Раздел III Пресеченная преступная деятельность

Глава 1 Понятие пресеченной преступной деятельности

Как выше уже было сказано, пресеченная преступная деятельность — это неоконченная помимо воли лица преступная деятельность. При таком понимании ее возникает две разновидности деятельности: развивающаяся во времени преступная деятельность; деятельность по прерыванию преступного поведения, не связанная с волей виновного.

Прерванную разновидность мы попытались достаточно полно раскрыть при анализе стадий совершения преступления. И единственное, на чем следовало бы заострить внимание, это на различной степени волеизъявления виновного при совершении преступления. Неоднозначность степеней волеизъявления очевидна уже на поверхностном уровне. Так, если в умышленной деятельности воля лица напрямую связана с преступным результатом, то в преступлениях, совершаемых с легкомыслием (преступной самонадеянностью), связь воли виновного с преступным результатом уже не столь очевидна (лицо оценило конкретную ситуацию; решило, что конкретные обстоятельства воспрепятствуют наступлению результата; и начинает действовать, будучи уверенным в ненаступлении его), а в преступлениях, совершаемых с преступной небрежностью, она вообще проблематична (виновный не предвидит наступление результата). Изложенное различие в степенях волеизъявления в определенной мере сказывается на нашей оценке пресеченного преступления.

В то же время его оценка зависит и от анализа второй разновидности, которую теория определяет как причины прерывания преступного поведения. Нужно признать, что термин «деятельность» в данном применении не всегда соответствует характеру причин пресечения преступления. Это видно из классификации причин прерывания преступной деятельности, которые можно разделить на две группы: лежащие за пределами волеизъявления окружающих виновного лиц и зависящие от воли окружающих лиц.

Первая группа причин возникает стихийно и воздействует на преступную деятельность побочно, походя. Их можно дифференцировать как обстоятельства, связанные с силами природы, и обстоятельства, связанные с поведением людей. В тех случаях, когда преступная деятельность пресекается силами природы, мы сталкиваемся с весьма относительным применением термина «деятельность». И именно в данной подгруппе случайностей наиболее выпукло отражается стихийность прерывания преступления. С таким же стихийным пресечением преступной деятельности мы имеем дело, когда прерывается преступление людьми либо опосредованно (путем применения механизмов), либо непосредственно своим поведением; при этом лицо, пресекающее преступную деятельность, не имеет ни малейшего представления ни о преступной деятельности, ни о том, что он своим поведением эту деятельность прерывает. Например, преступники через подкоп готовились совершить кражу из магазина, но накануне совершения хищения у магазина остановился тяжелый грузовик и обвалил подкоп.

Стихийность пресечения преступления не должна сказываться на нашей оценке прерванной преступной деятельности. Однако совместное изучение двух указанных разновидностей деятельности (совершение преступления при различных степенях волеизъявления виновного и стихийное прерывание преступления) приводит к интересным, на наш взгляд, выводам.

Во–первых, стихийно пресеченная преступная деятельность может сама по себе объективно проявиться (пример с обвалившимся подкопом). Подобное возможно и при умышленном, и при неосторожном поведении, то есть не зависит от степени волеизъявления виновного. При этом правоприменитель может соответствующим образом оценить объективно обнаруженную пресеченную деятельность. В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда пуля ударилась о записную книжку, находящуюся в кармане потерпевшего, не пробила ее и осталась в кармане. Здесь явно видна пресеченная деятельность. Но определение ее в качестве преступной или непреступной зависит от психического отношения виновного к своим действиям (выстрелу в потерпевшего): при виновном отношении (умышленном или неосторожном) пресеченная деятельность объявляется преступной, при казусе — непреступной. В то же время признание прерванной деятельности преступной еще не предрешает характера ответственности виновного.

Во–вторых, возможна ситуация, при которой пресечение деятельности с очевидностью объективно не обнаруживается, однако о ней правоприменительный орган может узнать от самого виновного. В таком случае оценка пресеченной деятельности напрямую зависит от степени волеизъявления виновного: при очевидном преступном волеизъявлении становится очевидной и преступность пресеченной деятельности, которая соответствующим образом оценивается правоприменительным органом; при неочевидном (легкомыслие) либо недостаточном (преступная небрежность) волеизъявлении пресеченная преступная деятельность, как правило, остается скрытой, латентной, в силу неочевидности ее для виновного как единственного в данной ситуации источника объективирования прерванного преступления. Следовательно, совокупное рассмотрение пресеченного преступления на основе волеизъявления виновного и стихийности прерывания преступления с необходимостью приводит нас к дифференциации правовой значимости пресеченной деятельности: носит она раскрытый либо латентный характер. Разумеется, вопрос о скрытой преступности имеет самое косвенное отношение к рассматриваемым в работе положениям, но его нельзя обойти, поскольку он естественно вытекает из анализа причин пресечения преступления. Кроме того, сам по себе данный вопрос достаточно важен для науки уголовного права и криминологии, потому что показывает истинный уровень криминальности существующего общества, полное представление о котором вовсе не безразлично для правоведа.

Несколько иная картина складывается, когда преступная деятельность пресекается в связи с обстоятельствами, зависящими от воли окружающих лиц. Здесь преступная деятельность настолько очевидна, что те или иные окружающие лица становятся на охрану общественных интересов. И указанная очевидность вовсе не зависит от волеизъявления виновного, а кроется в объективных факторах; возможно, что сам виновный не осознает противоправности своего поведения (при небрежности), но определенные окружающие его лица отчетливо представляют себе эту противоправность и вмешиваются в развитие причинной связи. Разумеется, подобное пресечение преступления с очевидностью приводит и к квалификации содеянного как пресечения, хотя и не исключает его латентности, но обусловленной уже волей виновного и окружающих его лиц.

Пресечение преступной деятельности по воле окружающих лиц бывает: абсолютно правомерным (например, преступный результат может наступить из–за бездействия виновного; окружающие выполняют требуемые ситуацией социально полезные действия, устраняя тем самым преступный результат); относительно правомерным (например, условия крайней необходимости как прерывания преступной деятельности; если бы указанные действия были абсолютно правомерны, не было бы необходимости вносить их в уголовный закон в качестве уголовно–правовой особенности); относительно противоправным (например, при превышении пределов необходимой обороны, когда в основе деятельности лежит все–таки прерывание преступной деятельности средствами и способами, несколько выходящими за рамки требуемых ситуацией); абсолютно противоправным (например, убийство распространителя наркотиков с целью завладения ими для собственного использования). От характера пресечения зависит не только характер ответственности самого виновного, но и судьба лица, прерывающего преступную деятельность (при абсолютно или относительно правомерном — освобождается от уголовной ответственности либо не привлекается вовсе; при относительно и абсолютно противоправном — ответственность либо снижается, либо наступает в полном объеме).

Влияет ли характер пресечения на ответственность виновного? На первый взгляд, вполне приемлема господствующая точка зрения, согласно которой «причины, воспрепятствующие доведению приготовления и покушения до оконченного преступления, лежат за пределами общественной опасности деяния и личности» виновного[339] и не влияют на его ответственность. Однако трудно представить себе, что претерпевание преступником определенного вреда при пресечении его преступной деятельности (причинении ему имущественного, физического вреда при необходимой обороне, при превышении ее пределов, при задержании преступника и т. д.) останется в суде незамеченным и не повлияет на назначенное наказание. Скорее всего, суд учтет, что преступник тот или иной урок уже вынес из преступления и в соответствии с этим дифференцирует наказание.

При этом возникает вопрос: чем же определяется социальная значимость пресеченной преступной деятельности? Согласно господствующей в теории уголовного права позиции общественная опасность пресеченной преступной деятельности заключается в поставлении в опасность причинения вреда общественные отношения[340]; в поставлении правовых объектов в опасность причинения ущерба, в создании реальной угрозы социалистическим общественным отношениям[341]. Указанная реальная угроза представляет собой такое объективное состояние преступной деятельности, при которой объективная возможность причинения ущерба общественным отношениям могла превратиться (если бы преступная деятельность не была пресечена) в действительный ущерб из–за последующего поведения виновного. Степень реальности угрозы различна и зависит от степени приближенности поведения виновного к действительному ущербу, который мог иметь место в каждом конкретном случае. Отсюда различна и общественная опасность содеянного: «Действия будут сравнительно тем опаснее, чем выше степень вероятности наступления вредных последствий»[342].

Таким образом, общественная опасность пресеченного поведения зависит от стадии совершения преступления, на которой преступная деятельность была пресечена: при прерывании преступления на стадии создания условий общественная опасность ниже, при пресечении на стадии исполнения преступления — выше. Казалось бы, все оправданно и логично.

Однако здесь возникают некоторые сомнения. Первое из них состоит в том, что более низкая общественная опасность создания условий по сравнению с исполнением преступления автоматически переносится на пресеченную преступную деятельность. Естественно, невозможно отрицать различную степень общественной опасности отдельных этапов совершения преступления и соответствующее постепенное наращивание общественной опасности до самого максимального ее предела, характерного для причинения вреда данным общественным отношениям. Но когда мы говорим о пресечении преступной деятельности на какой–либо стадии, то имеем в виду, что за этапом, совершения преступления, на котором деяние прервано, уже более ничего не следует и не последует. И сравниваем мы при этом не две реальности (создание условий и исполнение преступления) по их социальной значимости, а реальность (пресечение преступной деятельности на стадии создания условий) и абстрактную возможность (представляемый нами преступный результат или пресечение преступления на стадии исполнения). Почему же теория уголовного права вновь и вновь подтверждает меньшую общественную опасность пресеченного преступления? Ведь при таком решении меньшая общественная опасность приготовления и покушения становится как бы заслугой виновного, поскольку она с необходимостью выходит на соответственно меньшее наказание. На самом деле, в уменьшении общественной опасности пресеченного преступления заслуги виновного нет, так как только благодаря окружающим лицам и другим силам преступная деятельность прекратила свое существование и, будь на то воля виновного, развилась бы во времени до логического конца.

Тем не менее логично было бы сравнение пресеченной преступной деятельности с возможным добровольным отказом лица, сопоставление с которым вывело бы нас на несколько иное понимание общественной опасности пресеченной деятельности: зачем привлекать к уголовной ответственности за пресеченную деятельность, если лицо в последующем могло добровольно отказаться от доведения преступления до конца? Скорее всего, традиционный вывод о меньшей общественной опасности пресеченной деятельности (но не об отсутствии ее вообще) исходит из закономерностей развития преступления, заканчивающегося наступлением преступного результата, и лишь в качестве исключения — добровольный отказ. Поэтому при определении сравнительной общественной опасности идет сопоставление не с возможным добровольным отказом, а с возможным наступлением преступного результата: преступное последствие не наступило и уже не наступит, значит, предшествующее ему поведение виновного не столь опасно, как в тех случаях, когда оно наступило бы.

Отсюда и второе сомнение. Анализируя общественную опасность пресеченного поведения, теория уголовного права напрочь забывает об общественной опасности личности преступника — одной из составных частей общественной опасности вообще. А общественная опасность личности виновного на момент пресечения преступной деятельности вроде бы остается такой же, что и при возникновении замысла (замысел при его возникновении охватывал или должен был охватывать всю преступную деятельность, включая наступление результата — «пика» преступной деятельности), то есть неизменной на любой стадии совершения преступления при его прерывании.

Разумеется, в ходе совершения преступления могут возникнуть обстоятельства, существенно изменяющие и общественную опасность личности виновного. Однако они, как правило, будут привходящими случайностями, напрямую не связанными с динамикой совершаемого преступления. Для нас же важным пока остается установление взаимосвязи общественной опасности личности с развитием собственно преступления. И здесь, на первый взгляд, усиление объективного уровня общественной опасности пресеченного преступления на нарастающих его этапах развития не отражается на субъективном ее уровне, который на всем протяжении преступления остается одним и тем же.

Более глубокий взгляд на субъективный уровень общественной опасности несколько изменяет указанный вывод. Психическое отношение виновного к содеянному, составляющее основу субъективного уровня общественной опасности, лишь при поверхностном анализе выглядит стабильным. В жизни его элементы (мотивы, цели, интеллектуальный и волевой моменты вины) всегда подвижны, подвержены изменениям, зависящим от окружающего мира и, в том числе, от самой динамики преступного поведения. Окружающий мир отражается в сознании виновного так или иначе, характер отражения обусловлен степенями определенности и достоверности осознания окружающей действительности: степень определенности представляет собой точность знания существующих обстоятельств — от осознания возможности их наличия и свойств до уверенности в наличии и свойствах; степень достоверности — от ошибочного до адекватного отражения действительности[343]. Указанные степени зависят от психических особенностей субъекта, его способностей понимать окружающий мир и от очевидности информации, поступающей в его мозг (чем очевиднее информация, тем выше степень определенности и достоверности). Выход данных степеней на общественно опасное поведение превращает их в степень вины как количественную характеристику, конкретизацию[344] вины, напрямую связанную с существующими обстоятельствами.

Поэтому анализ различных этапов развития преступления показывает: чем сильнее «погружается» виновный в преступную деятельность, тем ближе его поведение к возможному преступному результату, тем все более конкретными становятся окружающие его обстоятельства, тем точнее и объемнее поступающая к нему информация, тем выше степени определенности и достоверности отражения ее, соответственно, степень вины. Естественно, при пресеченной преступной деятельности степень общественной опасности личности будет ниже, чем при возможном преступном результате. Исходя из данного положения можно отбросить изложенные сомнения и признать наличие различной общественной опасности объективного и субъективного уровней при различных видах пресеченной преступной деятельности.

Однако в пресеченной преступной деятельности имеет значение не только общественная опасность. Ведь мы говорим о прерывании преступления помимо воли виновного, когда результат не наступил и уже не наступит, по крайней мере, при данном развитии преступления. Отсюда следует, что пресечение преступной деятельности несет в себе определенный заряд общественной полезности, которая зависит от самого факта пресечения преступления, от стадии прерывания преступного поведения (чем раньше произошло пресечение преступной деятельности, тем оно социально полезнее), от активности окружающих виновного лиц. Круг факторов, обусловливающих социальную полезность пресечения преступления, свидетельствует о том, что даже стихийное прерывание преступной деятельности остается общественно полезным. Но указанная социальная полезность иногда несколько затушевана (при относительной и абсолютной противоправности действий по пресечению преступления) и тем не менее объективно существует. Социальная полезность действий, пресекающих преступную деятельность, не распространяется на лиц, деятельность которых пресекается. Это положение, думается, аксиоматично. Ведь то, что кто–то прервал (что–то прервало) преступное поведение виновного, не означает возможности признания социально полезным (хотя бы частично) данного поведения. Но все же фактически преступная деятельность не доведена до конца, и виновный не может в полной мере отвечать за все преступление, как если бы оно было совершено, не может отвечать за результат, которого нет и уже не будет, именно поэтому позитивное поведение иных лиц или влияние обстоятельств косвенно сказывается на смягчении ответственности виновного.

Пресеченная преступная деятельность в зависимости от стадии совершения преступления может быть подразделена на несколько видов. В уголовном праве приняты две ее разновидности: приготовление при пресечении на стадии создания условий и покушение, не оконченное на стадии исполнения преступления. В то же время признается невозможным пресечение преступной деятельности на стадиях, предшествующих созданию условий (возникновения и обнаружения замысла), поскольку за мысли нельзя наказывать.

Следует согласиться с выделением двух традиционных разновидностей пресеченной деятельности. Однако весьма спорным является то, что при подобном отношении к неоконченной преступной деятельности отметается возможность пресечения преступления на стадиях возникновения и обнаружения замысла, поскольку сам факт невозможности наказания за мысли вовсе не исключает наличия пресеченной деятельности на указанных стадиях, а лишь свидетельствует об отсутствии одного правового последствия такого прерывания. Посему вполне естественно возникает необходимость в четком размежевании самого пресечения на стадии мыслительной деятельности и правового последствия его, которые ни в коем случае нельзя смешивать, а можно лишь сопоставлять друг с другом.

Представляется достаточно очевидным прерывание преступления и на стадиях возникновения и обнаружения замысла, так как нельзя исключить на данных стадиях влияния случайностей, пресекающих дальнейшее развитие преступления. Именно поэтому мы выделили три вида пресечения преступления: пресечение только психического процесса на стадиях возникновения и обнаружения замысла, приготовление, покушение.

Глава 2 Виды и правовое значение пресечения преступной деятельности

2.1. Пресечение только психического процесса преступной деятельности

В тех случаях, когда преступная деятельность прерывается на стадиях возникновения и обнаружения замысла, можно говорить о пресечении только психического процесса преступной деятельности, поскольку лицо не совершило еще никакого деяния в направлении преступного результата. Сразу оговоримся об условности фразы «пресечение только психического процесса». Дело в том, что психический процесс прерывается всегда, когда пресекается преступная деятельность на любой стадии ее развития. Применяя данный термин, мы имеем в виду лишь факт прерывания развития преступного замысла до совершения какого–либо деяния по облегчению или исполнению преступления. Именно для отражения данного факта в упомянутую чуть выше фразу введено слово «только», призванный размежевать возникший и обнаруженный замысел и еще не начавшееся деяние.

Прежде всего психический процесс может быть прерван на стадии возникновения замысла. Подобное имеет место, например, при призыве в армию лица, задумавшего совершить преступление, или при отправлении в командировку должностного лица накануне задуманных им преступных действий по службе, преступных последствий которых он не предвидел, хотя должен был и мог предвидеть, и т. д. При этом пресечение преступной деятельности осуществляется всегда стихийно, окружающие не осознают факта пресечения преступления, в связи с чем прерывание преступной деятельности на стадии возникновения замысла помимо воли виновного, благодаря тем или иным объективного рода случайностям, не может быть объективно зарегистрировано и принято во внимание[345]. По существу, и сам психический процесс создания (долженствования создания) модели преступления и определения характера личного вклада в него, и само пресечение психического процесса, и причины такового остаются за рамками осознания окружающих виновного лиц. Указанное отсутствие очевидной внешней выраженности пресечения психического процесса и привело к отрицанию такого пресечения вообще и правовой значимости его в частности.

Думается, отрицать возможность пресечения психической деятельности на стадии возникновения замысла просто неразумно. Тот факт, что мы не можем зафиксировать ни сам психический процесс, ни его прерывание, вовсе не свидетельствует об их отсутствии. Мы также не можем зафиксировать собственно причинную связь, видим только ее опосредованное проявление, а иногда не видим и этого, обходимся ее описанием в тех или иных источниках, однако считаем ее объективно существующей категорией.

Несколько сложнее обстоит дело с признанием правовой значимости данного пресечения. В теории уголовного права преобладает позиция, согласно которой отсутствие внешне выраженного явления влечет за собой отсутствие какого–либо правового значения данного феномена. С таким решением не все согласны. Выше уже приводилось высказывание В. Д. Иванова по правовому значению пресеченной деятельности на стадии возникновения замысла, согласно которому «выявление лиц, намеревающихся совершить преступление… дает возможность проводить необходимую работу по предотвращению преступления»[346].

Признавая позитивным поиск автором значимости пресечения преступной деятельности на самом начальном этапе ее развития, тем не менее не можем с В. Д. Ивановым согласиться полностью. Во–первых, автор автоматически объединил сформирование умысла и выявление лиц, намеревающихся совершить преступление. А этого делать не следовало, так как в принципе невозможно на стадии возникновения замысла какое бы то ни было выявление лиц, поскольку на этой стадии происходящее не находит внешнего выражения, что признает и сам автор[347], а без такового невозможно и выявление лиц. Следовательно, говоря о выявлении лиц, намеревающихся совершить преступление, автор имеет в виду уже стадию обнаружения замысла, но не его возникновения. Во–вторых, при пресечении преступной деятельности на стадии возникновения замысла нельзя проводить с конкретным лицом работы по предотвращению преступления. Именно поэтому, в-третьих, при таком подходе пресечение преступления на анализируемой стадии в целом не может иметь криминологического значения.

Единственное, в чем оно может проявляться, — это самовоспитание виновного на основе пресечения преступной деятельности, поскольку пресечение может существенно изменить у лица понимание соотношения сил в окружающем мире, значимости интересов и потребностей, влияния тех или иных социальных факторов и отношение к окружающим его социальным ценностям.

Разумеется, при этом не исключен вопрос: при чем же здесь уголовное право, коль скоро речь идет, как правило, о криминологическом значении пресеченной преступной деятельности? Уголовное право здесь при том, что в приведенном случае установления значимости анализируются уголовно–правовые явления: стадии развития преступной деятельности, прерывание преступления на той или иной стадии, причины прерывания преступления, которые могут быть рассмотрены только в уголовном праве. Такое решение лишь укрепляет связь уголовного права со смежными науками, помогает глубже осознать те или другие и правильно ориентироваться в их проблемах.

Еще более очевидны возможность пресечения преступной деятельности на стадии обнаружения замысла и правовая значимость подобного прерывания преступления. Ведь не случайно в теории уголовного права так и не закончена дискуссия о том, является ли обнаружение замысла стадией совершения преступления, а прерванная на этой стадии деятельность — криминально значимой. Учитывая, что при обнаружении замысла преступное отношение виновного проявляется уже вовне, пресечение преступного поведения возможно не только стихийно, но и по воле окружающих виновного лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Представим себе ситуацию: ведется расследование уголовного дела, в ходе которого выясняется, что виновный ранее задумал совершить преступление, но эта задумка в самом начале была пресечена случайным поведением других лиц. В данном примере ретроспективный анализ ранее пресеченной деятельности с трех сторон — с позиции опасности личности, с позиций причин и условий возникновения замысла и с позиций причин пресечения преступной деятельности — может привести не только к криминологическому, но и к определенному уголовно–правовому значению. Так, рассматривая общественную опасность личности, у которой ранее уже возникал замысел на совершение преступления, невозможно изменить квалификацию содеянного, потому что ранее никакие действия не были совершены, однако наказание скорректировать соответствующим образом должны, поскольку перед нами уже не случайный преступник. Кроме того, изучение мотивации, причин и целеполагания при возникновении замысла позволит установить его причины и последующие превентивные меры по ликвидации этих причин. Вместе с тем исследование обстоятельств, препятствующих развитию преступного замысла, сделает возможным более частое и уже сознательное применение таких обстоятельств для пресечения возможной преступной деятельности. Например, неустойчивых членов общества часто стремились призвать в армию с тем, чтобы в условиях довольно жесткой воинской дисциплины осуществить более действенный контроль за их поведением и осуществить соответствующее воспитание. Иногда такие меры оказывались эффективными, хотя надо признать, что из–за подобного подхода и призыва в армию лиц, совершивших преступление, значительно вырос уровень криминальности в армии.

Представляется бесспорной и правовая значимость пресеченной на стадии обнаружения замысла преступной деятельности. Выше было приведено высказывание В. Д. Иванова о криминологической значимости прерывания преступления на стадии формирования замысла, которое в его основе следовало бы отнести к стадии обнаружения замысла и согласиться с ним. О криминологической значимости пресеченной преступной деятельности на анализируемой стадии пишет и Л. М. Колодкин[348]. Собственно, криминологическую значимость пресеченной деятельности на стадии обнаружения замысла не отрицают и некоторые противники признания обнаружения замысла самостоятельной стадией совершения преступления. Так, Н. Д. Дурманов считал: «Обнаруженный вовне умысел в ряде случаев создает благоприятные условия для предотвращения и пресечения замышляемого преступления»[349]. Таким образом, следует признать несомненным криминологическое значение пресеченной на стадии обнаружения замысла деятельности.

