из числа наследников. Однако, если, например, юридическое лицо всего лишь изменило свое наименование, уставный капитал, состав участников, но осталось прежним, оно подлежит призванию к наследованию по завещанию. Если, например, юридическое лицо подверглось приватизации, реорганизации, ликвидации, то указанное в завещании юридическое лицо перестало существовать и, как следствие, не может быть наследником по завещанию.
Если завещанием призывается к наследству иностранное юридическое лицо, находящееся в Российской Федерации, то вопрос о его призвании к наследству при преобразовании решается по закону страны этой организации (ст. 1224 ГК РФ).
Прежнее гражданское законодательство не допускало к наследованию ни по закону, ни по завещанию граждан, которые своими противозаконными действиями способствовали призванию их к наследованию (см. ст. 531 ГК РСФСР). Действующий же в настоящее время ГК РФ таких наследников именует «недостойными наследниками», а их круг ограничен приведенным ниже перечнем.
К недостойным наследникам относятся:
1) лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли завещателя, выраженной в завещании, способствовали (пытались способствовать) призванию их самих или других лиц к наследованию;
2) лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли завещателя, выраженной в завещании, способствовали (пытались способствовать) увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства;
3) родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах к моменту открытия наследства, не наследуют по закону после детей;
4) лица, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя (см. ст. 93–97 СК РФ).Первая и вторая группа обстоятельств должны быть подтверждены в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством России и носить только умышленный характер.
В практике случается, что недостойный наследник успел получить наследство либо неправомерно завладел наследственным имуществом. В такой ситуации он обязан возвратить такое имущество в соответствии с положениями гл. 60 ГК РФ как неосновательное обогащение. Правом требования возврата имущества обладают наследники, которые вправе быть призванными к наследованию.
Правила о недостойных наследниках распространяются также и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. При недостойном их поведении предоставленная им законом льгота отодвигается на второй план.
Если наследник, который может быть признан недостойным, несовершеннолетний или недееспособный гражданин, суд определяет степень неправомерности действий такого лица, а также принимает решение о возможности либо невозможности призвания к наследству его лично или его законных представителей.
Если все же гражданин, не имеющий права наследовать или отстраненный от наследства, получил его, он обязан возвратить все полученное им имущество. Незаконно полученное имущество должно быть возвращено в натуре, а если оно утрачено, недостойный наследник должен возместить:
1) эквивалентную денежную стоимость наследственного имущества;
2) убытки, возникшие в связи с изменением стоимости (изменением цен) наследственного имущества;
3) возвратить (возместить) все доходы, полученные им за все время фактического пользования имуществом;
4) возвратить иные доходы и прибыль, если они были фактически получены, а также проценты за пользование средствами.Распоряжения наследодателя об имуществе могут быть признаны завещанием, если они имеют имущественное содержание. Однако такие распоряжения иногда могут сопровождаться и отдельными распоряжениями неимущественного характера. Сделанные исключительно по поводу неимущественных отношений распоряжения завещанием не являются. Так, если в завещании даны лишь распоряжения о месте, способе захоронения наследодателя и т. п., такой документ не является завещанием, поскольку российское гражданское законодательство связывает завещание именно с приобретением прав на имущество.
Завещательные распоряжения, носящие имущественный характер, способствуют определению правопреемников к имуществу завещателя. Способами такого определения могут выступать: назначение определенных лиц наследниками, устранение определенного лица (круга лиц) от наследования, распределение имущества между наследниками по долям или в натуре (иным законным путем). Положения о содержании завещательных распоряжений содержатся в нормах ст. 1119 ГК РФ.
Завещание может совершить лишь гражданин, обладающий в момент его совершения полной дееспособностью.
В соответствии с положениями ст. 18 ГК РФ в содержание общей правоспособности граждан также входит и возможность завещать имущество, которая в соответствии со ст. 22 ГК РФ не может быть ограничена иначе чем в силу закона. Однако действующее гражданское законодательство России не предусматривает каких-либо ограничений завещательной правоспособности граждан.
Завещательной правоспособностью не обладают:
1) лица, не достигшие совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ);
2) лица, ограниченные судом в дееспособности (ст. 30 ГК РФ);
3) лица, признанные судом недееспособными (ст. 29 ГК РФ).Вместе с тем несовершеннолетние вправе совершать завещания, если они приобрели дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (ст. 21 ГК РФ) или были эмансипированы (ст. 27 ГК РФ). Следует отметить, что, если завещание было совершено лицом до признания его недееспособным или до ограничения его в дееспособности, оно сохраняет свою юридическую силу и после наступления факта недееспособности (ограничения в дееспособности).