Однако этим значение пресеченной на данном этапе развития преступления деятельности не ограничивается. Ведь выше мы приводили мнение Н. Ф. Кузнецовой об уголовно–процессуальном значении анализируемой пресеченной деятельности[350]. Немаловажным является и уголовно–правовое значение пресечения преступления на стадии обнаружения замысла, которое заключается в том, что оно с необходимостью проявляет общественную опасность личности, о ней узнают уже окружающие; общественная опасность личности объективируется и имеет значение при ретроспективном взгляде на нее. Следовательно, исходя из большого криминологического, уголовно–процессуального и уголовно–правового значения, нужно признать необходимым существование в научном и практическом плане анализируемого пресечения преступной деятельности.

2.2. Приготовление

Одной из общепризнанных разновидностей пресеченной преступной деятельности признают приготовление, под которым уголовный закон понимал формы проявления стадий, а не разновидность пресеченной преступной деятельности. Такой вывод следовал из анализа нормы, согласно которой «приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание условий для совершения преступления» ч. 1 ст. 15 УК РСФСР. Вместе с тем рассмотрим внимательнее ч. 3, 4 ст. 15 УК РСФСР, согласно которым «наказание за приготовление к преступлению… назначается по статье Особенной части настоящего кодекса… При назначении наказания суд учитывает… причины, в силу которых преступление не было доведено до конца». Значит, прежний закон в итоге рассматривал приготовление как разновидность самостоятельно наказуемой неоконченной преступной деятельности. Если это так, то что мешало законодателю ясно и недвусмысленно отразить в законодательном определении приготовления признание его разновидностью пресеченного преступления? Думается, никаких помех к подобному пониманию в законе самого приготовления не было. И тенденция развития теоретического понимания приготовления как разновидности неоконченного преступления привела к соответствующему законодательному определению (ч. 2 ст. 29 УК РФ).

Из сказанного давно исходит теория уголовного права. Термин «приготовление» возник в русском уголовном праве еще в первой половине XIX в.[351] И всегда приготовление (то ли как обнаружение умысла, то ли как часть покушения, то ли как самостоятельная уголовно–правовая категория) отождествлялось с прерванной преступной деятельностью. Так, по мнению Н. С. Таганцева для ответственности за приготовление к преступлению необходимы два условия: 1) виновный ограничился только приготовительными действиями и не приступил к действительному осуществлению задуманного и 2) эта остановка предположенного преступления произошла по обстоятельствам, от преступника независящим[352]. А. Н. Круглевский по этому поводу писал: «Наказуемое приготовление представляет собой вид неоконченной преступной деятельности (курсив наш. — А. К.). Понятие об этом виде предварительной деятельности предполагает, что деятельность виновного должна была воспроизвести признаки определенного преступного деяния, но, не получив должной степени развития, приняла форму приготовления к преступлению»[353]. Н. Д. Дурманов считал, что «действия виновного были направлены на совершение соответственного оконченного преступления, скажем, убийства, но по независящим от виновного обстоятельствам преступная деятельность не привела к оконченному преступлению, а остановилась на стадии приготовления или выразилась в покушении совершить преступление. Эта неудавшаяся деятельность…»[354]. Н. Ф. Кузнецова в 1958 г. писала, что приготовление — «уголовно наказуемое деяние, при котором начатая умышленная преступная деятельность, достигнув стадии создания условий для совершения преступления, прерывается затем до начала исполнения самого преступления по независящим ют лица обстоятельствам»[355]. Похожее мы находим и у других авторов, не изменяющих сущности понимания приготовления, но терминологически оформляющих его различным образом[356]. Основа же понимания приготовления исходит из сути пресеченной преступной деятельности: наличия конкретной стадии ее развития (при приготовлении — создание условий), прерывания преступной деятельности на данной стадии и причин прерывания (помимо воли виновного). Вот на эти три компонента и должно указывать законодательное определение приготовления, и они в целом верно отражены в теории уголовного права. Отсюда представляется обоснованным изложенное в теоретической модели уголовного закона понимание приготовления: действие или бездействие, создающее «условия для совершения умышленного преступления, прерванного по независящим от лица обстоятельствам до начала его совершения»[357]. Здесь уже в понятие приготовления был введен важнейший признак, который неосновательно опущен в уголовном законодательстве, а именно прерванность приготовительных действий помимо воли лица. Этот признак прямо вытекал из систематического толкования текста ст. 15 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик при сопоставлении приготовления к преступлению и покушения на преступление. В Основах о прерванности начатой преступной деятельности было сказано лишь применительно к покушению. Между тем очевидно, что прерванность предварительной преступной деятельности на более ранней стадии также должна иметь место по независящим от воли виновного обстоятельствам[358].

К положительному (частично) моменту теоретической модели кодекса относится и введение фразы «до начала совершения преступления», разграничивающей приготовление и покушение. «Приготовление к преступлению направлено, если можно так сказать, на «техническое» обеспечение успешного совершения преступления, на создание благоприятных условий, возможности достижения запланированного преступного результата. «Начало исполнения» объективной стороны состава преступления — это переход к следующей стадии совершения преступления, к покушению на преступление, при котором совершаются действия, которые входят в объективную сторону соответствующих преступлений (скупка товаров при спекуляции, нанесение ударов при убийстве, проникновение в помещение при хищении и т. д.)»[359].

Частично позитивной указанная фраза является потому, что, вне всякого сомнения, нужно научиться определять момент начала исполнения преступления, однако трудно согласиться с тем, что данный момент устанавливает начало совершения преступления. Авторы модельного кодекса противоречат себе, поскольку в обоснование своей позиции пишут: начало исполнения — переход к следующей стадии совершения преступления, т. е. была какая–то предыдущая стадия совершения преступления. А если это так, то последующая стадия совершения преступления не может быть его началом, а только продолжением. Более точным является термин «до начала исполнения преступления», в котором сохранен элемент размежевания приготовления и покушения и в то же время исключена размытая формулировка «совершение преступления».

Вызывает сомнение и в целом правильная фраза «прерванного по независящим от лица обстоятельствам», предложенная авторами теоретической модели уголовного закона. Здесь как раз тот случай, когда правильная, но длинная фраза может быть заменена одним термином. На наш взгляд, в качестве такового способен выступать термин «пресеченного». В нем явно выражено противодействие, противостояние чему–либо, противостояние другой воле, преломление другой воли. Не случайно и в словарях слово «пресечение» сформулировано соответствующим образом. С. И. Ожегов понимает глагол слово «пресечь» так: «Прекратить сразу, остановить силой, резким вмешательством»[360]. Очень похоже на то, что данный термин характеризует именно вмешательство в поведение только других лиц и не свойственен вмешательству в собственные действия. Указанный вывод следует и из сопоставления анализируемого глагола с термином «прервать», которому С. И. Ожегов придает два значения: «1. Резко, сразу приостановить, прекратить. 2. Вмешательством остановить кого–нибудь говорящего, делающего что–нибудь»[361]. Первое из них характеризует вмешательство в собственные действия (и здесь вполне оправдан глагол «прерваться»), второе — только в поведение других лиц. Сравнение показывает, что термин «пресечь» соотносится со вторым пониманием термина «прервать», причем соответствующее возвратное наклонение в принципе невозможно. И хотя неспециалисту об этом судить трудно, однако представляется логически неоправданным возвратный глагол «пресечься»[362], который дисгармонирует с термином «пресечь». Последний вполне способен заменить анализируемую фразу в законе.

К сожалению, авторы Проекта УК России вместо фразы «до начала исполнения преступления», предложенной теоретической моделью УК, попытались ввести в закон абсолютно неприемлемое словосочетание «если преступление не было совершено». Ведь если преступление не было совершено, то отсутствуют какие–либо юридические основания для привлечения к уголовной ответственности за приготовление, тогда как приготовление является преступлением, хотя, возможно, и специфическим. Вполне понятно, почему не было поддержано словосочетание «до начала»: теория уголовного права пока не видит критериев установления начала исполнения преступления, и вместо того чтобы ввести данное словосочетание в закон и дать соответствующий стимул к разработке его понятия и критериев установления, она по–прежнему придерживается страусовой позиции, избегая юридически точных терминов и пытаясь ввести в закон расплывчатые понятия.

И последнее. Представляется весьма условным сам термин «приготовление», так как он является синонимом термина «создание условий» и подразумевает продолжение деятельности (к чему–то готовиться), тогда как в жизни данный термин призван характеризовать пресеченную преступную деятельность, за которой ничего далее не следует. В связи с этим за пределами терминологического толкования приготовления остаются наиболее характерные элементы пресеченного преступления — прерывание его и причины прерывания. Сущность пресеченной на стадии создания условий деятельности проявляется в каком–то ином термине, синтезирующем стадию создания условий, факт пресечения преступления на данной стадии и причины прерывания, который, к сожалению, нам не известен. Остается одно: пользоваться традиционным термином «приготовление», не забывая о его достаточно высокой условности.

Также и в Модельном уголовном кодексе (рекомендательном законодательном акте для Содружества Независимых Государств), принятом на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г., приготовление сформулировано как неоконченное преступление: «Приготовлением к преступлению признается совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от воли лица обстоятельствам» (ст. 31).

Указанная подготовительная работа по созданию Уголовного кодекса не могла не привести к тому, что в Уголовном кодексе 1996 г. приготовление сформулировано уже как неоконченное преступление: «Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица причинам» (ч. 1 ст. 30). На наш взгляд, законодатель достаточно верно сформулировал пресечение преступления: «преступление не было доведено до конца», т. е. преступление уже началось, даже были совершены определенные действия, и тем не менее оно было прервано. Правда, в теории уголовного права указанная фраза была подвергнута критике, поскольку она «неточно определяет временные рамки создания условий для совершения преступления (ведь стадия подготовки к преступлению длится лишь до начала совершения преступления)»[363]. Вполне понятно, почему это критическое положение возникло. Как выше уже анализировалось, автор стремится оторвать совершение преступления от подготовки его, выбрасывая тем самым приготовление за пределы совершения преступления и оставляя открытым вопрос об основаниях наказуемости приготовления, ведь он не исключает таковой. Тем не менее нужно все–таки «реабилитировать» автора, поскольку в возникшей ситуации меньше всего его вины. М. П. Редин, как всякий законопослушный гражданин, слепо следует за законом, согласно которому приготовление есть «приготовление к преступлению» при полном обособлении приготовления с одной стороны и преступления — с другой, т. е. по данной формулировке при приготовлении еще нет преступления. К сожалению, все последующее оформление приготовления в законе лишь подтверждает эту нелепицу: «орудия и средства совершения преступления», «сговор на совершение преступления», «иное умышленное создание условий для совершения преступления», из чего следует, что совершение преступления представляет собой только исполнение преступления; все это влечет за собой очевидный отрыв приготовления от совершения преступления и оправданность позиции М. П. Редина. Отсюда при изложении анализируемой нами фразы возникает законодательное противоречие, поскольку при приготовлении преступления еще нет и прерванная на этапе создания условий деятельность еще не может быть определена как не доведенное до конца преступление. Данное противоречие автор разрешил в неприемлемую сторону.

При таком подходе абсолютно естественным для М. П. Редина и абсолютно противоестественным с позиций сущности стадий совершения преступления и неоконченной преступной деятельности является и определение приготовления, предложенное им: «Приготовлением к преступлению признается либо умышленное создание условий для совершения преступления, либо нападение на объект преступления, прерванные по независящим от воли этого лица обстоятельствам до начала совершения преступления»[364]. На наш взгляд, приведенное определение — это доведенный до абсурда непродуманный закон. Во–первых, здесь автор вырвал из объективной стороны вида преступления какое–то надуманное «нападение» и отнес его к приготовлению. Во–вторых, при определении исполнения преступления, как мы видели, он относил «нападение» «к совершению преступления», а не к созданию условий, соответственно выводя его за пределы и возможного приготовления. В-третьих, М. П. Редин вырвал создание условий из совершения преступления, сделав тем самым проблематичной наказуемость приготовления.

Однако при толковании приготовления не следует забывать, что оно в меньшей степени относится к деянию, пресекаемому в каждом конкретном случае, и в значительно большей — к иным признакам неоконченного преступления (пресечению и причинам его). Отсюда следует вывод: приготовление — не деяние по приисканию и т. д. и не само приискание и т. д., а пресечение на этапе приискания, пресечение на этапе изготовления, пресечение на этапе приспособления и т. д., т. е. пресечение преступной деятельности.

Исходя из изложенного, предлагаем следующее определение приготовления: им признается пресеченное до начала исполнения преступления деяние по приисканию, изготовлению либо приспособлению орудий и (или) средств исполнения преступления, сговору соучастников, а равно иному созданию условий исполнения преступления. При этом не следует говорить о приготовлении к преступлению, поскольку само приготовление представляет собой преступление самостоятельное и самостоятельно наказуемое; достаточно пользоваться только термином «приготовление». Указанное определение приготовления вполне приемлемо в качестве законодательного. При регламентации приготовления в законе лучше ввести его в отдельную статью, раскрывающую только приготовление, его понятие и условия признания преступлением; в таком случае определение приготовления создаст ч. 1 соответствующей статьи УК России.

Особенности приготовления достаточно полно (хотя и не во всем корректно) описал М. П. Редин. По его мнению, к объективным особенностям необходимо отнести следующее:

«1. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления направлены к возникновению возможности для причинения вреда объекту посягательства, к достижению в конечном итоге (на стадии совершения преступления) преступного результата (все–таки автор предлагает особенности приготовления, т. е. прерванного преступления; отсюда мы должны понимать, что действия по созданию условий направлены на возникновение возможности причинения вреда только до прерывания деятельности, на фоне прерывания таковому уже нет места, т. е. при приготовлении уже нет этой возможности наступления результата, остались лишь действия как таковые; даже прежде имеющаяся цель исполнить преступление исчезла в связи с пресечением преступной деятельности; именно поэтому приведенный признак не может выступать в качестве особенности приготовления. — А. К.).

2. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления не входят в объективную сторону состава задуманного лицом преступления (автор здесь незаметно для себя вторгается в очень сложную материю: создание условия по своим свойствам — объективная категория и соответственно должно входить в объективную сторону чего–то, достаточно вспомнить диспут о том, входит или не входит приготовление в объективную сторону преступления; но если, по мнению М. П. Редина, создание условия не входит в объективную сторону преступления, то непонятно в объективную сторону чего оно должно входить; на наш взгляд, в данной ситуации необходимо разделить объективную сторону преступления вообще как категории уголовного права, в которую входит и создание условий, и объективную сторону вида преступления, отраженного в Особенной части УК, исполнение преступления, в которое создание условий не входит. — А. К.).

3. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления являются началом осуществления преступного намерения, но не началом совершения преступления (абсолютно абсурдное предложение по противопоставлению осуществления преступного намерения и совершения преступления, поскольку преступное намерение (читай — субъективная сторона преступления) осуществляется и при создании условий, и при исполнении преступления, по крайней мере — это бессмысленное и бесперспективное предложение; основанием уголовной ответственности является лишь совершенное преступление; все иное — пустота, блеф, фикция; отсюда приготовление может быть самостоятельно наказуемым лишь в том случае, если оно признано преступлением или его частью. — А. К.).

4. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления во времени предшествуют действиям (бездействию) по совершению (исполнению. — А. К.) преступления (опять–таки надо помнить, что на фоне прерванного преступления о таком предшествовании можно говорить только при известном допущении, поскольку после прерывания такие действия ничему предшествовать не могут, т. е. и данный признак не является особенностью приготовления. — А. К.).

5. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления всегда отделены во времени от действий (бездействия) по совершению (исполнению. — А. К.) преступления (да, они отделены от Марса, соседнего дома, правительства; но трудно отделять существующее от того, чего уже не может быть при прерванном преступлении; от чего отделять — не ясно, разве что от задуманного исполнения, которого в данной ситуации уже не будет. — А. К.).

6. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления в отличие от действий (бездействия) по совершению (исполнению. — А. К.) преступления зачастую отделены в пространстве от конкретного объекта посягательства (в определенной степени могут быть отделены от объекта и деяния–исполнение при многомоментном поведении; весь вопрос в степени отдаленности, но как ее определить; кроме того, анализируемое действие настолько отдалено, что объекта просто нет, ведь действия по созданию условий никоим образом не связаны с объектом, и они прерваны, т. е. объект преступления как то, на что посягают, так и не появится. — А. К.).

7. Действия (бездействие), создавшие условия для совершения (исполнения. — А. К.) преступления, представляют собой посягательство на объект преступления (если при создании условия уже есть посягательство на объект, то приготовление по сути является преступлением, однако автор в таком качестве ему постоянно до сих пор отказывал; кроме того, в другой работе автор относит посягательство к нападению, т. е. исполнению преступления; хотя, на наш взгляд, при создании условий уже есть часть посягательства на объект, если мы посягательством признаем совокупность причин и условий как нечто единое, ведущее к преступному результату. — А. К.).

8. В результате выполнения действий (бездействия) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления открывается возможность для причинения вреда объекту посягательства, но сами по себе они еще не создают для объекта непосредственной опасности. Она возникает в результате дальнейших действий (бездействия) лица по осуществлению преступного намерения на стадии совершения (исполнения. — А. К.) преступления (мы не готовы воспринять это как особенность, поскольку, во–первых, идет определенное повторение неприемлемого первого пункта; во–вторых, возникает противоречие с пунктом седьмым, где автор утверждает, что создание условий уже есть посягательство на объект, здесь же говорит об обратном — отсутствии опасности для объекта; едва ли существуют посягательства, направленные на объект и в то же время не опасные для него; что–то новое в уголовном праве; в-третьих, если опасность для объекта наступает лишь при исполнении преступления, то и посягательство имеет место только при исполнении преступления, тем более что сам автор признает, что посягательство возникает в момент окончания нападения[365]. — А. К.).

9. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления либо посягательство на объект преступления прерываются всегда и только по независящим от воли лица обстоятельствам. Обстоятельства могут быть самыми различными, но не должны быть связаны с добровольным прекращением преступных действий (бездействия) (автор опять противоречит себе, поскольку в пункте седьмом признает действия–создание условий посягательством, здесь же их разъединяет; кроме того, здесь нельзя применять возвратный глагол «прерываются»; автор наконец–то подошел к сущностным признакам (особенностям) приготовления. — А. К.).

10. Действия (бездействие) по созданию условий для совершения (исполнения. — А. К.) преступления либо посягательство на объект преступления прерываются, причем окончательно до начала совершения (исполнения. — А. К.) преступления (то же самое неприемлемое противопоставление создания условий и посягательства в рамках приготовления; автор противоречит себе: с одной стороны, он признает приготовление предварительной деятельностью[366], т. е. считает возможным следование за ним чего–то еще; с другой — пишет об окончательном прерывании при приготовлении преступных действий; позитивным является признание пресечения окончательным, однако и данное обстоятельство не обособляет приготовления, поскольку окончательность характеризует и покушение, и добровольный отказ, т. е. данный признак является родовым для неоконченного преступления вообще и в качестве такового он входит и в приготовление. — А. К.)[367]».

Таким образом, М. П. Редин выделил объективные особенности приготовления на основе создания условий и в целом сделал это неплохо, если бы он характеризовал именно стадию создания условий, за которой должны следовать действия по исполнению преступления и сам преступный результат. Однако при приготовлении в связи с пресечением преступной деятельности почти ничего этого нет, кроме уже совершенных действий по созданию условий, и ничего уже не будет. Отсюда основная масса выделенных особенностей никакого отношения к приготовлению не имеет, и специфическими признаками приготовления все–таки остаются совершенные преступные действия в части создания условий и прерванность преступления по определенным причинам, а именно последние отражены автором лишь схематически (в двух из десяти особенностей) и при внедрении противоречий.

Наряду с объективными особенностями автор выделил и субъективные, к которым отнес следующее: «1. Наличие у лица прямого умысла на совершение действий (бездействия), создающих условия для последующего (на стадии совершения преступления) исполнения конкретного преступления: лицо сознает, что выполняемые им действия (бездействие) создают условия для совершения конкретного преступления, и желает совершить эти действия (бездействие). Таким образом, умысел лица в отношении конечного результата лишь презюмируется (о вине при приготовлении мы поговорим особо, здесь же пока отметим, что абсолютно неприемлема позиция автора по признанию презумпции вины; непонятно, что имел в виду автор, написав это, но, на наш взгляд, презюмирование вины означает ее аксиоматическое наличие, принятие ее как данности без доказывания; подобное же абсолютно неверно, поскольку противоречит и обычной логике — вина столь сложное психическое явление, что без доказывания ее вменять нельзя, — и уголовному закону, который в ч. 1 (см. 5 требует устанавливать вину; мало того, ч. 1 (см. 49 Конституции РФ требует доказывания виновности; автор совершенно точно использовал здесь термин “исполнение”, признав его синонимом совершения преступления; это очень опасный для него путь, поскольку такая замена потребует от автора изменения всей его концепции. — А. К.). 2. Наличие в действиях (бездействии) лица по созданию условий для совершения преступления ближайшей цели — возникновения возможности для причинения вреда объекту посягательства и конечной цели — совершения в последующем (на стадии совершения преступления) конкретного преступления с прямым умыслом (в общем применительно к целям автор неправ, кроме того, он напрасно вновь возвращается к прямому умыслу, о котором писал в пункте первом; кроме того, автор постоянно забывает о том, что он анализирует уже пресеченную деятельность, когда уже нет и не может быть ни возможности для причинения вреда объекту посягательства, ни конечной цели — совершения конкретного преступления, все это осталось в прошлом за пределами приготовления. — А. К.. К сожалению, М. П. Редин ограничился этим, словно приготовление с субъективной стороны характеризуется лишь психическим отношением к будущему результату и к своим действиям, однако оно суть прерванное преступление, поэтому автор забыл еще об одной особенности — отпадении вины и цели после пресечения преступления, которые существовали лишь как ретроспективные категории.

Что касается вины при приготовлении, то в предложенной нами формулировке сознательно опущено указание на умышленность приготовления, отраженную и в законе, и в теории, поскольку выше уже много было сказано о возможности наличия стадий совершения преступления и неоконченной преступной деятельности в преступлениях, совершенных с косвенным умыслом либо неосторожно, т. е. при реальном либо возможном побочном результате. Попытаемся рассмотреть это применительно к приготовлению, которое также может имел, место в преступлениях, совершаемых с виной любых форм и видов.

Данный вывод базируется на нескольких обстоятельствах. Прежде всего, традиционно мы привыкли к тому, что анализ вины производится по каждому ее виду раздельно: косвенный умысел и его признаки, легкомыслие (преступная самонадеянность) и ее признаки и т. д. При этом целенаправленная деятельность, сопряженная с прямым умыслом, упоминается лишь при разграничении с косвенным умыслом, а также отражается путем употребления словосочетания «не желало» в противовес прямому умыслу, когда лицо «желало» причинить вред. Указанным обычно и ограничивается рассмотрение целенаправленной деятельности. На самом же деле она всегда сопутствует деятельности побочной, выводящей нас на косвенный умысел, легкомыслие (преступную самонадеянность) и преступную небрежность. Становится ясно: за относительной самостоятельностью деятельности целенаправленной и побочной скрывается их диалектическая связь через стадии создания условий и исполнения преступления, которая показывает те этапы, на которых целенаправленная деятельность вызывает объективно деятельность побочную. И если побочный результат вызывается деянием — созданием условий, то он не может возникать от деяния исполнения и наоборот. Однако ситуации такого рода неоднозначны. В одних из них создание условий в целенаправленной деятельности остается созданием условий побочной деятельности и пресечение в целом будет приготовлением; в других — создание условий в целенаправленной деятельности существует как побочное деяние–исполнение и при пресечении в целом такого поведения возникают приготовление к достижению желаемого и какая–то разновидность пресечения, связанная с побочным результатом. В последнем случае мы сталкиваемся с проблемой соотнесения пресеченного деяния к той или иной разновидности его — приготовлению или покушению. Анализировать это мы склонны в разделе «Приготовление», исходя из диалектической связи целенаправленной и побочной деятельности и повышенной социальной опасности первой.

В тех ситуациях, когда создание условий в целенаправленной деятельности является одновременно созданием условий побочного поведения, пресечение преступления на этой стадии возможно в отношении либо целенаправленной, либо побочной, либо той и другой деятельности; пресечение лишь целенаправленной ведет к приготовлению в направлении желаемого результата и оконченному побочному последствию; пресечение лишь побочного поведения приводит к оконченному желаемому результату и приготовлению в побочной деятельности (подобное очень важно устанавливать, когда целенаправленная деятельность социально полезна, и необходимо отделить побочную преступную деятельность от позитивного поведения); пресечение того и иного поведения ведет к приготовлению в целенаправленной и побочной деятельности (если оба поведения общественно опасны). Например, заведующая складом специально оставила открытым на ночь склад, чтобы облегчить хищение. Поздно вечером от порыва ветра двери склада открылись и начавшийся дождь стал захлестывать в помещение, грозя затопить мешки с сахаром. Сторож увидел это, закрыл двери склада и не отходил от него всю ночь. Своими действиями он предотвратил не только готовящееся хищение, но и уничтожение продуктов — неосторожное преступление.

Возможно, приведенный пример в части пресеченного неосторожного преступления не имеет уголовно–правового значения, так как, базируясь на действующем законодательстве и существующей доктрине умышленного приготовления, мы не способны его квалифицировать. Однако из этого не следует, что любая пресеченная неосторожная или иная побочная деятельность на стадии создания условий безразлична для уголовного закона. Не исключено наличие таких разновидностей попутного создания условий наступления неосторожного последствия, когда ставится под угрозу причинения вреда жизнь десятков и сотен лиц или огромные материальные ценности и пресеченное подобное поведение может иметь криминальное значение. Предположим, что 31 августа 1986 г. на борту теплохода «Петр Васеев» нашелся бы человек, совершивший действия, благодаря которым не произошло бы столкновения теплохода с пассажирским пароходом «Адмирал Нахимов» и не погибли бы сотни пассажиров последнего. Неужели прерванное преступное поведение капитанов обоих судов было бы не значимо для уголовного права? Разумеется, было бы значимо, поскольку по УК РСФСР существовала норма права (ч. 2 ст. 85 УК РСФСР), предусматривающая такие случаи и объединяющая их термином «нарушение правил». Такая же норма введена и в УК РФ (ч. 1 ст. 263 УК), но формулируется она как материальный состав. И если ранее мы сталкивались с законодательным отражением приготовления в неосторожном преступлении в качестве самостоятельного преступления, то в новом УК этого уже нет.

Такое прерывание на стадии создания условий в целенаправленной деятельности, объявленное самостоятельным преступлением относительно побочного результата, требует отдельного рассмотрения. Например, преступники сделали через дорогу подкоп к помещению Сбербанка, в связи с чем возникла угроза для автотранспорта. При пресечении целенаправленной деятельности (аресте преступников) побочный фактор (возможная или реальная автоавария) будет сохраняться до уничтожения подкопа либо усиления дорожного покрытия. И здесь возможна квалификация содеянного как приготовления к хищению и еще какого–то неосторожного преступления. Поскольку арест преступников вовсе не исключает возникновения неосторожного последствия, то он не может считаться пресечением неосторожного преступления. Осознание правоохранительным органом опасности побочного вреда само по себе (без действий по уничтожению подкопа) также не дает основания признавать арест виновных пресечением наступления побочного результата. Создается любопытная ситуация отсутствия надлежащей квалификации и соответствующих мер социального воздействия, во–первых, потому, что налицо сложное явление (нет ни оконченного, ни пресеченного неосторожного преступления), во–вторых, это связано с законодательным пробелом, поскольку такие действия ничуть не менее опасны, чем поведение пешеходов, нарушающих правила движения (ст. 268 УК РФ); соответствующее нарушение не предусмотрено и административным правом. Надо отметить, что применительно к железнодорожному, морскому, воздушному, речному транспорту данная проблема могла быть снята, так как Проект УК России предлагал ввести в уголовный закон норму об умышленном разрушении, повреждении или приведении иным способом в негодное для эксплуатации состояние железнодорожного, морского, речного или воздушного транспортного средства, путей сообщения, сооружений для них, средств сигнализации и связи или другого транспортного оборудования, если эти действия создали угрозу для жизни и здоровья людей или причинения материального ущерба в крупных размерах (ст. 235 Проекта). Но законодатель не поддержал идею и сформулировал норму как материальный состав (ст. 263 УК РФ), что едва ли оправданно. Данная проблема и по отношению к автотранспорту остается неразрешенной, хотя здесь вполне реальна угроза жизни и здоровью людей либо причинения крупного материального ущерба (уже сейчас стоимость только автомобиля исчисляется сотнями тысяч рублей, не говоря о перевозимых на автомашинах грузах).

При самостоятельном пресечении побочного поведения (в приведенном нами примере через несколько дней строители усилили дорожное покрытие и уложили бетонные плиты, что исключило автоаварию из–за подкопа) правоохранительные органы либо не узнают о нем, либо не придадут ему надлежащего значения на фоне более опасного умышленного преступления, хотя общественная опасность неосторожного преступления до пресечения его реально существовала.

Ликвидировать подобные пробелы способны только составы поставления в опасность, ввести которые в закон предлагал еще М. Д. Шаргородский[368]. Его мнение было подвергнуто критике, так как состав поставления в опасность приведет к «уравниловке» покушения и ликвидации институтов приготовления и покушения, помешает суду выявлять подлинные намерения виновных и т. д.[369] В определенной части изложенные возражения верны, по крайней мере, применительно к преступлениям с прямым умыслом, но, думается, большого вреда для пресеченной преступной деятельности не наступит, если по некоторым видам преступлений с прямым умыслом (особенно при создании условий для исполнения таких преступлений, которые связаны с крайне высокими антисоциальными последствиями) приготовление будет превращено законодателем в самостоятельное преступление. Так, в действующем УК выделен геноцид как преступление против мира и безопасности человечества (ст. 357 УК). Он сформулирован законодателем как состав поставления в опасность, поскольку в диспозиции нормы речь идет о действиях, «направленных на….», а не причинивших или повлекших определенные последствия. Действенность указанной нормы несколько снижена тем, что она, похоже, в равной мере распространяется и на прерванное поведение, когда результат еще не наступил, и на материально завершенную деятельность при наступлении указанных в законе последствий. Более оправданным, на наш взгляд, было бы выделение в законе двух частей анализируемой нормы: ч. 1 ст. 357 УК с составом поставления в опасность, а ч. 2 ст. 357 УК регламентировала бы изложенное поведение при наступлении последствий. Разумеется, составы поставления в опасность должны быть крайне редким явлением в уголовном законе и связанными, как правило, с общественными отношениями самой высокой степени значимости.

Однако указанные возражения абсолютно неприемлемы относительно пресеченных преступлений, совершаемых с косвенным умыслом либо неосторожно, когда существующая доктрина вообще исключает приготовление и покушение и, следовательно, конкуренцию между Общей и Особенной частями по данному вопросу. По–видимому, формирование составов поставления в опасность в преступлениях с косвенным умыслом и неосторожных — один из немногих путей (если не единственный) реализации в законе приготовления и покушения в данных преступлениях. Собственно, по этому пути уголовное право идет давно. Согласно ст. 407 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. «лица, обязанные свидетельствовать казначейства или иные денежные кассы, казенные или общественные, по правилам, для сего в наставлениях о свидетельствах сего рода поставленным, за неисполнение надлежащих при освидетельствовании правил…». В ст. 593 г. УК РСФСР 1926 г. отражено «нарушение работниками гражданской авиации и гражданского воздухоплавания служебных обязанностей… если это нарушение повлекло или могло повлечь повреждение или уничтожение воздушного судна или земного оборудования для полетов либо несчастный случай с людьми…». По ч. 2 ст. 85 УК РСФСР 1960 г. нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которые создавали угрозу наступления несчастных случаев с людьми, крушений, аварий или иных тяжких последствий, также признавалось самостоятельным преступлением. И такие нормы в уголовном праве достаточно распространены. Во всех подобных преступлениях речь идет о закреплении в законе пресеченной на стадии создания условий (при отсутствии контроля за финансовыми учреждениями возникают условия для возможных финансовых махинаций и хищений; несоблюдение обязанностей и правил на транспорте создает условия для возможных крушений и аварий, влекущих повреждение или уничтожение подвижного состава и человеческие жертвы, и т. д.) деятельности и приемлемости формирования составов поставления в опасность.

Эти составы, по–видимому, наиболее полно отвечают и прогрессивной тенденции, заложенной в уголовном праве. Ведь издавна исследователи уголовного права писали, что «во всяком хорошо устроенном обществе надлежит более предупреждать преступления, чем карать их»[370], «хороший законодатель будет менее заботиться о наказаниях за преступление, чем о предупреждении преступлений»[371]. Н. С. Таганцев писал по этому поводу: «Самый состав и условия наказуемости подобных фактов определяются их собственной природой, независимо от того преступления, к которому они могут оказаться приготовлением; поэтому вполне возможно, что такое деяние по своей наказуемости будет более важным, чем то, к которому оно в данном случае было приготовлением»[372], т. е. он однозначно относил составы доставления в опасность к приготовлению, хотя они и были самостоятельными преступлениями, отраженными в Особенной части уголовного закона.

Разумеется, в некоторых приведенных высказываниях проблемы ставятся более широко, чем нужно для нашей работы; и все же применительно к предмету нашего исследования следует отметить, что важнейшей задачей уголовного права является предотвращение материального и физического вреда, причиняемого соответствующим общественным отношениям. Представляется, ее успешно решают составы поставления в опасность, формированием которых законодатель вмешивается в частную жизнь граждан уже на стадии создания условий, убеждая и принуждая тем самым к непричинению вреда общественным отношениям. Именно поэтому надо признать обоснованным предложение М. Д. Шаргородского, который, по существу, лишь констатировал факт наличия в законе составов поставления в опасность, и не согласиться с критикой его позиции.

И дело даже не в том, признавать или не признавать составы поставления в опасность, а в другом: во–первых, в установлении соотносимости приготовления и указанных составов, во–вторых, в определении критериев их выделения в законе. На наш взгляд, приготовление и составы поставления в опасность ничем друг от друга не отличаются, они тождественны; составы поставления в опасность по своей сути есть часть приготовлений, закрепленных законодателем в качестве самостоятельных преступлений. Именно в этом заключается юридическая природа составов поставления в опасность, именно здесь находится связь составов поставления в опасность с институтами Общей части уголовного закона. Хотя по этому вопросу нет однозначного отношения в теории уголовного права.

Так, по мнению Н. С. Таганцева, «с точки зрения объективной приготовительные действия могут быть наказуемы при двух условиях: во–первых, если эти деяния сами по себе подходят под какую–то группу преступлений, и, во–вторых, если характер припасаемого материала, способ хранения или его обработки таков, что грозит более или менее серьезной опасностью или для целого общества, или для отдельного лица»[373]. Не все криминалисты выступали сторонниками подобного подхода. Например, А. Н. Круглевский резко возражал против признания приготовлением самостоятельных видов преступления, отраженных в уголовном законе: «От приготовления в собственном смысле необходимо отличать действия, которые, хотя и совершаются с целью создания возможности реализации преступления, но отвечают типу самостоятельных преступных деяний (автор в качестве примера приводит хищение топора с целью убийства, которое необходимо квалифицировать как кражу и которое нельзя признать приготовлением. — А. К.)… Мало того, под понятие о приготовлении не подходят и те деяния, устанавливая наказуемость которых законодатель несомненно руководился намерением пресечь преступную деятельность в самом ее зародыше, т. е. имел в виду покарать подготовительную по отношению к преступлению деятельность, как скоро эта связь содеянного с задуманным преступлением не нашла себе выражения в составе преступления и не была принята за необходимый его признак»[374]. Похоже, автор пытался усидеть на двух стульях: с одной стороны, признать те или иные самостоятельные виды преступления подготовительными действиями «по отношению к преступлению», но с другой — отказывал таковому в статусе приготовления. Думается, более точен в суждениях был Н. С. Таганцев, относивший их к приготовлениям. Дело в том, что между Общей и Особенной частями уголовного закона не должно быть пропасти, основная масса Особенной части должна находить объяснения с позиций положений Общей части (действия закона, сущности, структуры и разновидностей преступления, видов вины, стадий и неоконченного преступления, соучастия, множественности преступлений и т. д.) и лишь ничтожная масса положений Особенной части (собственно особенности видов преступлений и их разграничительные признаки) может быть отнесена к положениям, характеризующим в чистом виде только Особенную часть. Это касается и тех деяний, которые отражены в Особенной части закона в качестве самостоятельных видов преступления, сущность которых и заключается в том, что они представляют собой преступления создания опасности (само по себе хранение оружия социально ничтожно как явление и только с позиций создания опасности причинения вреда им оно становится криминально значимым).

По каким же критериям вводятся в уголовный закон составы поставления в опасность? Определим прежде всего условия криминальной значимости приготовления вообще. Создание условий настолько отдалено от преступного результата, что приготовление как пресеченная на этой стадии деятельность характеризуется объективно наименьшей общественной опасностью. Значит, не все приготовления могут быть признаны криминально значимыми, часть их должна остаться за рамками уголовного права. Так ли это и какая часть приготовления криминально значима — по данному поводу дискуссия длится уже более столетия. Все указанные позиции могут быть сведены в две группы.

1. Приготовления не имеют уголовно–правового значения, в качестве доказательства выдвигается очень оригинальный аргумент: признавая приготовление криминально значимым, мы лишаем виновного использования в последующем своего права на добровольный отказ[375]. Указанному аргументу нельзя было бы отказать в справедливости, если бы речь шла о стадиях совершения преступления, а не о пресеченной деятельности. Но ведь при приготовлении мы сталкиваемся с прерванным преступлением, за которым далее ничего не следует, т. е. не может быть и последующего добровольного отказа. Своим доводом противники криминальной значимости приготовления вообще ставят под сомнение правомерность вмешательства в развитие преступления: не будем прерывать его, подождем, возможно, виновный добровольно откажется. По такому пути уголовное право идти не может.

Иным аргументом признания приготовления криминально незначимым являются его незначительной степени общественная опасность и небольшая практическая значимость[376], при этом Т. Г. Понятовская ссылается на других авторов, в частности на Т. Д. Устинову, как противников криминально значимого приготовления, однако по данному автору у нас сложилось иное впечатление, о котором будет сказано ниже. Указанный аргумент нам представляется необоснованным. Прежде всего, сторонники указанного решения не задумываются о том, что исключение приготовления из сферы криминально значимого автоматически повлечет за собой в определенной части ликвидацию соучастия, которое по общему правилу и формируется как создание условия для исполнения преступления, об этом сказано и в самом УК — действия по созданию условия при приготовлении составляют, в частности, приискание соучастников и сговор. Даже одно это становится серьезным препятствием для реализации изложенного предложения. Кроме того, приготовление приготовлению рознь, нельзя исключить приготовления такой степени опасности, которые могут быть тяжелее возможного оконченного преступления; как выше было сказано, об этом писал еще Н. С. Таганцев. Совершенно верно отметил И. С. Тишкевич, что «объявление приготовительных действий ненаказуемыми неизбежно привело бы к тому, что многие из них, представляющие несомненную общественную опасность, судебная практика стала бы относить к покушению в целях признания их наказуемости»[377]. Именно поэтому более точна господствующая сегодня точка зрения о криминальной значимости приготовления только в определенных ситуациях. Кстати, именно такому подходу не противоречило и социалистическое уголовное право. Так, в УК ГДР приготовление было размещено в некоторых статьях Особенной части с указанием на его наказуемость только по данным статьям.

2. Большинство криминалистов признают приготовление не всегда имеющим уголовно–правовое значение[378], с чем необходимо согласиться, так как оно иногда обладает достаточно высокой степенью общественной опасности, игнорировать которую весьма трудно. Однако пока остается без разрешения вопрос, какие все–таки приготовления считать криминально значимыми. Н. Д. Дурманов признавал таковыми приготовления в контрреволюционных и иных тяжких преступлениях[379]. По мнению Т. Д. Устиновой, «следует выбрать из всей совокупности приготовительных действий те из них, которые по своей сути являются наиболее общественно опасными… Критерием… должны быть объекты посягательства, тяжесть и вероятность наступления последствий, а также общественная опасность самих приготовительных действий, которая определяется их содержанием»[380]. То же самое высказала ранее Н. Ф. Кузнецова. Она предлагает исходить из общественной опасности, определяемой объектом преступления, характером создания условий, существом приготовительных действий[381], и считать криминально значимыми лишь приготовления к наиболее тяжким преступлениям[382]. Отсюда и вывод: уголовное право распространяется на приготовления к особо тяжким, тяжким и менее тяжким преступлениям[383]. Авторам, похоже, не удалось убедить в своей правоте большинство специалистов, поскольку в Основах 1991 г. и опубликованном Проекте УК России было закреплено положение о том, что уголовная ответственность наступает только за приготовления к тяжкому и особо тяжкому преступлению (ч. 1 ст. 17 Основ, ч. 1 ст. 22 Проекта) и, соответственно, не признавались криминально значимыми приготовления к преступлениям иной тяжести. Неосторожные преступления относились лишь к менее тяжким либо не представляющим большой общественной опасности преступлениям (ч. 2 ст. 9 Основ, ст. 9, 10 Проекта). Однако пытаясь ввести в закон прерванную неосторожную преступную деятельность в качестве самостоятельных видов преступлений, менее тяжких или не представляющих большой общественной опасности, (чаще — последних), комиссия по подготовке Проекта УК вступала в противоречие с собой, так как, с одной стороны, признавала приготовление криминально значимым лишь в особо тяжких и тяжких преступлениях, а с другой — вводила приготовление в качестве самостоятельных норм по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности и менее тяжким. Ликвидировать данное противоречие можно было, во–первых, реализуя вышеизложенное предложение о признании криминально значимым приготовления в менее тяжких, тяжких и особо тяжких преступлениях (что расширит в законе объем наиболее опасных неосторожных составов поставления в опасность), во–вторых, исключив составы поставления в опасность (и умышленные, и неосторожные), определяемые как преступления, не представляющие большой общественной опасности.

Некоторые авторы не согласны с частичной декриминализацией приготовления, поскольку подобное «открывает возможность открытой подготовки ко многим распространенным преступлениям. Скажем, помещение рекламного объявления о подготовке за плату одного человека к совершению одной карманной кражи или мошенничества не дает основания для привлечения предлагающего свои услуги преступника–профессионала»[384]. Разумеется, автор прав, но дело в том, что само по себе преступление небольшой тяжести является малоопасным, тем более приготовление к нему трудно причислить к достаточно опасным для криминального воздействия. Кроме того, приведенный автором пример с рекламой имеет и свои положительные качества — организованная преступность в определенной части может быть поставлена под контроль правоохранительных органов.

В новом уголовном законе указанное противоречие сохраняется (достаточно посмотреть ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 217 и др. УК РФ с их санкциями в виде лишения свободы до 2, 3 лег), что нельзя признать оправданным, поскольку законодатель обязан соблюдать внутреннюю логику закона.

Указание на преступность приготовления в уголовном законе носит либо обобщенный[385], либо перечневый[386] характер. Хотя в теории они противопоставлены друг другу, в законодательной практике могут быть объединены. Наиболее приемлемым представляется перечневый метод регламентации приготовления, по которому приготовление становится криминально значимым, успешно применяемый законодательством других стран. Обобщенный характер отражения приготовления в законе должен быть максимально приближен к перечневому, что и удалось сделать авторам теоретической модели уголовного закона, когда они «привязали» приготовление к особо тяжким, тяжким и менее тяжким видам преступлений, последние же четко связали с санкциями[387], получив тем самым тот же перечневый метод, но в обобщенном виде. Это же нашло отражение в несколько измененном виде в Основах 1991 г., в опубликованном Проекте УК и в УК РФ 1996 г.

Принятые критерии помогают установить приготовление в качестве уголовно–правовой категории, но не позволяют пока уточнить, когда же приготовление следует вводить в закон в виде самостоятельного преступления. Условиями такого уточнения, на наш взгляд, являются следующие. Во–первых, в самостоятельное преступление выделяется, как правило, пресеченная побочная деятельность, т. е. приготовление в преступлениях, совершаемых с косвенным умыслом или неосторожно, что сразу исключит конкуренцию двух отражений приготовления (в Общей и Особенной части) и формулирование критикуемых выше усеченных составов и свяжет установление опасности такого приготовления только с законодателем. Исключением из правила могут быть составы поставления в опасность по преступлениям с прямым умыслом только в случае их связи с общественными отношениями самой высокой значимости (предположим, мира и безопасности человечества). Во–вторых, приготовления в побочной деятельности как самостоятельные преступления должны быть связаны с четко фиксированными обязанностями, выполнение которых исключило бы возможность наступления преступного результата. Изложенные два дополнительных критерия помогут сформировать круг приготовлений в побочной деятельности, признаваемых отдельными преступлениями.

При анализе объективной взаимосвязи побочной и целенаправленной деятельности не следует забывать о наличии субъективной связи между ними. Ведь преступный побочный замысел возникает и до стадии создания условий, и на этой стадии, и после нее. В первых двух вариантах пресеченная на стадии создания условий деятельность свидетельствует об имеющейся субъективной связи пресеченной деятельности с недостигнутым побочным результатом, о том, что виновный, создавая условия, представлял себе развитие не только целенаправленной деятельности, так как предвидел или должен был предвидеть наступление либо возможность наступления преступного последствия. Тем самым пресеченные приготовительные действия, сливаясь с субъективным представлением о них, создают приготовление в побочном поведении. Именно поэтому приготовление к побочному результату существует лишь при указанных двух факторах: объективной и субъективной связи между целенаправленной и побочной деятельностью. В третьем варианте (преступный замысел в отношении побочного результата возникает после создания условий, а побочная деятельность существует уже со стадии создания условий) пресечение преступного побочного поведения на анализируемой стадии нельзя признавать приготовлением, поскольку побочное поведение возникло помимо преступного замысла, и, соответственно, вменять его лицу нельзя. Здесь возможно приготовление только к желаемому результату.

На основании изложенного, думается, вполне обоснованно отрицают наличие в уголовном праве лишь умышленного приготовления и предлагают признать практическую целесообразность и уголовно–правовую значимость неосторожного приготовления.