Дела о признании гражданина недееспособным либо ограниченно дееспособным рассматриваются судом в порядке особого производства (ст. 262 ГПК РФ).
Следует отметить, что особое производство относится к специальным (упрощенным) производствам, направленным на защиту нарушенного или оспоренного права.
Особенностью такого производства является то, что в нем отсутствует спор о праве, нет материально-правового требования, в отличие от искового производства. Однако делам особого производства нередко присущи споры о том или ином факте.
Если лицо, обладающее дееспособностью в полном объеме, в момент совершения завещания находилось в состоянии, при котором оно не могло понимать значения своих действий или руководить ими, то вопрос о недействительности завещания решается в соответствии со ст. 1131 ГК РФ.
Поскольку завещание носит личный характер, это означает, что оно подлежит совершению исключительно путем прямого и непосредственного волеизъявления самого завещателя. Данное правило обусловлено необходимостью отражения в завещании подлинной воли самого наследодателя. Правилами ст. 1125 ГК РФ допускаются запись текста завещания нотариусом и подписание документа рукоприкладчиком вместо завещателя. При таких обстоятельствах завещатель самостоятельно высказывает завещательные распоряжения, сверяя их с произведенной нотариусом записью.
Завещание, будучи личной сделкой, не может быть совершено через представителя. Это объясняется тем, что представитель, даже действуя в силу выданного ему полномочия, при исполнении поручения выражает собственную волю – волю представителя, а не завещателя. Данное правило вытекает из смысла п. 4 ст. 182 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.
Гарантированная законодателем свобода завещания не может быть ограничена или сокращена при совершении завещания, поскольку завещатель имеет полную свободу в составлении новых завещаний, направленных на дополнение, изменение или отмену ранее совершенных. Этим, собственно, и обосновывается требование гражданского законодательства России о совершении завещания лишь одним лицом и недопустимости составления одного завещания двумя и более гражданами.
Чтобы совершить завещание, достаточно только одной воли завещателя, а предварительного согласия будущего наследника на принятие наследства по завещанию не требуется.
Соотношение двух видов наследования – по завещанию и по закону – составляет главный костяк общих положений гражданского законодательства России о наследовании.
Это соотношение, примыкающее к общему принципу диспозитивности гражданско-правового регулирования, заключается в приоритете наследования по завещанию, закрепленном ныне в ст. 1111 ГК РФ. В соответствии с данной нормой наследование осуществляется по завещанию, однако оно может осуществляться по закону, когда и поскольку не изменено завещанием, а также в случаях, предусмотренных ГК РФ.Наследование по завещанию может быть полностью замещено наследованием по закону в следующих случаях:
1) если по правилам ст. 1116 ГК РФ наследники по завещанию отсутствуют на день открытия наследства (в данном случае исключением могут быть лишь nasciturus – лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст. 1116, 1166 ГК РФ));
2) если по правилам ст. 1157, 1158, 1161 ГК РФ ни один из наследников по завещанию не принял наследства либо каждый из них отказался от наследства по завещанию;
3) если по правилам ст. 1117 ГК РФ ни один из наследников по завещанию не имеет права приобрести наследство в силу недостойности;
4) если по правилам ст. 1131 ГК РФ завещание в целом признано недействительной сделкой.Наследование по завещанию может быть дополнено, изменено, иным образом сочетаться с наследованием по закону в следующих случаях:
1) когда по правилам ст. 1111, 1120 ГК РФ завещание составлено в отношении части наследственного имущества, указанной в виде доли в наследстве или отдельных конкретных вещей либо прав; к части имущества, не затронутой завещательными распоряжениями, применяется порядок наследования по закону;
2) когда по правилам ст. 1149 ГК РФ завещанием нарушены права необходимых наследников на обязательную долю в наследстве; в этом случае право на часть наследства, признаваемое за необходимыми наследниками, переходит к ним в порядке наследования по закону;
3) когда по правилам ст. 1131 ГК РФ завещание признано частично недействительным, например в случае распоряжения чужим имуществом наряду с распоряжением своим собственным;
4) когда по правилам ст. 1158 ГК РФ наследник по завещанию обладает правом выбора альтернативного основания наследования;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством России.
Поэтому иные обстоятельства, не предусмотренные законодательством, не могут изменить установленные законодателем основания соотношения наследования по завещанию и наследования по закону.Подводя итог сказанному, следует отметить, что одним из основных правил наследования по завещанию является положение о том, что оно не может быть заменено, ограничено, изменено или дополнено наследованием по закону иначе как по основаниям, предусмотренным законом РФ. В связи с этим не допускаются никакие соглашения между заинтересованными лицами в отношении основания наследования по завещанию.