Особое значение имеет все это в преступлениях со смешанной формой вины, что характеризует все неосторожные преступления, поскольку, как правило, действия в неосторожных преступлениях совершаются именно умышленно. Правда, здесь возникает одна важная проблема — установление того, причиной или условием являются действия, отраженные в качестве элемента объективной стороны вида преступления, т. е. признаем ли мы их исполнением или созданием условий. На наш взгляд, данный вопрос относится к разряду архисложных, поскольку вокруг него накручена масса фикций, условностей. Возьмем для анализа ст. 2151 УК, согласно которой наказывается «незаконное прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения… если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия». Прежде всего, отклонимся немного в сторону от предмета нашего рассмотрения и скажем, что законодатель, введя термин «незаконное» в данную норму уголовного закона, создал опасный прецедент и абсолютно, на наш взгляд, неприемлемую ситуацию, поскольку при точном, буквальном толковании из данной нормы следует, что «законное» прекращение или ограничение подачи электроэнергии, опасные для жизни человека или с возможностью наступления тяжких последствий, криминально не значимы; криминально не значимы они и тогда, когда повлекли смерть человека или тяжкие последствия, что вытекает из ч. 2 ст. 2151 УК. И все это претендует на высокое звание Закона? Вполне понятно стремление законодателя защитить в одной норме и интересы товаропроизводителя, которому не платят за товар, и интересы законопослушных потребителей продукции. Тем не менее так формулировать анализируемую норму совершенно неприемлемо, поскольку обстоятельства, исключающие преступность деяния при причинении вреда, носят строго ограничительный характер — это малозначительность деяния, невиновное причинение вреда, собственно обстоятельства как таковые (необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании преступника, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения) и основания освобождения от уголовной ответственности (деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, изменение обстановки с исключением общественной опасности лица или деяния и истечение давностных сроков). За пределами этого ничего иного, исключающего уголовную ответственность за реально причиненный вред, в уголовном праве не существует. Ни к чему из перечисленного законодатель не может отнести законное причинение вреда в анализируемой ситуации. Поэтому товаропроизводитель в данном случае вообще не вправе причинять вред вне зависимости от того, законно или незаконно он действует. Похоже, что законодатель должен исключить из ч. 1 ст. 2151 УК указание на «незаконные» действия.

Возвращаясь к нашим проблемам, отметим, что указанные в законе действия (прекращение или ограничение подачи электроэнергии либо отключение от иных источников жизнеобеспечения) сами по себе причинить вред не способны (наши далекие предки не знали таких источников тепла и тем не менее жили), причиной вреда выступают силы природы (например, сильные морозы), при наличии которых отсутствие центрального отопления, на которое сегодня сориентирована городская жизнь, выступает условием в чистом виде. Но в уголовном праве мы всегда ищем человека как то первое звено в причинении, которому мы можем предъявить правовые претензии. Таким лицом в нашем случае и является тот, кто совершил анализируемые действия, но они по сути не есть причина, тем не менее законодатель на их основе формирует вид преступления, признавая фиктивно создание условия исполнением преступления.

Однако и это еще не все. Довольно часто одни и те же действия по созданию условий выступают в разных ролях в зависимости от тех сил, которые реально причиняют. Скажем, если в качестве причинителя выступают силы природы, механизмы, несубъекты преступления, то лиц, создавших условия для такового, признают фиктивно причинителем; если же в качестве причинителя вреда выступают субъекты преступления, то лица, создавшие условия для такового, не признаются причинителями, т. е. при наличии тех или иных причиняющих сил, правоприменитель по–разному относится к тем, кто создает условия для таких действий. Едва ли подобное отражает реальное положение вещей, тем более что действия в любом варианте умышленные и лишь вред наступает по неосторожности.

Отсюда при нынешнем положении вещей, когда приготовление ограничено лишь умышленным поведением, возникает странная ситуация уже применительно к таким видам преступления, как ст. 2151 УК с умышленным деянием, поскольку само по себе деяние суть создание условия, соответственно, прерванная деятельность должна быть признана приготовлением, но применительно к ч. 2 указанной статьи таковое в принципе невозможно только в силу неосторожности преступления, если мы ни признаем, что в ч. 1 ст. 2151 УК и подобных видах преступления заложена пресеченная преступная деятельность, т. е. приготовление.

Мало того, в уголовном законе существуют в достаточно большом количестве нормы, в которых само деяние–создание условия может быть совершено и умышленно, и неосторожно; к таким относятся все нарушения правил и некоторые другие виды поведения. По существу, именно здесь в полный рост встает проблема пресеченной деятельности. Подобные преступления мы можем разделить на две группы. 1) Преступления, в которых ч. 1 соответствующих норм представляет собой поставление в опасность, т. е. заведомо прерванную деятельность. 2) Преступления, в которых ч. 1 сформирована уже как материальная диспозиция, требующая наличия того или иного вреда. Если мы не согласимся с возможностью прерывания неосторожной деятельностью с соответствующем отнесением подобного к приготовлению, то в первом варианте мы при реальном наличии введенного в уголовный закон приготовления вынуждены будем реальную суть преступления поставления в опасность делить на две непонятные части относительно умышленных и относительно неосторожных действий, поскольку при умышленных мы должны признать все приготовлением, а при неосторожных — неизвестно чем. Чтобы подобного не произошло, мы должны однозначно признать, что преступления поставления в опасность по своей сути являются приготовлением вне зависимости от того, включают ли они в себя только умышленные, или только неосторожные, или совместно умышленные и неосторожные действия. Во втором варианте ситуация еще более обостряется, поскольку здесь уже нет фиктивного введения приготовления в Особенную часть, при котором мы можем абстрагироваться от применения самого термина «приготовления»; во втором варианте мы имеем обычную материальную диспозицию, в которой отражены и умышленные, и неосторожные действия, приводящие к вреду. Соответственно, при совершении умышленных действий и пресечения их в той или иной части мы имеем полное право отнести подобное к приготовлению; при пресечении неосторожных действий, входящих в ту же норму права, опять–таки возникает нечто непонятное, чего в принципе быть не должно, поскольку в рамках одной нормы не должно возникать различных общих проблем, которые должны быть разрешены в одном направлении. Таким решением может быть признание возможности пресечения и неосторожных действий, и, соответственно, признание такового приготовлением.

Приготовление базируется на одномоментном или многомоментном создании условий, что предполагает наличие некоторых особенностей. В первом случае всегда имеет место завершенное создание условий, соответственно — приготовление однозначно выражено, так как всегда окончено. Во втором проблема приготовления стоит несколько острее, поскольку создание условий выражается в нескольких телодвижениях и может быть пресечено на любом из них, включая полное создание условий. Отсюда пресечение преступной деятельности на любом этапе до полного создания условий, до завершенности подготовительных действий влечет за собой признание приготовления неоконченным (например, лицо собиралось изготовить огнестрельное автоматическое оружие, но деяние было прервано уже после того, как был выточен только ствол). Оконченным приготовление будет признано после выполнения всех телодвижений, составляющих полное создание условий. Следовательно, приготовление подразделяется на два вида: неоконченное и оконченное. По–видимому, нет необходимости особо доказывать возможность наличия того и другого. Но имеет ли уголовно–правовое значение деление приготовления на указанные виды? Ведь даже выделение приготовления за рамки покушения вызывало в теории советского уголовного права возражения[388]. По существу, это два однопорядковых вопроса: следует ли выделять приготовление как самостоятельную уголовно–правовую категорию и нужно ли глубоко дифференцировать приготовление? И в основе их решения находится аргументация одного плана.

Полагаем, есть смысл выделять и само приготовление, и его виды, потому что в обоих случаях имеются: объективно различные этапы преступной деятельности, связанные с выполнением объективно различных действий (бездействия); различной степени объективный уровень общественной опасности; различной степени субъективный уровень общественной опасности; различной степени общественная полезность пресеченной деятельности; дифференцированная уголовная ответственность. Особые сложности на практике возникают при неоконченном приготовлении. Так, Ярославским областным судом осужден Косков по ч. 1 ст. 30, п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 162 УК на шесть лет лишения свободы за то, что в течение нескольких дней (состоялось не менее восьми встреч) он склонял К. (охранника офиса потерпевшей) к совершению разбойного нападения на Широкову с применением ножа и пистолета, просил К. предоставить ему пистолет. По мнению адвоката подсудимого приготовления к разбойному нападению не состоялось, участников нет, оружия нет и быть не могло. Суд доказал наличие приготовления, но интересно здесь то, как «дрогнула» Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, столкнувшись с неоконченным приготовлением, когда имело место приискание соучастников в негодном сговоре (потенциальный соучастник по поручению милиции записывал на магнитофон переговоры с Косковым), хотя как неоконченное мы только теоретически можем признать таковое, поскольку закон относит приискание соучастников к самостоятельной форме создания условий. Тем не менее, несмотря на это, Верховный Суд РФ применил ст. 64 УК, назначив наказание ниже низшего предела санкции, абсолютно, на наш взгляд, не обосновав подобное: «Вместе с тем суд не в полной мере учел степень реализации преступных намерений Коскова, его положительную характеристику и то, что каких–либо тяжких последствий для потерпевшей не наступило»[389]. Во–первых, положительная характеристика не может быть отнесена к исключительным обстоятельствам, во–вторых, отсутствие не только тяжких, но любых других последствий составляет основу приготовления как неоконченного преступления и в силу этого не может быть признано исключительным обстоятельством дела. Вся проблема здесь, похоже, заключена в степени реализации преступных намерений, поскольку суд столкнулся с приисканием соучастников при наличии негодного сговора. По сути самого такого действия на основании ч. 1 ст. 30 УК вполне достаточно для вменения приготовления и соответствующего применения ч. 2 ст. 66 УК с уменьшением максимума санкции наполовину. Однако Верховный Суд РФ, очевидно, понимает относительную несправедливость довольно высокого наказания, назначенного областным судом за неоконченное приготовление, и потому уменьшает его еще вдвое, не имея для этого никаких законодательных оснований, кроме «резиновой» (ст. 64 УК. Таким образом, нужно признать, что Верховный Суд РФ поступил в данной ситуации в высшей степени справедливо, хотя юридически вывод его в высшей степени сомнителен.

Виды приготовления имеют самостоятельное уголовно–правовое значение, которое не столь заметно, когда приготовление выступает в качестве отдельной правовой категории (вне зависимости от вида — оконченное или неоконченное — приготовление при квалификации остается приготовлением). Проявляется оно более существенно в тех ситуациях, когда введено в закон как вид преступления. Здесь уже, по общему правилу, нормой уголовного права признается оконченное приготовление; неоконченное же составляет лишь часть диспозиции нормы и быть квалифицировано только по статье Особенной части не может (например, незавершенное изготовление огнестрельного оружия не является оконченным преступлением, предусмотренным ст. 223 УК РФ, а представляет собой неоконченную преступную деятельность). Возникают сложности квалификации такого преступного поведения, так как неясно, приготовлением или покушением следует его признавать. По сути своей подобные деяния — приготовления, поскольку пресечение преступления осуществляется на стадии создания условий (изготовление оружия криминально значимо не само по себе, а лишь как фактор, нарушающий общественную безопасность, т. е. в полной мере зависит от поставленных целей — для облегчения общественно опасных проявлений; особенно актуально сказанное сейчас, когда все настойчивее выражается требование предоставить правопослушным гражданам право на приобретение и ношение оружия, в том числе — и огнестрельного). И создание самостоятельной нормы указанной сути не меняет. Именно поэтому пресечение преступления в так называемых усеченных составах влечет за собой его признание приготовлением, но не покушением. В этом и заключается особенность квалификации: неоконченное приготовление — с применением ч. 1 ст. 30 УК РФ, оконченное — только по норме Особенной части УК.

По указанному правилу должно рассматриваться и пресечение преступной деятельности при бездействии, потому что уголовно–правовое бездействие в основе своей является созданием условий для наступления преступного результата, т. е. пресеченное бездействие — всегда неоконченное или оконченное приготовление.

Некоторые особенности понимания и квалификации имеют неоконченное и оконченное приготовление в продолжаемых преступлениях. Нужно помнить, что в таких преступлениях создание условий сложно по конструкции: СУ+су1+….сун. Разумеется, здесь изложена теоретическая модель создания условий, в конкретных продолжаемых преступлениях довольно часто какое–либо из звеньев отсутствует, тем не менее рассмотрим их в полном объеме. Нельзя забывать и о сущности приготовления как пресеченной на каком–то этапе развития продолжаемого преступления деятельности, когда предшествующее пресечению поведение — реальность, а последующее — фантом. Не принимая пока во внимание иные факторы (наличие замысла, исполнение по каждому отдельному преступному акту, особенности конкретного продолжаемого преступления), отметим, что пресечение преступной деятельности почти на всех этапах создания условий носит неоконченный и только на последнем этапе (сун) оконченный характер. Отсюда и виды приготовления.

Но не будем спешить с выводами, поскольку нельзя забывать и об иных указанных факторах. Попытаемся дать анализ пресечения продолжаемого преступления на стадии создания условий в трех вариантах: при создании условий вообще, направленных на все последующие акты поведения лица, на все продолжаемое преступление в целом (СУ); при создании условий исполнения первого акта преступления (су1); при создании условий исполнения последующих актов преступного поведения (су2, су3, и т. д.).

В первом случае квалификация приготовления зависит от того, достаточно ли первоначальное общее создание условий для наступления преступного результата всего продолжаемого преступления, не понадобится ли при исполнении отдельных актов дополнительное создание условий по каждому акту или по некоторым из них. Если первичного общего создания условий достаточно для завершения преступления и последующие отдельные акты могут базироваться на нем и совершаться без дополнительного создания условий (есть СУ, но нет и не нужны для завершения преступления су1, су2, и т. д.), то пресечение на этой стадии следует признавать либо неоконченным (прервано СУ на каком–то его этапе), либо оконченным (прервано все СУ) приготовлением. Если же общего создания условий недостаточно и последующие акты потребовали бы дополнительного создания условий, то пресечение продолжаемого преступления на анализируемой стадии представляет собой неоконченное приготовление. Естественно, необходимость дополнительного создания условий как объективной категории определяется объективными обстоятельствами (характером общего создания условий, степенью завершенности подготовительных действий, характером готовящегося исполнения преступления и т. д.) и не может основываться на субъективных обстоятельствах (сознании виновного или лиц, пресекающих преступную деятельность).

Изучение второго варианта пресечения продолжаемого преступления показывает, что оно может быть неоконченным (при наличии или отсутствии первоначального общего создания условий и обязательном наличии создания условий предполагаемых последующих актов поведения — су2, су3 и т. д.) либо оконченным (при наличии первоначального общего создания условий и отсутствия создания условий в предполагаемых последующих актах поведения) приготовлением.

В третьем случае возникает любопытная ситуация: преступление пресекается при создании условий исполнения второго акта продолжаемого преступления, но уже исполнен первый акт (вспомним схему стадий совершения продолжаемого преступления — СУ — су1 + д1 и т. д.). И поскольку продолжаемое преступление частично было исполнено, прерывание деятельности после первого акта на любом этапе развития последующих актов нельзя считать приготовлением. Данное правило характерно для тех случаев, когда пресекается деятельность самого исполнителя. Распространяется ли оно на пресеченную деятельность иных соучастников? Например, условия исполнения второго акта создает не исполнитель, а другой соучастник, примкнувший к исполнителю после завершения первого акта, и данное поведение пресечено на стадии создания условий. Хотя деяние соучастника закономерно «вплетено» в канву продолжаемого преступления, нам необходимо рассмотреть его отдельно для надлежащей квалификации. Соучастнику мы не можем вменить предыдущую деятельность исполнителя, он должен отвечать только за свои действия — создание условий, которые являются приготовлением. Но приготовление к чему? Ведь мы анализируем продолжаемое преступление, в котором создание условий (частичное) достижения конечного результата свойственно продолжаемому преступлению. Следовательно, мы можем вменить соучастнику приготовление к исполнению второго акта или приготовление к достижению конечного результата. Отсюда различная квалификация содеянного, поскольку результат второго акта, и результат конечный — вещи несоразмерные. Правильный выбор объема вменения зависит от психического отношения соучастника: если он осознавал второй акт как объективно самостоятельное преступление, не понимает взаимосвязи этого акта с другими действиями, то пресеченная деятельность — приготовление к исполнению преступления, исходящего из фабулы второго акта — самостоятельной диспозиции нормы; если у него имеется осознание продолжаемости преступления, понимание недостижимости его даже при окончании второго акта, то прерванное поведение — приготовление к достижению конечного результата.

Исследуя пресеченную деятельность в продолжаемом преступлении, нужно уяснить для себя важное обстоятельство: прерывание преступления на каком–либо отдельном акте его (первом, втором или третьем и т. д.) не всегда влечет за собой пресечение всего продолжаемого преступления (несостоявшееся хищение одной детали вовсе не исключает хищения других деталей). Здесь многое зависит от причин пресечения: когда имеет место стихийное прерывание отдельного акта, то, как правило, причина прерывания деятельности связана лишь с этим актом и не распространяется на акты другие, хотя исключить распространение стихийно возникших причин на иные акты полностью нельзя. Поэтому в данном варианте возможна квалификация содеянного в качестве приготовления и к отдельному акту, и к конечному результату, т. е. стихийная причина напрямую не диктует квалификацию. Несколько иначе, похоже, складывается ситуация при сознательном пресечении преступления, которое порождает два варианта: лицо, пресекающее преступление на уровне отдельного акта, осознает его как самостоятельное, не связанное с другими преступление; лицо понимает, что имеющийся акт есть часть преступления. На первый взгляд дифференциация указанных ситуаций не имеет уголовно–правового значения. На самом деле — имеет. Осознавая отдельный акт в качестве самостоятельного преступления, лицо, прерывающее преступную деятельность, осуществляет лишь мероприятия, которые объективно необходимы для пресечения данного конкретного акта. Но они, как правило, оказываются недостаточными для предотвращения продолжаемого преступления в целом. И тогда причина вызывает к жизни прерывание только отдельного преступного акта, которое нужно признавать приготовлением к отдельному преступному акту, что не исключает дальнейшего развития продолжаемого преступления. Во втором варианте лицо действует таким образом, чтобы прекратить развитие не только отдельного преступного акта, но и в целом продолжаемого преступления. Осуществленное на их основе пресечение объективно перерастает рамки отдельного акта, приводит к прерыванию продолжаемого преступления вообще, и его необходимо считать приготовлением в отношении конечного результата. Таким образом, в данных ситуациях для нас главным является не сам субъективный момент восприятия характера совершаемого, а то объективное качество (сущность мероприятий), которое исходит из него и создает пресечение соответствующего характера. Здесь причина уже напрямую диктует квалификацию преступления. Очень похоже, что влияние причин на квалификацию пресеченной деятельности более значимо, нежели традиционно представляемое (причины прерывания значения не имеют). По крайней мере, мы уже выделили три уровня значимости: для дифференциации пресеченной и прекращенной деятельности; в связи с установлением истинного уровня криминальности общества; для определения характера пресечения в продолжаемом преступлении.

Указанным выше соучастием в продолжаемом преступлении не исчерпывается проблема соотношения приготовления и соучастия. В теории много внимания уделяется квалификации так называемого неудавшегося соучастия, сущность которого рассмотрена во всех монографиях по соучастию достаточно глубоко[390]. И тем не менее правовая оценка его остается весьма спорной. Одни ученые считают, что неудавшееся соучастие представляет собой покушение на соучастие (покушение на организацию преступления, покушение на подстрекательство к преступлению, покушение на пособничество в преступлении[391]), с чем трудно согласиться. Ведь один из сторонников анализируемой точки зрения признает, что «такие действия всегда дальше от конечного результата законченного преступления, чем даже приготовительные действия исполнителя»[392], т. е., как максимум, все они являются созданием условий (нельзя смешивать создание условий с причинами и условиями, точнее, с последними; создание условий может находиться с исполнением преступления либо в причинной, либо в обусловливающе–опосредованной связи, следовательно, быть либо причиной, либо условием), а не исполнением преступления. И тогда возникает резонный вопрос: почему пресеченная на стадии создания условий деятельность становится покушением? Только потому, что организатор, подстрекатель, пособник «перешли к выполнению объективной стороны своего преступления»[393]? Но в таком случае любое создание условий можно признать выполнением объективной стороны создания условий и, соответственно, любую пресеченную преступную деятельность на этой стадии рассматривать в качестве покушения, исключив таким образом приготовление как уголовно–правовую категорию. Очевидная неприемлемость подобного, закрепление в законе и в теории разновидностей пресеченной деятельности — приготовления и покушения, дальнейшее углубление представления о криминальной значимости приготовления — все свидетельствует о том, что термин «приготовление» «вписался» в доктрину уголовного права и отказываться от него нет никакой необходимости, и об уязвимости анализируемой позиции. Думается, не нуждается в расширительном толковании тот факт, что ни организатор, ни подстрекатель, ни пособник никогда не признавались и не будут признаваться исполнителями, а соответствующая деятельность — исполнением, либо признаются таковыми лишь по недоразумению. Не случайно норма о соучастии направлена в основе своей на регламентацию в Общей части и на жесткое разграничение указанных разновидностей соучастников с тем, чтобы не происходило их смешение. Именно поэтому и пресеченная таковая деятельность не должна признаваться покушением, в противном случае виды неоконченной преступной деятельности перемешаются и мы в принципе не сможем в них разобраться. Сторонники указанного взгляда на неудавшееся соучастие пытаются опереться на то, что иное мнение с необходимостью приведет к акцессорной природе соучастия[394]. А разве признание неудавшегося соучастия покушением не ведет туда же? Разве покушение на подстрекательство, например, может при квалификации обойтись без того преступления, которое мог совершить исполнитель? Конечно, нет. Поэтому вменение покушения в данной ситуации вовсе не снимает проблемы акцессорности соучастия.

Сторонники критикуемой позиции обосновывают свою точку зрения тем, что «при приготовлении к преступлению и покушении на него субъект должен обладать всеми качествами, которые необходимы субъекту оконченного преступления»[395]. Действительно, с позиций общих признаков субъекта так оно и есть: и при приготовлении, и в оконченном преступлении выступают лица определенного законом возраста и вменяемые; и при приготовлении, и в оконченном преступлении могут выступать индивидуальные исполнители и иные соучастники. Тем не менее изложенное положение не аргументирует то, что неудавшееся соучастие не может быть приготовлением.

Острие дискуссии — преступления со специальным субъектом: «Исполнителем преступления со специальным субъектом не может быть лицо, не обладающее качествами, которыми закон наделил этого специального субъекта. Следовательно, при неудавшихся подстрекательстве и пособничестве в подобных случаях соучастники не могут отвечать за приготовление к преступлению»[396]. «Обратное привело бы, на наш взгляд, к неприемлемым выводам: пришлось бы признать, что невоеннослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности за приготовление к дезертирству, иностранец или лицо без гражданства — за приготовление к измене Родине, недолжностное лицо — за приготовление к взятке, не работник прилавка — за приготовление к обмериванию, обвешиванию покупателей и т. д.»[397].

Все приведенные позиции зыбки, неопределенны, противоречивы и бездоказательны. Разве то, что исполнитель не есть неспециальный субъект, доказывает отсутствие приготовления при неудавшемся подстрекательстве и пособничестве? Многие скажут, что критикуемое положение выдернуто из контекста работы. Это действительно так, и тем не менее к следствию примыкает абсолютно ненадлежащий аргумент. А кем доказано, что невоеннослужащий не может создавать условия для дезертирства военнослужащего и, соответственно, при пресечении — отвечать за приготовление? Попытаемся разрешить изложенные проблемы, ответив на простейшие вопросы: рассчитано ли оконченное преступление только на исполнителя и может ли быть соучастником в преступлениях со специальным субъектом лицо, таковым не являющееся; может ли создавать условия исполнения преступления иной соучастник, в том числе в преступлениях со специальным субъектом; возможно ли пресечение действий иных соучастников на стадии Издания условий, в том числе в преступлениях со специальным субъектом; как квалифицировать подобное?

Жизнь показывает, что на основе количества виновных все преступления подразделяются на совершаемые индивидуально или в соучастии. Указанные две формы совершения преступления традиционно выделяются законодательной и правоприменительной практикой, а также теорией. В обеих формах преступление развивается логично от возникновения замысла до преступного результата. Разумеется, существуют особенности преступного поведения в каждой из данных форм: в индивидуально совершаемом преступлении все преступное поведение — сфера деятельности одного лица; при соучастии преступная деятельность распределена между различными лицами. И тем не менее в обеих ситуациях существует оконченное преступление, которое рассчитано либо на индивидуально действующего исполнителя, либо на нескольких соучастников. Отсюда аксиоматичный вывод: оконченное преступление может быть рассчитано как на индивидуально действующее лицо, так и на соучастников. При этом соучастники могут выполнять различные функции, регламентируемые нормой о соучастии (соисполнителя, организатора, подстрекателя, пособника); здесь действия по совершению преступления (нельзя смешивать с исполнением преступления) распределяются между несколькими лицами, тогда как при индивидуальном исполнении они сфокусированы на одном лице.

Почти ничего не меняется в приведенных случаях и применительно преступлений со специальным субъектом; традиционно и практика, и теория исходят из того, что соучастие неспециальных субъектов в таких преступлениях вполне приемлемо. Единственное, чего не может быть, это соисполнения неспециальных субъектов, однако указанное нас и не беспокоит, поскольку мы анализируем приготовление, т. е. пресечение преступления на стадии создания условий, а не исполнения. Но если общепризнанно, что соучастие в преступлениях со специальным субъектом имеет место и в то же время оно невозможно в качестве соисполнения, значит, оно существует за рамками исполнения и представляет собой иную стадию совершения преступления. Какую же?

Итак, мы определили: соучастие (кроме исполнения) выходит за пределы исполнения и существует на каких–то иных этапах совершения преступления; очевидно и то, что на стадиях возникновения и обнаружения замысла соучастия пока тоже нет. Остается только признать иных соучастников деятелями по созданию условий. И подобный вывод аксиоматичен по своему характеру. Действительно, едва ли нужно доказывать, что в преступлениях, совершаемых в соучастии, деятельность по созданию условий осуществляют иные соучастники (подстрекатели создают исполнителя, пособники — средства исполнения и т. д.) помимо или наряду с исполнителем.

На стадии создания условий и преступления со специальным субъектом утрачивают свою специфику, которая распространяется лишь на исполнение, т. е. неспециальный субъект может выступать в качестве организатора, подстрекателя, пособника исполнения преступления со специальным субъектом, в противном случае соучастие в анализируемых преступлениях невозможно было бы вообще. Следовательно, субъект создания условий по объему значительно шире субъекта исполнения, потому что может включать в себя, кроме исполнителя, когда создает условия сам исполнитель, еще и других соучастников. Отсюда вполне приемлемо соучастие (организация, подстрекательство, пособничество) невоеннослужащего в дезертирстве военнослужащего, иностранца или лица без гражданства в измене государству, недолжностного лица в получении взятки и т. д.

Развивающееся на стадии создания условий соучастие может быть пресечено теми или иными случайностями. При этом возникают две разновидности прерванного соучастия: годное и негодное (неудавшееся) соучастие. Годное по своим качествам полностью соответствует предназначению, и если бы преступная деятельность не была пресечена, мы бы имели соучастие в оконченном преступлении. Негодное в силу тех или иных причин не устраивает исполнителя (организаторская деятельность или подстрекательство по своим качествам не способна создать исполнителя; орудия или средства совершения преступления, подготовленные пособником, почему–то не устраивают исполнителя и т. д.). Ничего в данной ситуации не меняется и в преступлениях со специальным субъектом, особенности которого еще отсутствуют на стадии создания условий, т. е. может быть прервана и деятельность недолжностного лица, создающего условия для получения взятки, и деятельность невоеннослужащего, создающего условия для дезертирства и т. д.

Остается последний, наиболее сложный вопрос о квалификации указанного пресеченного преступления. На наш взгляд, наиболее оправданна позиция тех авторов, которые считают, что неудавшееся соучастие — это приготовление[398]. Во–первых, здесь действительно нет соучастия, поскольку соучастие как таковое не состоялось; была попытка организовать других лиц на исполнение преступления, подстрекать иных лиц к исполнению преступления, помочь им исполнить преступление, которое на уровень исполнения преступления так и не вышло помимо воли лица, возлагавшего определенные надежды на исполнителя. Именно поэтому при квалификации нельзя применять напрямую норму о соучастии, необходимо искать другие пути оценки содеянного. Во–вторых, в неудавшемся соучастии отсутствует исполнение преступления; само поведение псевдосоучастников выполнением объективной стороны преступления не является, поскольку оно лишь неудачно создает условия исполнения преступления[399]. В-третьих, соучастие не удалось потому, что было пресечено, а прерванная деятельность на стадии создания условий всегда приготовление.

При этом необходимо уточнить, одинаково ли приготовление в годном и негодном соучастии. Очень похоже на то, что здесь имеются две разновидности приготовления. Поскольку в первом случае соучастие вполне пригодно для исполнения преступления, но не развивалось далее только из–за пресечения преступного поведения, мы сталкиваемся с приготовлением к исполнению преступления, т. е. с обычным, простым приготовлением, которое квалифицируем по норме, регламентирующей приготовление, и по соответствующей статье Особенной части. В анализируемой ситуации сущность создания условий, его направленность не изменяются в зависимости от того, кто осуществляет такую подготовку (исполнитель или иной соучастник). Возьмем условный пример. Для выполнения кражи изготавливают отмычку. В одном варианте действия совершает сам исполнитель кражи, а в другом — пособник. После изготовления отмычки преступление пресечено. Направленность указанного действия остается одной и той же — помочь, облегчить исполнение преступления. Именно поэтому и пресеченная деятельность должна квалифицироваться как приготовление к исполнению. Несколько иначе смотрятся случаи пресечения негодного соучастия. Прежде всего, они рассчитаны только на иных соучастников, по крайней мере, применительно к стадии создания условий. Кроме того, само создание условий оказывается неспособным вызвать исполнение или помочь ему по своим характеристикам. По существу, мы сталкиваемся здесь с неоконченным созданием условий, соответственно, с неоконченным приготовлением. Поэтому при негодном соучастии действия виновных должны рассматриваться как приготовление к соучастию и квалифицироваться по статьям, регламентирующим приготовление и соучастие, и по статье Особенной части (например, приготовление к пособничеству в убийстве). Ничего не меняется при этом и относительно преступлений со специальным субъектом: действия одних соучастников должны квалифицироваться как приготовление к исполнению (приготовление недолжностного лица к получению взятки должностным лицом, приготовление невоеннослужащего к дезертирству военнослужащего и т. д.); действия других — как приготовление к соучастию в исполнении (приготовление недолжностного лица к подстрекательству должностного лица, направленному на получение последним взятки). И ничего абсурдного, неприемлемого здесь нет, поскольку общепризнанно соучастие неспециального субъекта в преступлениях со специальным субъектом.

Применительно к приготовлению зарубежные законодательные системы можно разделить на те, в которых приготовление в качестве криминально значимого явления не отражено, и те из них, которые регламентируют его. К первым можно отнести УК ФРГ, УК Дании, УК Швейцарии, УК Испании, УК Австрии, УК Японии и другие. При этом важно выяснить, действительно ли указанные уголовные законы не считают приготовление криминально значимым явлением. Для этого проанализируем некоторые из них по трем направлениям: а) не содержится ли в норме о покушении какого–либо указания и на приготовление, т. е. не включает ли закон в покушение то, что должно быть признано приготовлением; б) не отражено ли приготовление в скрытом виде в нормах Особенной части; в) не отражено ли приготовление в Особенной части с прямым указанием на него. Посмотрим в этом плане на УК Австрии. Данный законодательный акт относит к покушению и действия по склонению другого лица к исполнению преступления (ч. 2 § 15), но всем должно быть понятно, что действия по склонению исполнителя осуществляются на стадии создания условия и по существу при прерывании должны быть отнесены не к покушению, а к приготовлению, т. е. в данном случае УК Австрии выделяет и приготовление, скрывая его за покушением. В Особенной части УК мы находим несколько статей, которые в скрытом виде регламентируют пресеченное создание условия в самостоятельных нормах (например, § 95 — неоказание помощи, 122 — нарушение коммерческой или производственной тайны, 123 — выведывание коммерческой или производственной тайны, 223 — подделка документа, 232 — подделка денег и многие другие). Из этого следует, что закон вводит приготовление в Особенную часть в скрытом виде, в виде самостоятельных ее норм. Мало того, в некоторых нормах Особенной части приготовление выделено как таковое в виде самостоятельного преступления. Так, в § 227 УК Австрии признано самостоятельным преступлением приготовление к подделке документов, в § 239 — приготовление к подделке денег. Данные нормы особенно показательны, поскольку законодатель создал норму о приготовлении применительно к другим приготовлениям, т. е. приготовление к приготовлению тоже признано криминально значимым. Таким образом, говоря об УК Австрии, необходимо отметить, что отсутствие в Общей части указания на криминальную значимость приготовления вовсе не исключает таковой, и следует признать, что по УК Австрии приготовление также наказуемо, но без установления четких и ясных границ его криминальной значимости.

Посмотрим с указанных позиций на УК Японии. При определении покушения закон говорит лишь о том, что лицо приступило к совершению (ст. 43); готовы согласиться с тем, что здесь речь идет только об исполнении преступления и покушение не охватывает собой приготовления. В результате в Общей части анализируемая категория не отражена и создается иллюзия того, что приготовление по УК Японии криминально незначимо. Однако это не соответствует действительности. Во–первых, в Особенной части довольно много статей, отражающих неоконченное создание условий как самостоятельное преступление, обычно это связано с подделкой денег, ценных бумаг, документов, печатей (ст. 148, 155, 156, 159, 162, 164. 165, 166, 182 и др. УК), т. е. приготовление признано самостоятельным преступлением. Во–вторых, в Особенной части имеются нормы, прямо указывающие на наказуемость приготовления: ст. 78 УК регламентирует приготовление к совершению внутреннего восстания; ст. 88 УК — приготовление в целях вызывания внешних осложнений; ст. 93 УК — приготовление с целью ведения частной войны; ст. 153 УК — приготовление к подделыванию денег. В последнем варианте мы также видим криминальную значимость приготовления к приготовлению.

В УК Швейцарии приготовление не отражено в Общей части, не скрыто за покушением; похоже, не отражено как таковое в самостоятельных нормах Особенной части, но обильно распространено в скрытом виде в качестве самостоятельных норм права (ст. 135 — изображение насилия, 143 — незаконное приобретение данных, 240 — подделка денег, 241 — фальсификация денег, 245 — подделка служебных знаков оплаты и многие другие УК), т. е. ив УК Швейцарии приготовление признано криминально значимым. Передо мной находятся также уголовные кодексы ФРГ, Испании, Дании, в которых вроде бы не предусмотрено приготовление как криминально значимая категория, однако и в них складывается та же самая ситуация, что и в исследованных уголовных законах. Исходя из сказанного, необходимо отметить, что скорее всего не существует уголовных кодексов, которые бы в открытой или скрытой форме не отражали приготовления как криминально значимого явления.

Ко вторым можно отнести УК Китайской Народной Республики (ст. 22), УК Голландии (ст. 46), УК Республики Казахстан (ст. 24), УК Швеции (ст. 2 главы 23), УК Республики Польша (ст. 16), УК Республики Болгария (ст. 17), УК Эстонской республики (ч. 1 ст. 15), УК Республики Беларусь (ст. 13), УЗ Латвийской республики (ч. 3 ст. 15 УК), УК Азербайджанской республики (ст. 28), УК Республики Таджикистан (ч. 1 ст. 32) и другие.

Однако даже указывая на приготовление, законы неоднозначно относятся к оформлению его, поскольку в некоторых из них приготовление лишь указано в качестве института уголовного права без его определения, в других же дается его определение. К первым можно отнести УК Голландии (ч. 1 ст. 46). На сегодня основная масса из переведенных кодексов (правда, абсолютное большинство их — бывших стран социалистической ориентации) все–таки определяет приготовление.

Но и определения приготовления дают в законах по–разному: в некоторых из них указаны лишь действия по созданию условий для исполнения преступления без отражения неокончейности, незавершенности, недоведения до конца преступления. Например, в УК Швеции сказано: «Лицо, которое с намерением совершения или содействия преступлению, предоставляет или получает деньги или что–либо еще в качестве предварительной оплаты или оплаты за преступление, или которое обеспечивает, создает, дает, получает, хранит, передает или участвует в любой другой подобной деятельности при помощи яда, взрывчатого вещества, оружия, отмычки, орудия фальсификации или другими такими средствами, должно быть, в случаях, когда существуют специальные положения для цели, приговорено за приготовление к преступлению, если только оно не виновно в совершении оконченного преступления или покушения» (ч. 1 ст. 2 главы 23). Правда, с определенной натяжкой можно сказать, что здесь приготовление отнесено к неоконченному преступлению, поскольку оно не есть оконченное преступление, и это закон прямо оговаривает, но тем не менее в законе ничего не сказано об обязательной незавершенности преступления при приготовлении. Необходимо отметить, что УК Швеции дает развернутый, хотя и не закрытый, перечень способов создания условия исполнения преступления, к которым относит различное поведение индивидуально или в соучастии действующих лиц.

В УК Республики Польша уже даны и общее определение приготовления, и способы приготовления: «Приготовление имеет место только тогда, когда лицо с целью совершения запрещенного деяния предпринимает деятельность по созданию условий для совершения деяния, непосредственно направленного на его исполнение, в особенности, если с той же целью вступает в сговор с другим лицом, приобретает или подготавливает средства, собирает информацию или составляет план действий». Мы видим,, что законодатель: а) сначала дает общее определение приготовления как деятельности по созданию условий для исполнения преступления, а затем указывает конкретные способы такого создания условий; б) отражает только стадию создания условий без указания на незавершенность преступления; в) многословно определяет ее, тогда как под таковой понимается создание условий для исполнения преступления; г) прямо указывает на исполнение преступления, а не на его совершение, что является абсолютно верным; д) создает закрытый перечень способов создания условий, что не может не противоречить реальности.

Другие кодексы указывают только на способы создания условий в том или ином объеме как определяющие признаки приготовления (УК Украины, УК Республики Беларусь, УК Республики Болгария и другие). Самое краткое определение приготовления содержит УК Китайской Народной Республики: «Приготовлением к преступлению признается приискание орудий, создание условий для совершения преступлений»; думается, точнее поступают те УК, которые дают более развернутый перечень способов создания условий, что в определенной степени уменьшает судебное усмотрение, оказывающееся весьма негативным, особенно в условиях ограничения применения приготовления как преступления.

И последнее. Все зарубежные уголовные кодексы относительно оформления приготовления можно разделить на четыре группы: а) не отражающие неоконченность преступления и оформляющие приготовление как стадию создания условия; к ним можно отнести УК Республики Беларусь, УК Республики Болгария, УК Эстонской республики, УК Китайской Народной республики, УК Республики Польша, УК Голландии (например, ст. 15 УК Эстонской республики названа «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», соответственно в ч. 1 ее «приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудия для совершения преступления, а также иное умышленное создание условий для этого»); б) не отражающие неоконченность преступления, но тем не менее оформляющие приготовление как неоконченное преступление; к ним можно отнести УК Республики Казахстан, в ч. 1 ст. 24 которого сказано, что «приготовлением к преступлению признаются совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от воли лица обстоятельствам; в) отражающие неоконченность преступления, но оформляющие приготовление как стадию создания условия; к ним можно отнести УК Украины, в ст. 13 которого выделено неоконченное преступление, к нему отнесено и приготовление (ч. 2 ст. 13), однако в ст. 14 «приготовлением к преступлению являются приискание либо приспособление средств или орудий, подыскание соучастников или сговор на совершение преступления, устранение препятствий, а также иное создание условий для совершения преступления»; г) отражающие неоконченность преступления и оформляющие приготовление как неоконченное преступление; к ним можно отнести УК Республики Узбекистан, УЗ Латвийской республики, УК Республики Таджикистан, УК Азербайджанской республики (например, в ч. 2 ст. 15 УЗ Латвийской республики неоконченным преступлением признано приготовление, и соответственно в ч. 3 ст. 15 «приготовлением к преступлению признается приискание или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание благоприятных условий для совершения умышленного преступления, если, к тому же, оно не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного»).

Таким образом, при возможной унификации зарубежного уголовного права оптимальным следует признать: 1) обязательное отражение приготовления в Общей части уголовного закона, поскольку все равно так или иначе оно находит свое отражение законодательных системах; 2) включение приготовления в разряд неоконченных преступлений; 3) соответствующая регламентация его в уголовном законе; 4) урегулирование в уголовном законе ограничения по криминальной значимости приготовления, лучше всего поставить подобное в зависимость от опасности (тяжести) преступления по примеру России, США (мы исходим из того, что хотя в некоторых кодексах США нет речи о приготовлении, тем не менее они выделяют соответствующее поведение по созданию условий и признают их преступлениями той или иной группы) и других стран.

2.3. Покушение

Законодательство России середины и второй половины XIX в. уже давало определение покушения. Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных признавало покушением «всякое действие, коим начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение» (ст. 9). Здесь мы видим, что законодатель обращает внимание лишь на характер поведения безотносительно его оконченности или незавершенности. Двойственную позицию по данному вопросу занял Н. С. Таганцев. Комментируя данное определение, он писал: «Покушение, как самый близкий к осуществлению преступной воли момент, присуще каждому преступному деянию (курсив наш. — А. К.), и так как преступление может быть признано совершившимся лишь тогда, когда цель злого умысла вполне достигается, то отрицать возможность покушения при каком бы то ни было преступном действии значит отрицать возможность его неудачи, т. е. доходить до явно несостоятельного заключения»[400]. Автор приводит целиком решение сената по конкретным делам, которое совсем недавно он же подвергал критике: «Но такой вывод, на первый взгляд могущий показаться убедительным, скрывает в себе ложный силлогизм, который в своих посылках заключает две весьма существенных неверности, и потому, естественно, приводит к неправильному заключению»[401]. Возникает странная ситуация: автор предлагает в комментарии решение, которое по его же мнению является неверным. Остается не очень понятным и то, что имели в виду сенат и автор, говоря о присущности покушения каждому преступному деянию. Если мы посмотрим на выделенную фразу с позиций связки ее с предыдущим положением («самый близкий к осуществлению преступной воли момент»), то становится ясным, что автор писал о том, что покушение имеет место в любом преступлении вне зависимости от его завершенности или незавершенности, что полностью соответствовало и законодательной формулировке. Прежде всего, такой вывод противоречит им же высказанной ранее позиции: «Признавая покушением начало и продолжение осуществления преступного намерения в деятельности виновного, мы тем самым указываем на существование таких преступлений, которые, по их юридической природе, не допускают покушения (курсив наш. — А. К.)»[402], из чего следует, что не всякое преступление может обладать признаками покушения. Вместе с тем мы видим, что Н. С. Таганцев понимал социальную и правовую сущность покушения, поскольку далее писал: «Уложение признает те главные основания уголовного права, по которым покушение, в отличие от приготовления, должно заключать в себе начало исролнения преднамеренного зла, а с другой стороны, находит, что покушением, в отличие от совершившегося преступления, могут быть признаваемы только такие деяния подсудимого, на которых он был остановлен (курсив наш. — А. К.) собственною волею или независевшими от него обстоятельствами, прежде чем преступный умысел его был приведен в исполнение»[403]. Из этого следует, что покушением (правда, вмешивая в него и добровольный отказ) он признавал только неоконченное преступление. При этом он делает неуклюжий комплимент законодателю, который, якобы, признает и подобное, хотя на самом деле законодатель и словом не обмолвился о прерывании преступления при покушении.

Уголовное Уложение 1903 г. определяло покушение как «действие, коим начинается приведение в исполнение преступного деяния, учинение коего желал виновный» (ст. 49). Мы видим, что несмотря на очевидное представление о покушении как незавершенном преступлении, высказанном в теории уголовного права, законодатель по–прежнему определяет его только с позиций преступного деяния и ничего не говорит о прерванности его, хотя еще в XIX в. существовали законодательства иных государств, напрямую связывающие покушение с неоконченностью преступления. Так, датское Уложение 1866 г. покушением признавало действие, направленное на выполнение преступного деяния или содействующее его выполнению, но не приведшее к его реализации (§ 45); то же самое было отражено и в австрийском Уложении 1852 г.: «Покушение на злодеяние представляет собою преступление, коль скоро злоумышленник предпринял деяние, ведущее к подлинному совершению преступления и последнее не завершилось только вследствие недостаточности деяния, вследствие возникновения постороннего препятствия или вследствие случайности»[404]. Отметим, что для австрийского права подобное решение является естественным, поскольку уже в Терезиане (1769 г.) покушение было определено таким же образом: «Попытка или покушение на преступление имеется в тех случаях, когда кто–либо приступает к его совершению путем каких–либо действий или выявленных вовне намерений, но, вследствие собственного раскаяния или бессилия или созданных ему другими лицами препятствий, или случая, не доводит его до конца» (гл. 13 § 2). Подобное аксиоматичное решение вопроса о покушении по непонятным причинам не воспроизводит законодатель России даже в XIX — начале XX вв. Хотя в теории уголовного права России к началу XX в. уже, похоже, окончательно созрело отношение к покушению как неоконченному, незавершенному преступлению. Так, Н. Д. Сергеевский признавал покушением деятельность, направленную к осуществлению преступного намерения, но не приведшую к осуществлению результата[405]. Это же следует и из других работ начала XX в.[406]

В советском уголовном праве покушение определяли не всегда одинаково. Так, по Руководящим началам по уголовному праву РСФСР 1919 г. покушением на преступление признавали «действие, направленное на совершение преступления, когда совершивший выполнил все, что считал необходимым для приведения своего умысла в исполнение, но преступный результат не наступил по причинам, от него не зависящим» (ст. 18). Недостатками данного определения является следующее: 1) при покушении действия не направлены на совершение преступления, а сами по себе уже являются преступными, потому проще и правильнее было бы сказать в законе о действиях по исполнению преступления, тем более, что сам закон термин «исполнение» применяет; 2) закон необоснованно сужает границы покушения, когда ограничивается тем, что «совершивший выполнил все, что считал необходимым для приведения своего умысла в исполнение», в результате он признал криминально значимым только оконченное покушение; 3) едва ли оправданно ограничивать покушение лишь субъективным моментом и определять объем необходимых действий для наступления результата тем, что считает виновный. В остальном определение полностью отражает суть покушения как неоконченного преступления.

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. «покушением на преступление считается действие, направленное на совершение преступления, когда совершающий таковое не выполнил всего того, что было необходимо для приведения его намерения в исполнение, или когда, несмотря на выполнение им всего, что он считал необходимым, преступный результат не наступил по причинам, от него не зависящим» (ст. 13). Здесь мы видим, что суть покушения как неоконченного преступления законодатель также отражает и допускает ту же самую ошибку направленности действий на совершение преступления. Допускает законодатель здесь, на наш взгляд, и новые ошибки. Так, а) напрасно законодатель ввел в УК термин «намерение» вместо общепризнанного оформления субъективного отношения в виде вины (умысла, если он хотел обособить покушение умышленной виной); б) пытаясь ввести в определение и неоконченное и оконченное покушения, законодатель применил к первому объективное основание выделения (совершающий не выполнил всего того, что было необходимо…), тогда как в отношении второго — субъективное основание (выполнил все, что считал необходимым), что является грубым нарушением формально–логических правил классификации; в) не было никакой необходимости вводить в закон неоконченное и оконченное покушение.