Статьей 1119 ГК РФ предусматривается принцип свободы завещания. Эта свобода выражает такой выбор различного плана распоряжений по определению судьбы наследства, который не может быть описан в законе исчерпывающе по причине многообразия жизненных ситуаций и отношений, которые и оказывают своеобразное влияние на формирование воли завещателя.
По своему концептуальному значению свобода завещания является «сестрой» свободы договора (ст. 421, 422 ГК РФ), но принципиально отличается назначением, содержанием и волевой односторонностью. Последняя придает свободе завещания еще более широкий характер как не связанной согласием договорных партнеров.
Однако и свобода завещания имеет границы. Это видно прежде всего из общих положений ст. 1 ГК РФ, предусматривающей основания ограничения гражданских прав, и ст. 10 ГК РФ, предусматривающей пределы осуществления гражданских прав, а также правил ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве. Анализ норм ГК РФ позволяет определить, что свобода завещания подразумевает возможные, но не обязательные элементы завещания. К ним, в частности, можно отнести условия:
1) о предмете завещания;
2) о круге будущих наследников завещателя;
3) о содержании завещательных распоряжений;
4) о способах распределения наследства между потенциальными наследниками;
5) об иных условиях, не противоречащих законодательству России.Вместе с тем перечисленные в ст. 1119 ГК РФ отдельные виды завещательных распоряжений не исчерпывают свободы завещания, то есть их перечень не является закрытым. Свобода завещания – это, по сути, право человека совершить завещание по своему усмотрению. Свобода завещания подразумевает возможность выбора: завещать либо не завещать имущество. Право выбора принадлежит исключительно воле гражданина-правообладателя. Поскольку завещание совершается в установленном законодательством России порядке, обещание составить завещание в пользу того или иного лица не порождает никаких юридических последствий ни для давшего такое обещание, ни для лица, которому дано это обещание.
В случае если завещание уже совершено, гражданин не лишен возможности принять новое решение в отношении содержания завещательных распоряжений (самого завещания). В соответствии со ст. 1130 ГК РФ в любое время после составления завещания оно может быть изменено или отменено завещателем.
Завещательные распоряжения не подлежат оценке на предмет справедливости, целесообразности, мотивированности, оправданности и иных принципов обоснованности решений, принятых завещателем. Еще одной особенностью свободы завещания является то, что завещатель не обязан раскрывать ни причин назначения того или иного лица наследником, ни причин лишения наследства наследников по закону, ни причин изменения (отмены) завещания. Поэтому по смыслу ст. 1132 ГК РФ при толковании завещания должен быть установлен истинный смысл волеизъявления завещателя, а не его обоснованность. В случае нарушения условий, обеспечивавших принцип свободы воли и волеизъявления завещателя (если, например, завещание было совершено, изменено или отменено под влиянием угроз, насилия), такой акт не признается завещанием и является в соответствии со ст. 1131 ГК РФ недействительным.
Прямо упомянутые в ГК РФ возможности совершения завещательных распоряжений, но выходящие за рамки видов распоряжений, предусмотренных ст. 1119–1122 ГК РФ, основаны на общих принципах свободы завещания в частности и гражданского права в целом. На основании данных принципов могут устанавливаться гражданские права и возникать обязанности. Упомянутая выше возможность распространяется на такие виды завещательных распоряжений, как:
1) назначение душеприказчика, в обязанности которого входит исполнение завещаний (ст. 1134, 1135 ГК РФ);
2) завещательный отказ, устанавливающий обязанности наследников в пользу других лиц за счет наследства (ст. 1137, 1138, 1140 ГК РФ);
3) завещательное возложение, устанавливающее обязанности наследников общеполезного характера за счет наследства (ст. 1139, 1140 ГК РФ).Особенность перечисленных выше видов завещательных распоряжений состоит в том, что они могут стать основанием возникновения новых прав и обязанностей, не входивших в состав наследства.
Вместе с тем возможность осуществлять гражданские права по своему усмотрению не может быть безгранична и допускается при соблюдении всех требований законодательства России. На практике завещания, отличающиеся по содержанию своих распоряжений от предусмотренных в ГК РФ, совершаются нечасто. Обычно завещания имеют стандартную форму, в которой определено, какое имущество завещано, кому оно завещано, как распределено между упомянутыми в нем наследниками. Поэтому особого внимания заслуживают распоряжения, соответствие содержания которых требованиям законодательства России вызывает сомнения, ведь допускаются закрытые и чрезвычайные завещания, составляемые завещателями без юридической поддержки.
Свобода завещания, кроме всего прочего, предполагает возможность сделать предметом завещательных распоряжений любое имущество, которое окажется принадлежащим завещателю на момент открытия наследства. Право завещать любое имущество получило специальное закрепление в ст. 1120 ГК РФ.