Согласно Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. «если начатое преступление не было доведено до конца, т. е. если преступный результат по каким–либо причинам не наступил…» (ст. 11). Любопытно в данной норме все. Казалось бы Гражданская война окончилась, наступили дни более спокойные, менее политизированные (основной «враг» разгромлен), тем не менее закон не разделяет приготовления и покушения, что он делал раньше; не разделяет пресеченной и прекращенной деятельности, объявляя их одинаково преступными («результат по каким–либо причинам не наступил»); ничего не говорит о вине. Налицо явное ухудшение законодательной техники и закона.

Любопытно еще и то, что в 1926 г. принимается новый Уголовный кодекс РСФСР, в котором уже выделены покушение и приготовление как неоконченные преступления, правда, покушение не определено в законе, а лишь указано как таковое; выделен добровольный отказ (ст. 19), т. е. законодатель постепенно, неохотно, но возвращается на круги своя.

По Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. покушением признавалось «умышленное действие, непосредственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного» (ч. 2 ст. 15). В целом такое определение покушения с позиций теории уголовного права является традиционным, из чего следует, что покушение — категория исторически сложившаяся, социально обоснованная и теоретически достаточно разработанная. Именно поэтому основные положения (наличие исполнения преступления, прерывание его по причинам, не зависящим от воли виновного), характеризующие ее, не подвергаются существенной критике и требуют иногда лишь терминологического уточнения.

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. вводит несколько иную формулировку покушения: «Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» (ч. 3 ст. 30 УК). Отличия нового определения от ранее существовавшего заключены в следующем: 1) в него наряду с действием введено бездействие; 2) новый УК вместо термина «причины» использует термин «обстоятельства»; 3) в новом УК объективированы причины прерывания преступления (если в УК РСФСР речь шла о причинах, лежащих помимо воли, то в действующем УК — об обстоятельствах, указание на волю исключено); 4) УК РФ заменяет термин «виновный» на термин «лицо». Попробуем разобраться в обоснованности указанных новелл.

В этой связи можно вполне согласиться с введением в понятие покушения наряду с действием еще и бездействия. И не только потому, что бездействие так же, как и действие, может быть прервано в своем развитии. Это достаточно очевидно, коль скоро причинение вреда при бездействии зависит не от самого бездействующего, а от иных сил, между бездействием и наступлением вреда имеется, как правило, временной интервал, который позволяет внедриться иным силам в развитие явления и пресечь преступное бездействие. Однако проблема здесь в другом: бездействие, как правило, — фактор, создающий условия исполнения преступления; следовательно, при его пресечении почти всегда имеется приготовление. Тем не менее нельзя забывать об исключениях из данного правила, когда бездействие причинно связано с последствием и представляет собой исполнение преступления. И хотя подобное — исключение из правила, все же игнорировать его не следует.

В этом плане оправданно поступали и авторы Проекта УК России, говоря о «действии или бездействии» и констатируя тем самым, что и бездействие может составлять исполнение преступления. Обоснованно, на наш взгляд, внесено бездействие и в нынешний УК. Но и указанное дополнение не свободно от недостатков, поскольку оно не охватывает полностью той части стадии исполнения преступления, при пресечении которой возникает покушение. Ведь пресечение возможно (покушение возникает) и при частичном совершении деяния–исполнения, и при полном его совершении, и при частичном достижении результата. А последний вариант пресечения законодатель не отражает. Указанная неполнота охвата делает анализируемую фразу весьма уязвимой терминологически. Уязвимо «действие или бездействие» еще и потому, что оно само по себе не обособляет покушение, не определяет его границ с приготовлением, поскольку и последнему свойственны и действие, и бездействие. Соответственно, требуется какое–то дополнение, которое устанавливало бы сущность деяния при покушении.

Такое выражение введено в закон: «…непосредственно направленное на совершение преступления», но оно представляется абсолютно неприемлемым. Во–первых, коль скоро речь идет о действии — исполнении преступления, то оно не может быть направлено на совершение преступления, поскольку само является этапом совершения преступления, т. е. совершением преступления[407]. Во–вторых, законодательный подход в изложенной части противоречит в целом общей теории стадий совершения преступления, так как ограничивает совершение преступления лишь преступным результатом, хотя согласно теории стадии совершения преступления начинаются с возникновения замысла. В-третьих, понятие «непосредственно» в целом соответствует сущности покушения, поскольку требует определения причинной связи, однако оно несколько сложно в толковании. Отсюда видно, что анализируемое выражение, призванное, по мнению законодателя, упростить понимание покушения, лишь усложняет его. Отсюда и существующие попытки изменить законодательное определение покушения, предпринимаемые в теории уголовного права.

В теории уголовного права имеются и иные предложения по усовершенствованию определения покушения, установленного в законе. Так, в последнее время возникли предложения по исключению из законодательного определения покушения термина «действие», замене его фразой «начало совершения преступления»[408]. Однако сама Н. Ф. Кузнецова понимает двусмысленность предложенной фразы и вынуждена уточнять, что «такая дефиниция не означает, что лишь начало «исполнения объективных признаков» состава преступления образует покушение, а продолжение исполнения или завершение его вплоть до наступления результатов к покушению не относятся»[409]. Действительно, покушением признается пресеченная и в начале, и при продолжении, и по окончании действия, а иногда — и при частичном достижении результата деятельность. Так зачем же вводить в закон термин, заведомо неудачный, требующий существенного расширения толкования, которое не оставляет от предлагаемого термина практически ничего, по крайней мере, чрезвычайно мало? Вполне понятно и оправданно стремление Н. Ф. Кузнецовой ввести в определение покушения признак, разграничивающий покушение и приготовление, но желательно сделать это так, чтобы не оставлять места для неадекватного толкования. В Курсе уголовного права Н. Ф. Кузнецова этого вопроса уже не касается, что свидетельствует о возможном изменении ею своего мнения.

Как полагает М. П. Редин, «в этих определениях (по УК РСФСР 1960 и по УК РФ 1996 гг. — А. К.) содержится серьезная ошибка: ими не охвачены действия (бездействие), создавшие условия для совершения преступления и предшествовавшие действиям (бездействию), непосредственно направленным на совершение преступления (т. е. посягательство на объект преступления), а ведь для превращения возможности в действительность необходимы: а) соответствующие условия и б) действия (бездействие), превращающие возможность в действительность»[410]. Автор, на наш взгляд, очень точно охарактеризовал причинную связь как связь необходимо взаимодействующих условий и причины с результатом; данное взаимодействие условий и причины представляет собой нечто цельное, на наш взгляд, в определенной части — преступление. Однако автор, высказав правильную позицию, тут же оторвал создание условий от совершения преступления, т. е. разорвал вот это нечто цельное. Вообще надо признать, что М. П. Редин часто создает внутренние противоречия в своих работах. Так, в приведенной цитате он отождествляет посягательство на объект преступления с исполнением преступления (действиями, направленными на совершение преступления), именно это следует из контекста рассуждений автора и их соотнесением к покушению, хотя чуть выше он относит посягательство к приготовлению и считает, что оно существует до начала совершения преступления.

Однако смысл авторской критики связан вовсе не с этим, а с тем, что в определение покушения не введено создание условий, без которого причинение в принципе невозможно. С подобным необходимо согласиться еще и потому, что реально при покушении действию–исполнению предшествует действие–создание условий и в такой ситуации причинение представляет собой единство того и другого. Однако при этом необходимо учитывать следующее: 1) не всегда имеют место при покушении действия по созданию условий, иногда они отсутствуют; 2) в теории уголовного права и в судебной практике твердо установлено, что последующие действия по исполнению преступления охватывают своей опасностью и опасность предшествующих действий по созданию условий, что исключает по общему правилу отдельное рассмотрение создания условий и вменения его лицу, за исключением тех случаев, когда создание условий имеет самостоятельное криминальное значение (например, хранение или ношение оружия). Именно поэтому не следует вводить в определение покушения еще и создание условий в том или ином виде (например, в виде так любимого автором посягательства, находящегося за пределами деяния–исполнения). Именно поэтому не следует соглашаться с определением покушения, предложенным М. П. Рединым: «Покушением на преступление признается посягательство на объект преступления, сопряженное с умышленными действиями (бездействием) лица, непосредственно направленным на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от воли этого лица обстоятельствам»[411].

Можно ли как–то изменить ситуацию и попытаться ликвидировать указанные недостатки? Представляется, да. На наш взгляд, изложенную часть законодательной дефиниции следует определить так: «…исполнение преступления от его начала до частичного наступления результата включительно». Подобное позволяет достичь многого. Во–первых, исключить из понятия покушения термин «совершение преступления», носящий неопределенный характер, и иные критикуемые термины. Во–вторых, сразу отграничить покушение от приготовления путем указания на то, что здесь мы уже сталкиваемся с исполнением преступления, а не с созданием его условий. В-третьих, показать, что нейтральный термин «исполнение» охватывает возможность и действия, и бездействия. В-четвертых, термином «исполнение» более тесно «привязать» неоконченное преступление к соседнему по структуре уголовного закона и теории уголовного права соучастию через соисполнителя и с законодательным определением субъекта преступления, где следует выделить самостоятельную норму, регламентирующую деятельность исполнителя преступления. Необходимость подобного вызывается требованием определиться с наименованием индивидуально действующего лица; размежеванием его с понятием «субъект», что явно не одно и то же; неприемлемостью опосредованного исполнения в качестве соучастия, т. е. в таком случае более четкой станет системность уголовного права. В-пятых, показать этапы исполнения преступления, на которых возможно покушение, «от его начала до частичного наступления результата». В-шестых, потребует научной разработки понимание начала исполнения, которое не менее важно, чем окончание преступления, но тем не менее остается малоисследованным наукой уголовного права.

Не столь бесспорна вторая из указанных новелл — замена термина «причины» на термин «обстоятельства». На первый взгляд, ничего существенного в данном изменении не содержится; однако создается впечатление наличия большей точности, конкретности в употреблении термина «обстоятельства». Между тем первое впечатление обманчиво, и нам представляется более обоснованным все же термин «причины». Ведь сущность связанного с анализируемыми понятиями явления заключена в том, что какой–то иной фактор вмешался в обычное преступное развитие события и деформировал его, изменил направленность преступной деятельности. Разумеется, возникший новый фактор можно назвать и обстоятельством, но в таком случае мы получаем понятие, которое можно будет толковать неоднозначно, поскольку обстоятельство может выступать и в качестве причины нового явления, и в качестве его условия. Сущностное толкование пресечения преступной деятельности прямо нацеливает нас на то, что изменение развития преступной деятельности происходит под влиянием именно причин, а не условий: другие причины вторгаются в развитие первого уровня причинности, изменяют его направленность и создают новый причинный ряд. При этом обстоятельства–условия остаются как бы в стороне и, скорее всего, не приобретают криминального значения, по крайней мере, в качестве пресекающего фактора. Отсюда следует естественный вывод: более точным и верным было терминологическое оформление, существовавшее в УК РСФСР: именно причины имеют значение как пресекающий фактор, и к данному термину законодатель должен вернуться, чтобы избежать двойственного терминологического толкования, тем более что именно причины мы признаем исполнением преступления, а в данном случае сталкиваемся с новым преступлением, деформирующим первое, и его исполнением, в основании которого также должны лежать причины. Но при этом не следует забывать и об основах причинения, согласно которым не всегда, хотя и довольно часто, обязательным атрибутом причинения выступают необходимые условия: при их наличии следствие наступает, при их отсутствии следствие переходит из разряда действительного в разряд реального возможного. Именно поэтому довольно часто необходимые условия реально влияют на возникновение или непоявление следствия (преступного результата). Отсюда в определении покушения нужно отразить данное влияние — «по причинам и (или) условиям». На наш взгляд, это будет максимально точное отражение действительного положения вещей.

Едва ли приемлема и третья законодательная новелла — максимальная объективизация пресечения преступной деятельности. На наш взгляд, старая законодательная формулировка («…по причинам, не зависящим от воли виновного») содержала два важных момента: во–первых, указывала на объективные факторы, прерывающие преступное поведение и располагающиеся за пределами самого исполнителя преступления; во–вторых, отражала субъективный момент: готовность виновного идти до конца, сохраняющееся стремление его завершить преступление, чего не изменяет и вмешательство другой причины, т. е. в законе ясно и четко был прописан психологический портрет преступника при неоконченном преступлении вообще и покушении в частности. В новой формулировке («…по независящим от этого лица обстоятельствам») остается только объективное содержание, психологический портрет преступника исчез, о нем можно только догадываться. Полагаем в указанной части законодатель утратил свои позиции, что может привести к бесплодным и ненужным спорам в теории и на практике по поводу изложенного субъективного момента, что теория уголовного права уже проходила, ведь сколько было сломано копий в литературе конца XIX — начала XX в. по вопросу о том, объективных или субъективных теорий придерживаться при анализе покушения[412]. Именно поэтому мы не согласны с М. Селезневым, находящим новую формулировку закона в анализируемом плане более удачной, чем содержащуюся в УК РСФСР 1960 г.,[413] и, на наш взгляд, законодателю в анализируемом плане следует вернуться к формулировке УК РСФСР как более определенной и точной.

Последняя из предусмотренных новым уголовным законом новелл — замена термина «виновный» на термин «лицо» — похоже, обоснованно внесена в УК, поскольку снимает дискуссию о вине, виновности, виновном, их узком и широком понимании, рассмотрении их на той или иной стадии уголовного процесса и т. д.

Таким образом, законодательная фраза «если при этом преступление не было доведено до конца по причинам и (или) условиям, не зависящим от воли лица» абсолютно верна и отражает суть данной разновидности преступления. Но нам представляется, что вся она охватывается термином «пресеченное» поведение, отражающим в себе и неоконченность преступления, и противопоставленность привходящих обстоятельств воле исполнителя. Его мы и предлагаем ввести в закон вместо указанной длинной фразы: «Цркушением признается пресеченное исполнение преступления от его начала до частичного наступления результата включительно», разумеется, при условии, если теория уголовного права признает данное содержание пресечения. Если же этого не произойдет, хотя автор, опираясь на толкование в русском языке понятия «пресечение», не видит оснований для дискуссий, лучше сохранить в законе изложенную длинную фразу, чем вступать в данном случае в несущественный филологический диспут.

При толковании определения покушения вызывает сомнение и законодательное распространение покушения только на умышленные преступления. Действительно, и закон, и теория уголовного права, и судебная практика направлены на признание покушением только умышленной деятельности. Думается, едва ли с этим следует соглашаться, поскольку такой подход не позволяет решить некоторые проблемы, возникающие при формировании Особенной части УК, а также потому, что и неосторожные преступления могут быть пресечены. Согласно высказанному выше предположению о том, что законодатель в Особенной части формулирует нормы, в которых отражает неоконченную преступную деятельность на стадии исполнения преступления, была предпринята попытка вычленить такие виды преступления. И сразу же при их установлении возникли сложности определения самого факта исполнения преступления, т. е. нужно было ответить на вопрос, всегда ли выделенные в самостоятельные нормы неосторожные преступления сущностно представляют собой исполнение, а не создание условий для наступления вреда. В принципе в теории существует исследование преступлений с формальным и усеченным составами, однако ее применение на практике натолкнулось на определенные трудности. Например, разглашение государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), преступление с усеченным или формальным составом. Если исходить из прямого толкования закона, согласно которому «разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены», то данный вид преступления следует признать исполнением преступления, соответственно, преступлением с формальным составом. Но более глубокий его анализ не позволяет делать подобный вывод. Ибо разглашение государственной тайны само по себе не способно вызвать никакого вреда. Ведь необходимо, чтобы сведения, содержащие государственную тайну, путем одноразовой или неоднократной передачи попали в руки таких лиц, которые совершили бы действия, причиняющие вред государственным интересам, что, соответственно, влечет за собой признание разглашения сведений преступлением с усеченным составом. Отсюда анализируемое преступление лишь условно, в силу самостоятельного выделения нормы можно признать исполнением преступления, тогда как в сущности оно таковым не является, поскольку здесь закон закрепляет в качестве самостоятельной нормы пресеченную на стадии создания условий деятельность, т. е. приготовление, но не покушение. И если это так, то ч. 2 ст. 283 УК РФ, предусматривающая разглашение сведений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, сформулирована неверно: разглашение сведений само по себе не может чего–либо повлечь, причинить, поскольку лишь создает условия для причинения, связана обусловливающе–опосредованно с причинением вреда. Поэтому более оправданна была бы следующая формулировка ч. 2 ст. 283 УК: «…если оно связано с причинением тяжких последствий» (не само причиняет, а только связано с причинением).

Анализируемый вид преступления может быть совершен и по неосторожности, на это указывают многие авторы[414]. Подобное рассмотрение неосторожных деликтов привело к тому, что в кодексе не оказалось неосторожных преступлений, выделенных в качестве самостоятельных норм в чистом виде на основе пресеченной на стадии исполнения неосторожной деятельности. По крайней мере, нам их не удалось обнаружить. Значит, проблема законодательной регламентации в Особенной части покушения в неосторожных преступлениях решается в двух вариантах: либо она скрыта в нормах, определяющих приготовление в неосторожных преступлениях, либо законодатель не регламентирует их вовсе. Последнее представлялось, очевидно, неоправданным, так как законодатель явно не должен был, формируя в качестве самостоятельных норм приготовление в неосторожных преступлениях, избегать регламентации более опасных по сути пресеченных на стадии исполнения неосторожных преступлений, т. е. покушений.

Именно поэтому необходимо было разобраться в первом варианте. Анализ пресеченных неосторожных преступлений как самостоятельных норм уголовного закона (в основном это нарушения тех или иных правил, которые могли причинить какой–либо вред) дал возможность сделать вывод, что они неоднозначны по своей сути. Одни из них непосредственно, причинно связаны с возможным результатом, например, гибель пассажирского транспорта «Адмирал Нахимов» в результате столкновения его с теплоходом «Петр Васеев», повлекшая большое число жертв. К уголовной ответственности были привлечены капитаны обоих судов Ткаченко и Марков, допустившие «грубейшие нарушения ряда правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что явилось непосредственной причиной (курсив наш. — А. К.) кораблекрушения»[415]. В данном случае наступил преступный результат и нет пресеченной преступной деятельности. Но можно предположить, что в результате действия каких–то сил преступление было бы пресечено; и тогда имели бы нарушение правил безопасности движения транспорта, пресеченное на стадии исполнения преступления, поскольку данное нарушение правил — единственно необходимое поведение для наступления преступного результата, т. е. покушение в неосторожном преступлении, признаваемое ранее законом самостоятельным видом преступления (ч. 2 ст. 85 УК РСФСР); в новом УК данный состав поставления в опасность отсутствует.

Другие же из данных преступлений связаны с результатом обусловливающе–опосредованно. Например, капитан буксира решил в нарушение правил эксплуатации транспорта сдвинуть тяжело груженую баржу с места рывком. В результате буксирный трос лопнул; баржа, снесенная течением на скалы, затонула; погибли люди и груз, находящиеся на ней. Здесь нарушение правил и разрыв троса с необходимостью сами по себе не влекли указанные последствия; они лишь создавали условия для последующего удара баржи о скалы и ее гибели. Если в подобной ситуации вред был бы предотвращен благодаря возникновению каких–либо случайностей, следовало бы говорить о пресеченной на стадии создания условий деятельности, т. е. о приготовлении в неосторожном преступлении, ранее законодательно урегулированном в той же ч. 2 ст. 85 УК РСФСР.

Таким образом, мы видим, что в одном и том же неосторожном преступлении скрывается и приготовление, и покушение, что чревато унификацией наказания, а ведь уголовное право твердо стоит на позиции признания более опасным покушения по сравнению с приготовлением. В неосторожных преступлениях указанное соотношение не изменяется, хотя и может быть несколько скорректировано самим фактом совершения неосторожного преступления. Думается, трудно жестко дифференцировать в законе неосторожные деликты создания опасности (правонарушения — приготовления и правонарушения — покушения), однако судебная практика в целях более точной индивидуализации наказания должна разделять пресеченную преступную деятельность, обусловливающе–опосредованно связанную с преступным результатом (приготовление), и преступное поведение, непосредственно причинно связанное с последствием (покушение). Может возникнуть сомнение в необходимости законодательного регулирования в Особенной части УК подобной пресеченной деятельности вообще. По–видимому, законодатель до сих пор вполне обоснованно отклонял такие сомнения и формулировал составы поставления в опасность. Ведь зачастую вред от многих неосторожных деликтов ужасает своими размерами (сотни человеческих жизней, на многие миллионы рублей уничтоженное имущество, огромные обезлюдевшие пространства в результате экологического бедствия). В связи с этим главнейшей задачей законодателя становится предупреждение подобных последствий, объявление преступным не только причиненного результата, но и возможности его причинения. Вне всякого сомнения, составы поставления в опасность должны быть созданы при нарушении правил движения и эксплуатации воздушного, водного и железнодорожного транспорта, эксплуатации атомных станций и других взрывоопасных предприятий, связанных с возможностью химического и биологического отравления множества людей и причинения вреда экологии. Не исключено, что такие же составы могут быть созданы и применительно к автотранспорту.

В настоящее время неосторожные деликты приобретают все большую общественную опасность в связи с заложенными в транспорте и производстве возможностями (несколько десятков лет тому назад пассажирский самолет брал на свой борт 30–50 пассажиров, сейчас — свыше 300) и объемом транспорта и производства (например, количество химических заводов в настоящее время существенно увеличилось по сравнению с тем, которое имело место хотя бы 50 лет назад). Именно поэтому существовавшие в ранее действовавшем уголовном законодательстве тенденции уравнять в общественной опасности и социальной значимости все неосторожные преступления (как иначе можно было объяснить направление лиц, совершивших любое неосторожное преступление, в колонии–поселения — ч. 4 ст. 24 УК РСФСР) едва ли были оправданны, поскольку зачастую складывалась нелепая ситуация: вид преступления не входил в перечень тяжких и особо тяжких (например, ч. 1 (ст. 85 УК РСФСР), а суд назначал за совершение преступления такого вида 15 лет лишения свободы (например, капитанам «Петра Васеева» и «Адмирала Нахимова»), естественно, с отбыванием в колонии–поселении, поскольку этого требовал закон.

Скорее всего, и квалификация, и наказание должны быть разнообразными в зависимости от того, сталкиваемся мы при пресечении преступной деятельности с желаемым либо побочным результатом, преступен или правомерен желаемый результат, на какой стадии возник побочный результат и т. д. Так, когда желаемое поведение правомерно, а побочное — противоправно, преступность покушения определяется только в отношении последнего. При наличии неосторожного поведения преступность или непреступность покушения ставится в зависимость от урегулируемости его в специальных нормах Особенной части УК (при урегулировании пресеченная деятельность квалифицируется по данной самостоятельной норме, при отсутствии урегулирования — нет преступления вообще). Несколько сложнее обстоит дело с квалификацией покушения в отношении побочного поведения с косвенным умыслом. Как правило, законодатель не выделяет в самостоятельные нормы преступления с косвенным умыслом вообще, тем более — их пресеченный вариант. Довольно часто законодатель в одной норме объединяет преступления и с прямым, и с косвенным умыслом (например, умышленные убийства). И тогда с необходимостью возникают трудности квалификации пресеченного преступления, совершаемого с косвенным умыслом. Ведь они не выделены в самостоятельные нормы и в то же время согласно существующей доктрине покушение в преступлениях с косвенным умыслом невозможно. Как же быть? Единственный выход: признать покушение в преступлениях с косвенным умыслом.

Определенные трудности возникают при квалификации пресеченных преступлений с двумя формами вины, когда неосторожные последствия причиняются умышленными действиями. Прежде всего сложность заключается в том, что такие преступления законодатель не выделяет в отдельную категорию и вводит в обычные умышленные преступления. Естественно, здесь требуется раздельное рассмотрение умышленного и неосторожного действия, причиняющего вред. Кроме того, все составы с двумя формами вины можно разделить на две группы: без специально выделенной нормы, регламентирующей пресеченную деятельность (например, ст. 216, 218 и др. УК РФ); с подобной отдельной нормой (например, ст. 215, 217 и др. УК РФ). В первом варианте пресеченная преступная деятельность, и умышленная, и неосторожная, не находит уголовно–правовой квалификации. Пожалуй, единственным исключением из данного правила служило создание состава поставления в опасность в ст. 2111 УК РСФСР, которая представляла собой пресеченное одно из всех умышленных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 211 УК РСФСР). Да и это исключение, похоже, не устраивало теорию уголовного права (вполне обоснованно, так как не решало в целом проблемы квалификации преступлений с двумя формами вины при их пресечении), поскольку в Проекте УК такая норма уже отсутствовала, отсутствует и в УК РФ 1996 г.

Хотя в приведенном исключении из правила скорее всего речь шла о пресечении деятельности на стадии создания условий (приготовлении), нам необходимо рассмотреть его для ответа на вопрос, почему все–таки оно в законе выделено. Ведь наверняка имеются более опасные действия — нарушения правил, являющиеся умышленным деянием–исполнением, пресеченным до наступления общественно опасных последствий, нежели нахождение в состоянии опьянения, выделенного, по–видимому, лишь в силу его распространенности. Практически нередки ситуации, когда пресекается умышленная деятельность, ставящая в опасность причинения неосторожного вреда, и довольно тяжкого (например, в ч. 3 ст. 264 УК РФ предусмотрено нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Неужели пресеченный такой вред менее опасен, чем заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией ч. 1 ст. 122 УК РФ? Коль скоро мы говорим о пресечении умышленного поведения в обеих ситуациях, то следует признать более значимым пресечение смерти, хотя и неосторожной, нескольких лиц по сравнению с пресечением вреда здоровью.

На наш взгляд, в преступлениях с двумя формами вины законодатель всегда должен выделять составы поставления в опасность, если умышленное действие могло повлечь за собой гибель одного или нескольких лиц. Подобное может иметь место по каждому отдельному составу либо носить характер общего правила, распространяемого на все составы со смешанной формой вины с указанными последствиями: «умышленное поставление в опасность неосторожной смерти одного или нескольких лиц наказывается по правилам ст. 30 УК РФ и по соответствующей статье Особенной части УК», которая станет отдельной частью нормы, регламентирующей неоконченное преступление. Если пойти по второму пути, то данная норма в силу всеобщности будет распространяться и на те нормы, в которых выделены самостоятельные составы поставления в опасность. И чтобы не было дублирования в Особенной части общих положений, в отдельные составы поставления в опасность следует выделять только чисто неосторожные деликты (неосторожные действия, способные повлечь неосторожные определенные последствия). Здесь и возникает второй вариант формирования в законе пресеченной неосторожной деятельности. Отличие указанных умышленного и неосторожного поставления в опасность будет заключаться в том, что первое будет распространяться на все нормы со смешанной формой вины, а второе — лишь на нормы, которые законодатель сочтет нужными для обособления неосторожного поставления в опасность (например, «те же неосторожные действия, которые могли повлечь гибель нескольких лиц, невозмещаемый имущественный или экологический вред»).

В тех случаях, когда противоправными являются и желаемый, и побочный вред, возникает квалификация по совокупности преступлений. Совокупность преступлений может быть абсолютно реальной (самостоятельные желаемый и побочный результаты причиняются абсолютно самостоятельными действиями: одно действие причиняет желаемый, а второе действие — побочный результат) либо частично реальной (одно действие причиняет два — желаемый и побочный — последствия). Квалификация такого поведения зависит, во–первых, от характера пресечения, во–вторых, от этапа развития преступления, на котором была пресечена преступная деятельность.

Характер пресечения определяется тем, какое поведение (только желаемое, только побочное или то и другое вместе) пресекается в данном конкретном случае. Если пресекается только желаемое поведение, а побочный результат наступает, то действия лица квалифицируются как покушение на желаемый результат и по той норме права, которая описывает побочное поведение в качестве оконченного с наступлением последствия преступления. Если пресекается только побочное поведение, а желаемое доведено до логического конца, то побочное поведение квалифицируется в соответствии с изложенными выше правилами, тогда как желаемое поведение — по соответствующей норме права, регламентирующей его. Если пресекается и желаемое, и побочное поведение, то возникает покушение на желаемый результат и покушение на преступление с косвенным умыслом либо умышленное или неосторожное поставление в опасность.

Собственно характер пресечения довольно тесно увязан с этапами развития желаемого и побочного поведения. Нельзя забывать о том, что исполнение желаемого и побочного преступления может не совпадать по стадиям их совершения: исполнение побочного преступления может возникнуть и на стадии создания условий желаемого преступления, и на стадии его исполнения. Отсюда и некоторые особенности квалификации пресеченной деятельности по сравнению с уже изложенными правилами. Если желаемое и побочное поведение пресечены на стадии создания условий желаемого преступления, то в отношении последнего имеет место лишь приготовление, а в отношении побочного при исполнении его действиями по созданию условий желаемого преступления — покушение. Но даже совпадение этапов исполнения желаемого и побочного преступления вовсе не свидетельствует об однотипной квалификации того и другого. Ведь действия, причиняющие желаемый и побочный результаты, способны различаться по времени и объему исполнения (действие–исполнение может быть «богаче» по количеству телодвижений, чем это нужно для достижения желаемого результата, и иногда своей «излишней» частью причиняет побочный результат, что влечет за собой реальную совокупность). Мы не исключаем подобное и в ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подтверждение изложенного должно привести к изменению позиции законодателя по данному вопросу. В такой ситуации пресечение желаемого последствия не свидетельствует о пресечении побочного поведения, отсюда и квалификация как неоконченного только одного из них.

Соответственно все виды пресеченного неосторожного преступления, в том числе и составы поставления в опасность, необходимо не только правильно и четко дифференцировать по степени общественной опасности, но следует еще и разумно определить по ним санкции. Выше было сказано, что трудно выделить в составах поставления в опасность приготовление и покушение. И тем не менее в принципе подобное возможно при скрупулезном пересмотре соответствующих норм Особенной части. И тогда составы поставления в опасность — приготовления — должны быть на один порядок ниже по степени общественной опасности по сравнению с составами поставления в опасность — покушениями — с вытекающими отсюда санкциями. Раздельное оформление в законе таких приготовления и покушения можно осуществить путем применения следующих терминов: «создающих возможность причинения» (приготовление) и «могли причинить» (покушение).

Таким образом, обоснованность или необоснованность наличия в ч. 3 ст. 30 УК РФ термина «умышленное» зависит от решения проблемы распространения данной нормы по кругу лиц: если она дает направление деятельности только суда в порядке квалификации умышленных преступлений определенного вида и не устанавливает законодательную деятельность по построению Особенной части, то указанный термин нужно сохранить в законе. Если же ч. 3 ст. 30 УК РФ как одно из основных положений Общей части отражает властные рекомендации суду по квалификации пресеченной деятельности, и правила формулирования составов поставления в опасность в Особенной части уголовного закона, обусловливающие тесную связь Общей и Особенной частей и зависимость последней от первой, то умышленность покушения следует исключить из анализируемой нормы, поскольку она не соответствует действительности. Наиболее оправданным представляется последнее решение, ведь Общая часть уголовного закона для того и существует, чтобы на ее основе и в соответствии с ее положениями правильно построить Особенную часть. Однако при этом не следует забывать, что покушение — только виновное поведение (умышленное или неосторожное), исходя из чего надо внести в понятие покушения вместо слова «умышленное» — «виновное».

Все вышеизложенное позволяет дать следующее определение покушения. Покушением признается пресеченное виновное исполнение преступления от его начала до частичного наступления результата включительно.

Особенности покушения носят двойственный характер, так как оно базируется на деянии–исполнении, однако по сути является неоконченным преступлением и поэтому специфическим признаком его выступает пресечение преступления. Именно данным признаком оно отличается от добровольного отказа и от оконченного преступления. Несколько иначе разграничивается покушение и приготовление, поскольку они оба являются видами пресеченного преступления, отсюда сам факт пресечения «развести» их не может; поэтому мы вынуждены обращаться ко вторичным признакам неоконченного преступления и отличать покушение от приготовления по характеру совершаемых преступных действий: при приготовлении пресечение происходит на стадии создания условий, при покушении — на стадии исполнения преступления.

В целом выглядят верными особенности покушения, выделенные М. П. Рединым. По его мнению, объективными особенностями покушения следует признавать следующее.

«1. Действиям (бездействию), непосредственно направленным на совершение преступления, во времени предшествуют действия (бездействие) по созданию условий для совершения преступления (проще сказать «действиям или бездействию по исполнению преступления», к этому замечанию в последующем возвращаться не будем, хотя автор указанную форму повторяет постоянно; необходимо отметить, что создание условий не всегда предшествует исполнению преступления, иногда оно просто отсутствует, именно поэтому данный признак не носит абсолютного для покушения характера. — А. К.).

2. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступление, являются продолжением осуществления преступного намерения и одновременно началом совершения преступления (представляется, что автор напрасно использует термин «намерение» вместо общепризнанных «умысла», «вины», «мотивов», «целей»; едва ли в данном термине заложены какие–либо преимущества; неприемлемо и признание указанных действий началом совершения преступления, потому что преступление начинается гораздо раньше, если хочет автор, с момента возникновения преступного намерения, на наш взгляд, с момента возникновения замысла. — А. К.).

3. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, предпринимаются лицом для выполнения оконченного преступления (цель действий определена верно, но нельзя забывать, что она так и остается не реализованной вследствие пресечения преступления, отсюда она не является признаком покушения как пресеченной деятельности, при покушении никакой цели уже нет. — А. К.).

4. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, большей частью имеют место при наличии у лица непосредственного соприкосновения с объектом, в отличие от действий (бездействия) по созданию условий для совершения преступления, когда лицо нередко отдалено от объекта в пространстве (не совсем точное представление о соотношении действия–исполнения с объектом преступления: во–первых, однозначно непосредственно соприкасаются с объектом преступления одномоментные деяния, однако таковые носят исключительный характер; основную массу деяний–исполнения составляют многомоментное поведение, и чем сложнее по структуре деяние, тем отдаленнее от непосредственного соприкосновения с объектом начальный момент его осуществления; во–вторых, автор не учитывает того, что довольно часто в объективную сторону преступления законодатель вводит способ исполнения преступления, который «удлиняет» деяние–исполнение в сторону более ранней стадии, например, кража с проникновением в жилище, когда само проникновение считается уже деянием–исполнением, но оно столь же или почти столь же существенно отдалено от объекта, как и деяние–создание условий; поэтому с автором в абсолюте трудно согласиться; но здесь возникает еще одна проблема — оценки отдаленности, т. е. какой степени отдаленность принадлежит приготовлению, а какой — покушению; однако главным недостатком остается все то же — непонимание автором того, что он дает характеристику пресеченной деятельности, при которой никакого соприкосновения с объектом в принципе быть не может. — А. К.).

5. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, всегда отделены во времени от действия (бездействия) по созданию условий для совершения преступления (в целом верно, но что это дает для разграничения со смежными явлениями, ведь в сложном деянии каждое телодвижение отделено от другого, это естественное состояние динамично развивающегося явления; например, вскрыл замок двери и переступил через порог; имеется разрыв во времени, однако автор признает взлом замка началом исполнения и соответственно при пресечении — покушением, а мы — на основе абстрагирования от проникновения в жилище или хранилище созданием условий и соответственно при пресечении — приготовлением; в результате мы имеем разное отношение к видам неоконченного преступления в связи с одним и тем же разрывом во времени различных действий. — А. К.).

6. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, прерываются всегда и только по независящим от воли лица обстоятельствам, которые могут быть самыми различными, но не должны быть связаны с добровольным прекращением преступных действий (бездействия) (по сути автор прав, но прежде всего напрасно автор использует возвратный глагол «прерываются», поскольку в таком варианте он и приходит к прекращению, а не пресечению преступной деятельности; пресечение всегда связано с влиянием внешних сил, а не самого лица; кроме того, не следовало походя проводить разграничение с добровольным отказом. — А. К.).

7. Действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, прерываются, причем окончательно, до их полного выполнения либо наступления общественно опасного последствия (по сути автор прав, эти действия (бездействие) всегда прерывают, и всегда окончательно, но при этом необходимо помнить, что указанные признаки характеризуют и приготовление, и добровольный отказ, т. е. неоконченное преступление вообще, потому они не могут выступать в качестве разграничивающих виды неоконченного преступления; по ним можно разграничивать вообще неоконченное преступление от оконченного; мало того, не совсем точна фраза «до наступления общественно опасных последствий», поскольку здесь речь должна идти не о любых последствиях, так как наступление некоторых последствий не исключает покушения, а только о целеполагаемом результате или о последствиях как конечном результате поведения человека — А. К.).

8. Волевые действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, с одной стороны, входят в объективную сторону оконченного преступления, с другой — не тождественны ей и включаются в самостоятельный состав преступления — покушение. Ведь для объективной стороны оконченного преступления характерно наличие действий (бездействия), вызвавших задуманный лицом результат, а для покушения на преступление — действий (бездействия), не вызвавших таковой (на первый взгляд верно; однако автор не учел того, что в определенной части, вплоть до составляющих оконченное покушение, действия могут входить и в оконченное преступление, и в те или иные виды неоконченного преступления — приготовление, покушение, добровольный отказ; например, действия–создание условий могут быть основанием и для оконченного преступления, поскольку без условий не может быть надлежащего причинения; и для добровольного отказа, и для приготовления; действия–исполнение могут быть основанием и для оконченного преступления, и для добровольного отказа, и для покушения; при этом речь идет об одних и тех же действиях–создании условий или действиях–исполнении; отсюда специфическими признаками, разграничивающими указанные явления, выступают либо прерывание или непрерывание преступления при разграничении неоконченного и оконченного преступления, либо пресечение или прекращение преступления при разграничении приготовления и покушения от добровольного отказа, либо характер действий при разграничении приготовления и покушения; таким образом, характер действий как разграничивающий признак необходим только в последнем варианте, но никак не при разграничении неоконченного и оконченного преступлений. — А. К.).

9. Действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, создают угрозу причинения вреда объекту преступления, либо такой вред частично причиняется (автор не совсем точен, поскольку, во–первых, должен был говорить об угрозе в прошедшем времени, поскольку он отражает особенности пресеченной уже деятельности, потому не создают, а создавали угрозу; во–вторых, угрозу причинения вреда создавали не только действия–исполнение, но и действия–создание условий, только поэтому они и становятся при пресечении криминально значимыми; в-третьих, подобная угроза в ретроспекции существовала и при оконченном преступлении, и при всех видах неоконченного преступления; именно поэтому особого значения данный признак как выделенная особенность покушения не имеет. — А. К.).

10. Покушение на преступление охватывает не только действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, но и предшествующую им оконченную подготовку (т. е. посягательство на объект преступления) (о нашем критическом отношении к посягательству как категории создания условий выше уже было много написано и повторять все это смысла не имеет, все это носит надуманный и неприемлемый характер. — А. К.[416].

Подводя итог выделению М. П. Рединым объективных особенностей покушения, необходимо остановиться на том, что от сторонника раздельного рассмотрения стадий и неоконченного преступления, каковым является автор, можно было ожидать более серьезного подхода к анализу особенностей. Ведь очевидно, что при таком раздельном рассмотрении следовало обособить стадии, дифференцированно подойти к рассмотрению отдельных этапов, попытаться выделить момент возникновения замысла (по мнению автора — преступного намерения), выделить особенности каждой стадии (в том числе действий по созданию условий и действий по исполнению преступления), развести их, вычленив критерии начала исполнения и т. д.; кроме того, необходимо было вычленить особенности неоконченного преступления (в том числе прерывание преступления и его окончательность) и на их основе развести оконченное и неоконченное преступления, а также выделить особенности видов неоконченного преступления и на данной базе разграничить их друг с другом. Вместо этого автор смешал все характеристики в одну массу и назвал это особенностями приготовления и покушения, в результате от его поддержки идеи самостоятельного рассмотрения стадий и неоконченного преступления ничего не осталось.

Наряду с объективными особенностями М. П. Редин выделяет и субъективные особенности покушения, к которым относит следующее. «1. Наличие у лица прямого умысла на совершение преступления, задуманного им: лицо сознает, что его действия непосредственно направлены на совершение определенного общественно опасного деяния, что им выполняется объективная сторона конкретного преступления и желает выполнить указанные действия и довести преступление до конца. Если же лицо совершает преступление с материальным составом, то содержанием его умысла охватывается предвидение возможности или неизбежности наступления задуманных им общественно опасных последствий и желание их наступления. 2. Наличие у лица конечной цели — полное осуществление своего преступного намерения (выполнение умышленных действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления и доведение преступления до конца)»[417]. В результате мы видим, что автор обособил субъективные особенности приготовления и субъективные особенности покушения. Очень похоже на то, что он пытается обособить по данному основанию оба анализируемых института уголовного права, чего он просто не должен был делать. Ведь не секрет, что умысел возникает в определенный момент преступной деятельности и направлен на достижение конечного преступного результата, он является стержнем, просекающим всю объективную структуру деяния — и создание условий, и исполнение вплоть до достижения задуманного преступного результата. Именно поэтому он будет одним и тем же и при приготовлении, и при покушении, и при добровольном отказе (естественно, до пресечения или отказа), и при оконченном преступлении. Уже по одному этому нет смысла в отдельном анализе умысла при приготовлении и покушении. Вполне понятно, почему автор проводит обособленный анализ. Ведь он отрицает стадию возникновения замысла, отсюда он не может найти тот этап, на котором умысел появляется, и ему остается лишь дублировать субъективный момент по каждому виду неоконченного преступления, хотя, как мы видим, проблем это не снимает. Автор может возразить, что при приготовлении субъективный момент сложнее, поскольку включает в себя еще и промежуточную цель, направленную на создание условий. Но, во–первых, такая промежуточная цель может возникать и при исполнении преступления в ситуациях, когда виновному становится ясно, что прежнего создания условий недостаточно и нужно задействовать новые условия, только тогда преступный результат может быть достигнут, т. е. в самом покушении может содержаться создание условий, но это не то создание условий, которое пытается ввести в покушение М. П. Редин; во–вторых, говоря об обычном создании условий, существующем до исполнения преступления, нужно сказать, что и его автор пытается ввести в структуру покушения, о чем выше уже было сказано, но тогда, обособляя субъективные моменты приготовления и покушения, автор противоречит своей идее о включении создания условий в структуру покушения. Думается, и в этом вопросе автору не удалось правильно разобраться.

На наш взгляд, основным специфическим признаком покушения выступает пресечение преступления на стадии исполнения, именно пресечение на определенной стадии.

Всегда ли однозначно покушение или каким–то образом может быть дифференцировано? Этот вопрос ставили в теории уголовного права давно и решали по–разному. Еще в середине XIX в. было предложено делить покушение на оконченное и неоконченное, и сразу возникли сторонники (например, Бауэр)[418] и противники[419] подобного.

Однако прежде всего необходимо разобраться в самой терминологии и определить, что же скрывается за понятиями неоконченного и оконченного покушения. Традиционно указанное связывается с какими–то этапами развития действия–исполнения преступления и пресечением деятельности на них. Именно поэтому на первом уровне вопрос разрешается вроде бы просто: если деяние–исполнение многомоментно, если оно развивается во времени, то на различных этапах развития возможно вмешательство посторонних сил, благодаря которому преступная деятельность пресекается либо в начале, либо при продолжении, либо по завершении действия. Отсюда становится возможной и соответствующая дифференциация покушения: признание пресеченной по завершении действия деятельности оконченным[420] и пресеченной на других этапах — неоконченным покушением[421]. Но здесь возникает сложность. Дело в том, что преступная деятельность может быть пресечена не только по завершении действия, когда никакого результата еще нет, но при частичном наступлении результата, когда полный преступный результат отсутствует по причинам, не зависящим от воли виновного. Во втором случае общественная опасность поведения виновного значительно выше, нежели в первом, хотя также имеется оконченное покушение, т. е. признание оконченным покушением пресечения собственно завершенного действия не дифференцирует полностью опасность различных видов покушения. В связи с чем возникает резонный вопрос: следует ли признавать оконченным покушением пресеченную по завершении действия без наступления каких–либо последствий деятельность, тогда как вполне возможно покушение и за его пределами (при частичном наступлении результата)? Думается, ответ однозначен — оконченным должно признаваться второе покушение, которое максимально приближено к наступлению полного результата. В то же время довольно очевиден и тот факт, что полное выполнение действия делает реально возможным результат, по завершении действия виновному не нужно более ничего совершать, поскольку последствие наступит само по себе при отсутствии противостоящих сил. С этих позиций завершенность действия представляет собой такое развитие преступного поведения, при пресечении которого налицо оконченное покушение. Казалось бы, возникает противоречие: оконченным покушением признается пресеченная деятельность по завершении действия и при частичном наступлении последствий. В действительности противоречия нет, так как здесь имеются два уровня пресечения, различных по степени опасности.

Параллельно возникает проблема определения завершенности действия. Например, выстрел в человека, когда пуля не попала в него, традиционно признается оконченным покушением. Оправданно ли подобное? Все ли действия совершил виновный для наступления последствия? Скорее всего, нет. Поскольку пуля не попала в человека, значит, виновный чего–то недоделал: неточно рассчитал расстояние до жертвы, не учел скорость и силу ветра, не учел скорость движения потерпевшего и т. д. Следовательно, он не совершил всех действий, необходимых для наступления преступного результата. Не являются исключением и те случаи, когда пуля застряла в портсигаре или книге, находившихся в карманах потерпевшего, либо застряла в кости, причинив телесное повреждение, но не смерть.

Как бы там ни было, но завершенность действия определить подчас трудно, поскольку абсолютно завершены действия, когда наступает полный результат. При его ненаступлении почти всегда отсутствуют сомнения в их завершенности. Не случайно В. Ф. Кириченко связывал оконченное покушение с фактической ошибкой лица[422]. И хотя такая позиция была подвергнута правомерной критике, поскольку довольно часто оконченность покушения обусловлена, например, деятельностью правоохранительных органов[423], но обоснование критики едва ли можно принять. Ведь даже при пресечении преступной деятельности правоохранительными органами не исключается ошибка виновного: ошибка во времени или месте совершения преступления, ошибка в оценке оперативности правоохранительных органов и т. д. Дело здесь в другом.

Уже довольно давно ведутся оправданные поиски различных оснований дифференциации покушения, и было предложено признавать покушение оконченным не в зависимости от характера деяния, а в соответствии с намерением лица, с его представлением о завершенности действия. Эту позицию в свое время высказывал Брейденбах[424]. В то же время было высказано и другое мнение, согласно которому при определении оконченности покушения следует исходить не из субъективного мнения виновного о выполнении всей совокупности действий, а из объективного состояния явления[425]. С тех пор вот уже более века сторонники первой[426] и второй[427] позиций не могут прийти к единому мнению, хотя и были предприняты попытки соединить указанные точки зрения в одну[428], что едва ли приемлемо, поскольку такое искусственное объединение более запутывает проблему, нежели помогает в ее разрешении (например, признавать ли оконченным покушение, когда выполнены все действия, а виновный считает, что он еще всех действий не совершил, или наоборот). К сторонникам субъективного критерия в определении оконченности покушения относится и В. Ф. Кириченко, только он подходит к нему с другой стороны.