Имущество – это все то, что охватывается правовой категорией наследства (ст. 1112 ГК РФ). Обладающие теми или иными свойствами имущества объекты (вещи, права) также могут быть предметом завещания. Это положение относится в том числе и к имущественным правам, связанным с исключительными правами на продукты интеллектуальной деятельности завещателя.
Принадлежность имущества наследодателю определяется на момент открытия наследства, в связи с чем завещать можно как имущество, которое наличествует на момент совершения завещания, так и будущее имущество, которое завещатель приобретет после составления завещания и которое окажется ему принадлежащим после смерти.
Надобности доказывать принадлежность имущества завещателю при совершении завещания нет. Однако на день открытия наследства доказательства принадлежности становятся необходимыми. Если, к примеру, после составления завещания завещанное имущество продано, подарено, иначе отчуждено и к моменту открытия наследства в его составе не окажется завещанного имущества, такое завещание в части распоряжения отчужденным имуществом должно быть признано недействительным.
В большинстве случаев завещанное имущество обозначается указанием на конкретные вещи либо права, подлежащие передаче назначенным наследникам. Кроме того, завещателем может быть совершено не одно, а два и более завещаний, не совпадающих по содержанию заключенных в них распоряжений (в одном завещании речь идет о судьбе квартиры, в другом – автомашины, в третьем – дачи и т. д.). Все отдельные завещания относительно как наследства в целом, так и отдельных вещей и прав из состава наследства содержат завещательные распоряжения в отношении одной будущей наследственной массы.
Право завещать любое имущество (ст. 1112 ГК РФ) означает, что завещатель может сделать предметом завещательных распоряжений в том числе свои имущественные обязанности (долги), не исполненные (не погашенные) к моменту открытия наследства. Но завещательные распоряжения, касающиеся долгов наследодателя, имеют некоторые особенности. Если подобные распоряжения совершены таким образом, что обременяют лишь одного или более наследников с одновременным освобождением от бремени долгов других наследников, такие завещательные распоряжения следует признавать недействительными. Недействительность подобных распоряжений сводится к тому, что они нарушают:
1) интересы кредиторов наследства, перед которыми все наследники как по завещанию, так и по закону несут солидарную ответственность (ст. 323 ГК РФ);
2) интересы наследников по завещанию, обремененных долгами, которые оказываются лишенными завещателем права регрессного требования к остальным наследникам (ст. 325 ГК РФ).Анализ ст. 1121 ГК РФ позволяет определить, что законодательством России не устанавливается никаких ограничений в отношении выбора завещателем своих правопреемников ни по числу, ни по правовому статусу. В частности, наследниками по завещанию могут стать граждане как входящие, так и не входящие в круг наследников по закону. Круг наследников по закону очерчен в ст. 1142–1149 ГК РФ. Кроме того, завещатель при совершении завещательных распоряжений не связан ни очередностью призвания лиц к наследованию по закону, ни условиями наследования (по праву прямого непосредственного наследника или по праву представления).
Наследником по завещанию может стать также лицо, которое будет рождено после совершения завещания, но которое было зачато при жизни завещателя (nasciturus). Не имеет значения при совершении завещания, относится ли nasciturus к кругу наследников по закону.
Завещательное распоряжение может быть составлено и в пользу такого лица, которое, прежде чем было составлено завещание в его пользу, совершило те или иные действия, влекущие признание его недостойным наследником (ст. 1117 ГК РФ). В этом случае завещательное распоряжение в его пользу является актом его личного прощения завещателем.
Назначая физических лиц наследниками, завещатель должен назвать их полным именем (ст. 19 ГК РФ), что позволит без проблем признать их право на наследство. Что же касается nasciturus, то индивидуализация такого наследника заключается в следующем: вполне достаточным является указание полного имени матери будущего ребенка, ожидающей его рождения в момент совершения завещания.
Наследниками по завещанию могут быть назначены также государственно-властные и другие публично-властные образования, являющиеся субъектами гражданского права (ст. 2, 124 ГК РФ):
1) Российская Федерация;
2) субъекты Российской Федерации;
3) муниципальные образования;
4) иностранные государства, признаваемые субъектами правоотношений при наследовании по завещанию.Как и другие лица, которые могут быть признаны наследниками по завещанию на день открытия наследства, публично-властные образования могут стать наследниками, если они на момент открытия наследства являются реальными правовыми субъектами.
Принцип свободы завещания предполагает также право лишить наследства как одного, так и нескольких или всех наследников по закону.
Распоряжение завещателя, касающееся запрета на приобретение его имущества наследниками по закону, не нуждается в обосновании или объяснении, представляемом наследникам (иным заинтересованным лицам).