Ранее действовавший закон, похоже, в определенной части был сформулирован сторонниками субъективного критерия, так как наказание за пресеченную преступную деятельность ставилось в зависимость от степени «осуществления преступного намерения» (ч. 4 ст. 15 УК РСФСР); тем самым преступное намерение — субъективный критерий — превращалось в единственное прямое основание разграничения видов и подвидов пресеченной преступной деятельности. В то же время ссылка на учет судом характера и степени общественной опасности действий носила обобщенный характер, лишь дублировала соответствующее положение ст. 37 УК РСФСР и не выводила на стадии развития преступления. В Проекте УК России подход оставался таким же (ч. 1 ст. 64). В действующем УК ситуация кардинально изменилась, пока мы не рассматриваем — в лучшую или худшую стороны, но согласно ч. 1 ст. 66 УК «при назначении наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца». И снова мы видим, как маятник влиятельной теории и законодательной практики качнулся в противоположном направлении — от субъективного критерия к объективному.

Думается, подобное приемлемо. Ведь во главу угла наказуемости должно ставиться деяние, а уж потом — психическое отношение виновного. Именно посягательство на общественные отношения создает главным образом общественную опасность. Не случайно в теории уголовного права в целом нет сторонников субъективного критерия разграничения приготовления и покушения, в основном авторы исходят из характера выполняемых при приготовлении и покушении действий. А ведь здесь мы сталкиваемся с явлением однопорядковым, с размежеванием неоконченного и оконченного покушения (имеются какие–то этапы развития преступления и пресечение деятельности на данных этапах помимо воли виновного), требующим одинакового подхода. Следовательно, степень выполнения деяния должна лежать в основе дифференциации видов неоконченной преступной деятельности вне зависимости от этапа, на котором посягательство прерывается, т. е. мы снова вернулись к действию, завершенность которого подчас трудно определить. Похоже, что завершенность действия мы находим в значительной степени условно, только по характеру последнего из многомоментных телодвижений (например, нажатие спускового крючка ружья), зачастую не принимая во внимание отсутствующие или рефлекторные телодвижения (например, при нажатии крючка ружья стреляющий случайно дернул рукой и пуля в результате пошла мимо цели).

Возможно, в данному случае спор ни о чем, поскольку в теории уголовного права высказана точка зрения, согласно которой дифференциация покушения на неоконченное и оконченное не имеет теоретического и практического значения[429]. Изложенная позиция едва ли приемлема, в противном случае придется признать незначимым и выделение приготовления с покушением, поскольку во всех вариантах сталкиваемся с одним и тем же явлением. По–видимому, традиционная позиция размежевания приготовления и покушения, позволяющая тем самым дифференцировать опасность пресеченной преступной деятельности в зависимости от степени приближения ее к возможному преступному результату, представляется верной и вполне распространимой и на другие этапы (подэтапы) развития преступления, коль скоро такая дифференциация позволит оттенить степень общественной опасности содеянного. Разумеется, обособление оконченного и неоконченного покушения не имеет значения для квалификации преступления, но оказывается важным фактором, помогающим индивидуализировать наказание. Не случайно уголовный закон ставил наказание при неоконченном преступлении в зависимость от степени развития преступления, оформленного в законе субъективного критерия — степени осуществления преступного намерения. И не случайно в УК Швейцарии выделено неоконченное и оконченное покушение. Под неоконченным понимается: «если лицо, после того как оно начало совершение преступления или проступка, не доводит свою преступную деятельность до конца…» (ст. 21); под оконченным: «если преступная деятельность была доведена до конца, но преступный результат, характеризующий окончание преступления или проступка, не наступил…» (ст. 22). Выделены указанные два вида покушения и в УК Украины: «Покушение на совершение преступления является оконченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимым для доведения преступления до конца…» (ч. 2 ст. 15); «Покушение на совершение преступления является неоконченным, если лицо по причинам, не зависящим от его воли, не совершило всех действий, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца» (ч. 3 ст. 15). Несмотря на имеющиеся уже законодательные положения о дифференциации покушения на оконченное и неоконченное, полагаем, существенной необходимости в таких законодательных положениях нет.

В теории предпринимаются попытки установить и другой аспект значимости оконченного и неоконченного покушения — их влияние на определение добровольного отказа[430]. Однако эта проблема касается не пресеченной деятельности, а стадий совершения преступления. Отсюда следует, что анализировать ее в данном разделе работы нет необходимости. Сказанное позволяет отметить: несмотря на трудности в определении завершенности действия, именно на его основе нужно делить покушение на неоконченное и оконченное.

На основе сказанного можно вывести общие правила квалификации покушения, которые заключаются в том, что пресеченное исполнение преступления всегда должно вызывать покушение вне зависимости от этапа исполнения, на котором деятельность была прервана. При этом уже совершенные действия виновного квалифицируются по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по соответствующей части соответствующей статьи Особенной части УК, поскольку они составляют основу покушения (как действия–исполнение), дополнительной квалификации такие действия не требуют даже в тех случаях, когда они выступают в виде самостоятельного вида преступления в Особенной части, поскольку в противном случае одни и те же действия получат двойную оценку при квалификации — как основа покушения и в качестве самостоятельного вида преступления, что нельзя признать обоснованным, законным и справедливым. Ведь согласно ч. 2 ст. 6 УК «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление», тогда как квалификация по совокупности покушения и самостоятельного вида преступления, базирующихся на одном и том же деянии, с необходимостью повлечет двойную ответственность (ст. 69, 70 УК по общему правилу требуют сложения наказания) за одно и то же преступление.

Определенные проблемы возникают при покушении со специальным субъектом. Естественно, субъект покушения должен обладать всеми качествами субъекта оконченного преступления. На самом деле даже это не столь очевидно. Возьмем в качестве примера изнасилование: если оно совершается с использованием беспомощного состояния потерпевшей, то субъектом выступает только мужчина и покушение здесь просто невозможно из–за одномоментности исполнения преступления (начало и окончание изнасилования совпадают); если рассмотрим изнасилование, сопряженное с угрозой насилия либо с насилием, то увидим, что субъектом может выступать уже и женщина, но только субъектом частичного исполнения преступления (высказывания угрозы, применения насилия). Думается, нет особой нужды доказывать аксиому, что пресеченная на этапе высказывания угрозы или применения насилия деятельность, осуществляемая женщиной, по субъекту абсолютно отличается от субъекта оконченного изнасилования, каковым женщина в принципе быть не может по своим физиологическим свойствам. Таким образом, проблема покушения со специальным субъектом решается довольно часто в зависимости от построения диспозиции, от характера способа совершения преступления, расширяющего пределы криминально значимого поведения.

Некоторые особенности покушения связаны с пресечением продолжаемого преступления. И поскольку исполнение такого преступления начинается с момента осуществления первого телодвижения по выполнению первого преступного акта из всей их системы, постольку пресечение продолжаемого преступления на всех последующих этапах развития его, как правило, должно признаваться покушением на ту конечную конкретизированную цель, которая объединяет все акты преступного поведения в одно целое. Вроде бы очевидный факт. Однако и в теории уголовного права, и в судебной практике решение этого вопроса абсолютно деформировано.

Попробуем для начала проанализировать проблему на примере кражи. Кража считается продолжаемым преступлением, если виновный за несколько приемов с определенными промежутками времени вынес какое–то имущество при наличии с самого начала умысла на завладение всей массы имущества именно частями (кража части имущества + кража части имущества + кража части имущества = общий результат). Отсюда пресечение преступления на любом из этих этапов до наступления общего результата — всегда покушение на кражу, направленную на достижение общего результата. По этому поводу Верховный Суд очень точно указал: «Совершение нескольких хищений (например, путем краж), причинивших в общей сложности крупный ущерб, если содеянное свидетельствует о едином продолжаемом преступлении, надлежит квалифицировать как хищение в крупном размере…»[431], при этом пресеченное преступление необходимо квалифицировать как покушение на хищение в значительном, крупном или особо крупном размере[432]. Подобный подход верен и с точки зрения понимания продолжаемого преступления, и с позиций неоконченного преступления. Данное решение поддержано и в конкретных делах, разрешаемых Верховным Судом, что вызывает сомнение у некоторых практиков. Так, О. Толмачев (заместитель председателя Курганского городского суда), анализируя неоконченный простой грабеж, когда преступники намеревались отнять две сумки с деньгами в сумме 45 тысяч рублей, но удалось им отобрать только одну, считает: «В данном случае не получило никакой юридической оценки то обстоятельство, что часть денег, которая по своим размерам хотя и не соответствует критерию крупного размера, была все–таки похищена и хищение этой части было совершено»[433] и, похоже, исходя из этой посылки, в последующем анализирует продолжаемое преступление (умысел направлен на хищение со склада 50 автоматов или 50 мешков муки, виновный в течение 1,5 месяцев похищал их и вынес 49 автоматов или мешков муки) и пишет, что лицо «должно быть осуждено только за покушение на хищение, невзирая на то, что 49 автоматов (мешков) ранее похищены и, возможно, нашли своего покупателя»[434]. Автора не устраивает в данной ситуации квалификация содеянного только как покушения. Однако он совершенно не прав. Главным образом, он не прав в том, что совершенное хищение не нашло юридической оценки. Логично задать автору вопрос, а почему он говорит о покушении, разве в покушений не нашло отражения частичное исполнение преступления; разве не из–за этой части исполнения, на которой преступление пресечено, оно и рассматривается как покушение? Ответ на все эти вопросы один — поскольку умысел не реализован до конца, поскольку исполнение преступления пресечено на каком–то его этапе, возникает с необходимостью покушение и только покушение. Не совсем точен автор и по поводу автоматов (мешков с мукой). Во–первых, похоже, что он не до конца понял продолжаемое преступление, особенностью которого является жесткая конкретизация общей цели по объему, размеру, весу и т. д. И если похищаемые автоматы виновный сразу же и продавал, то становится проблематичным вообще наличие продолжаемого преступления, которое может присутствовать, а может и не присутствовать в анализируемом примере. И если все же продолжаемое преступление здесь было, то задержание лица при хищении последнего автомата, конечно же, создает покушение, так как он не реализовал свой единый умысел и не достиг общей цели; иной подход деформирует институт продолжаемого преступления, ведет к его исключению, чего нельзя допускать, поскольку полуторавековая история российского права доказала его необходимость и реалистичность, в западном праве этой проблемой начали заниматься еще раньше. У автора два выхода из создавшейся ситуации: либо признать продолжаемое преступление несостоятельной уголовно–правовой категорией и отказаться от него, либо признать его и при квалификации исходить из аксиоматичности таковой. Не думаем, что О. Толмачев готов отказаться от теории продолжаемого преступления и заменить ее чем–то другим (например, множественностью преступлений). Но в таком случае он не должен смешивать правила квалификации единичного преступления, которым является и продолжаемое, и множественности преступлений, в том числе при пресеченной деятельности. Ведь вполне очевидно, что при повторности каждое преступление квалифицируется раздельно; оконченные преступления непосредственно по норме Особенной части УК, неоконченные со ссылкой на (ст. 30 УК; наказание назначается по правилам совокупности; при совершении продолжаемого преступления каждый преступный акт как часть его самостоятельной квалификации не подлежит и все деяние рассматривается как единичное преступление со всеми правилами его квалификации и назначением наказания за единичное оконченное или неоконченное преступление. Кто не видит этих различий, тот не готов выделять продолжаемое и множественное преступление, тот смешивает их в одну массу.

Продолжаемое преступление — это институт Общей части уголовного права и в качестве такового распространяется на всю Особенную часть без исключения. Отсюда и квалификация неоконченного продолжаемого преступления должна быть одинаковой относительно любого вида преступления, которое выражено и в виде продолжаемого.

Но если при кражах все в целом вроде бы обстоит благополучно в том плане, что и Верховный Суд дает точные рекомендации по квалификации, и суды в целом верно к ней подходят, за исключением некоторых сомневающихся, то к иным видам преступлений отношение не столь благополучное. Особенно острая ситуация сложилась сегодня вокруг продолжаемых убийств. Дело в том, что в п. «а» ч. 2 ст. 105 УК отражено убийство двух или более лиц, что подразумевает наличие единого умысла и общей цели на таковое; это традиционно и верно отражено в теории уголовного права и сам закон направлен именно на такое понимание указанной нормы, поскольку в п. «н» ч. 2 ст. 105 УК он отражает дополнительно убийство, совершенное неоднократно, т. е. множественность выносит за пределы п. «а», данной статьи. Соответственно, в п. «а» выделены две разновидности единичных сложных преступлений: 1) единичное с двумя или более последствиями (при одном деянии наступает несколько последствий, причиняемых с прямым умыслом) и 2) единичное продолжаемое. В качестве условного примера можно привести два варианта развития события при анализируемом убийстве, когда виновный пришел поздно ночью домой и застал в постели жену с любовником: а) одним ударом бейсбольной битой по головам он убивает обоих; б) ударом битой он убивает жену, любовнику удается скрыться, но через месяц виновный находит его и совершает убийство. Оба варианта подпадают по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, чего не хотят видеть исследователи данной нормы и в связи с чем допускаются ошибки в квалификации, в том числе и неоконченного преступления. Правила квалификации тех и других в общем совпадают, за исключением того, что в продолжаемом преступлении более широко представлено деяние как единство нескольких преступных актов, что накладывает некоторые особенности в квалификации последних при их пресечении. Но сначала поговорим об их общей квалификации. В своем Постановлении «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам об умышленном убийстве» от 3 июля 1963 г. Верховный Суд СССР указал, что «при установлении того, что умысел виновного был направлен на лишение жизни двух или более лиц, убийство одного человека и покушение на жизнь другого следует квалифицировать как оконченное преступление по п. “з” ст. 102 УК РСФСР…»[435]. Таким образом, мы видим, что Верховный Суд СССР не смущал тот факт, что умысел не реализован, что преступление пресечено до его окончания; Верховный Суд СССР в полной мере реализовал свой обвинительный уклон, предлагая квалифицировать неоконченное преступление как оконченное. Позже Пленум Верховного Суда РФ отошел от данного толкования и в своем Постановлении «О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 г. вслед за Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 г. признал, что «по п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство двух или более лиц, если действия виновного охватывались единым умыслом и были совершены, как правило, одновременно. Убийство одного человека и покушение на убийство другого не может рассматриваться как оконченное преступление — убийство двух лиц. В таких случаях независимо от последовательности преступных действий содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ»[436]. Верховный Суд признал предыдущую ошибку, понял, что нельзя неоконченное преступление рассматривать как оконченное, но допустил новую ошибку.

В теории уголовного права многие специалисты поддержали первую позицию Верховного Суда СССР и признали правильным квалификацию как оконченного преступления[437]. Многие авторы становились на новую позицию Верховного Суда[438]. Но до последнего времени никто даже не попытался связать такое неоконченное убийство с продолжаемым преступлением. И лишь в последние годы наметилось в теории уголовного права верное решение данного вопроса. Так, А. И. Коробеев, критикуя обе высказанные Верховными Судами и приведенные выше позиции по квалификации убийства двух или более лиц, когда одно из них неокончено, приходит вслед за Л. В. Иногамовой–Хегай к верному решению: квалифицировать такое преступление по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК как покушение на убийство двух или более лиц. В качестве аргументов он выдвигает следующее: а) при субъективном вменении можно инкриминировать виновному лишь то, что охватывается его умыслом и только в пределах реализации его; б) отсюда нельзя квалифицировать анализируемое преступление как оконченное по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, поскольку умысел не реализован: в) нельзя квалифицировать по совокупности двух преступлений (покушения на убийство одного лица и убийство другого, поскольку умысел не реализован и при такой квалификации возникает двойной учет одного и того же преступления (оконченное убийство выступает в качестве основания покушения и в качестве основания оконченного преступления)[439]. Однако при этом он допустил две ошибки: во–первых, согласился с Л. В. Иногамовой–Хегай в том, что предлагаемая ими квалификация содержит изъян, выраженный в неучете факта реального наличия одного завершенного убийства, и предложил этот изъян «гасить» в описательной части приговора указанием на убийство одного лица[440]; никакого здесь изъяна нет, во всем этом и заключается особенность продолжаемого преступления; во–вторых, признал содеянное идеальной совокупностью[441], что абсолютно не соответствует действительности, поскольку предлагаемой им квалификацией он автоматически признал совершенное преступление единичным, а не совокупностью, тогда как совокупность, даже идеальная, требует квалификации по двум нормам Особенной части, в этом ее особенность.

Несколько точнее аргументация Т. В. Кондрашовой, которая предлагает квалифицировать анализируемое убийство по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК потому, что здесь мы сталкиваемся с единым преступлением[442]; ей оставалось совсем немного — установить вид единичного преступления и построить аргументацию применительно к преступлению с двумя последствиями или продолжаемому преступлению. Думается, именно такой общий подход снимает все проблемы, подводит общую базу для всех видов преступлений, объективно совершаемых частями (и убийство двух или более лиц в состоянии аффекта, и причинение тяжкого вреда здоровью двух или более лиц, и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, и истязания двух или более лиц, и заражение венерической болезнью двух или более лиц, и заражение ВИЧ-инфекцией двух или более лиц, и похищение двух или более лиц, и к продолжаемых кражам, и к продолжаемому получению взятки и т. п.). В этом плане О. Толмачев абсолютно прав, говоря о необходимости однозначного понимания сходных ситуаций при хищениях, убийствах, получении взяток, хотя выбрал при этом неверное решение, согласившись с выводами Верховного Суда[443].

На фоне такого унифицированного подхода становится ясным, что некоторые дела квалифицируются судами неверно. Например, при квалификации действий Е., заставшего свою жену с Г. при совершении ими полового акта, убившего ножом жену и причинившего тяжкий вред здоровью Г., суд признал деяние совершенным в состоянии аффекта и квалифицировал по ч. 1 ст. 107, ст. 30, ч. 2 ст. 107 УК РФ. Очевидно здесь следующее: суд имел дело с продолжаемым преступлением, где имелся единый умысел и общая цель убить обоих; переквалификация на ст. 107 УК не исключает наличия и единого умысла, и общей цели, т. е. продолжаемого преступления; не доведение продолжаемого преступления до конца исключает квалификацию такого преступления в любой его части как оконченного преступления; соответственно, содеянное необходимо было квалифицировать как покушение на убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 107 УК РФ).

Таким образом, неоконченное преступление с двумя и более последствиями или продолжаемое преступление всегда требуют квалификации по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, кроме случаев пресечения на стадии первичного создания условий до совершения первого действия–исполнения, когда возникает приготовление, а не покушение. Сказанное объединяет анализируемые два вида сложного единичного преступления — с двумя последствиями и продолжаемые.

Разъединяет их лишь то, что преступление с двумя последствиями характеризуется совершением одного деяния и причинением нескольких последствий, тогда как в продолжаемом преступлении совершается ряд деяний, которыми причиняется ряд последствий. Только поэтому квалификация неоконченного преступления с двумя последствиями несколько иная, она носит более узкий характер, поскольку речь идет о пресечении только одного деяния как в простом единичном. Другой особенностью преступления с двумя последствиями выступает его схожесть с идеальной совокупностью, что и подвело, на наш взгляд, А. И. Коробеева. Однако разница между ними заключается в том, что преступление с двумя последствиями совершается с единым прямым умыслом и общей целью на убийство нескольких лиц, тогда как идеальная совокупность — это наличие разных видов вины к различным последствиям и отсутствие единства умысла и общности цели по отношению к ним. Думается, основанием данной ошибки А. И. Коробеева явилось то, что он, критикуя Верховный Суд за квалификацию анализируемого вида преступления, тем не менее пошел за ним в том, что данные «действия виновного… были совершены, как правило, одновременно (курсив наш. — А. К.)»[444]; именно отсюда возникли ошибки игнорирования продолжаемого преступления как разновидности анализируемого вида преступления, отождествления его с идеальной совокупностью, тогда как одновременность характеризует лишь одну разновидность убийств двух или более лиц, а именно убийство с двумя последствиями, и никоим образом не касается продолжаемого преступления.

Исключением иногда являются некоторые случаи совершения преступления несколькими лицами (соисполнение). При выполнении каждого отдельного акта преступной деятельности возникает два варианта поведения соучастников: все они осознают содеянное как отдельный акт продолжаемого преступления; некоторые исполнители не осознают жесткой связанности отдельных актов, не знают о наличии продолжаемого преступления. Отсюда следует различная юридическая оценка содеянного в первой и второй ситуации при пресечении преступного поведения.

Если взять первую из них, то пресечение может быть двояким: пресечена деятельность либо всех соисполнителей, либо только некоторых из них. Когда прерывается деятельность всех соучастников, содеянное рассматривается как покушение на конкретизированный конечный результат относительно всех. При пресечении поведения только некоторых соисполнителей и продолжении преступной деятельности другими возникает странное положение: преступление продолжает осуществляться в направлении поставленной цели, и лишь некоторые соисполнители не вносят более своего вклада в его развитие, т. е. в целом данное преступление не пресекается, а лишь прерывается возможность дальнейшего исполнения его частью лиц. Казалось бы, все достаточно просто: коль скоро существует принцип индивидуальной ответственности, каждый из участников должен отвечать за собственно содеянное (за оконченное преступление — те лица, деятельность которых не была прервана, а за покушение — лица, поведение которых было пресечено). Однако соучастие может быть и усложненным. Ведь исполнитель, деятельность которого пресечена, мог выполнять и функции организатора продолжаемого преступления; при этом пресечена может быть исполнительская роль, а организаторские функции могут быть реализованы в исполнительском поведении других лиц, деятельность которых не была пресечена. Поэтому его поведение выходит за рамки пресеченного, соответственно признание указанной деятельности только покушением будет слишком узким, не охватит содеянное в целом. Отсюда анализируемое общественно опасное действие нужно признавать покушением на преступление и соучастием в оконченном продолжаемом преступлении. Полагаем, данное правило распространяется не только на организаторов, но и на подстрекателей и пособников, деятельность которых связана с оконченным продолжаемым преступлением и в то же время является в определенной части пресеченной исполнительской деятельностью.

Во второй ситуации квалификация содеянного зависит от замысла лица. Коль скоро соисполнитель не знал о том, что данный преступный акт является частью продолжаемого преступления, пресеченное его поведение необходимо рассматривать как покушение на преступление, оформляющее отдельный преступный акт.

Здесь очень тесно переплетается вопрос о соотношении покушения и соучастия в преступлении. Из вышеизложенного следует, что соучастие и покушение мирно сосуществуют в тех случаях, когда поведение–соучастие по своему объему шире поведения–исполнения, пресеченного в каждом конкретном случае, и когда становится возможной совокупная квалификация покушения и соучастия. Однако указанным не ограничивается проблема их соотношения, поскольку она связана еще с негодным соучастием (соисполнением). Например, при изнасиловании один исполнитель держит потерпевшую за руки, помогая другому совершить половой акт, но второй отказывается от доведения преступления до конца (особенно наглядно подобное при первом исполнителе–женщине). Естественно, такое посягательство должно квалифицироваться как покушение на изнасилование.

В уголовном законодательстве зарубежных стран покушение находит отражение в качестве самостоятельного института, по крайней мере, мне не встретилось пока ни одного законодательного акта, в котором не указывалось бы покушение. Но в некоторых из них отсутствует общее понятие покушения (УК Голландии, УК Швейцарии). Так, в ст. 45 УК Голландии речь идет только о наказуемости покушения, специфика данного вида неоконченного преступления не отражена; в ст. 21, 22 УК Швейцарии выделены сразу оконченное и неоконченное покушение, определения самого покушения нет. Ни тот, ни другой из приведенных подходов, на наш взгляд, не годятся, поскольку прежде чем говорить о наказуемости чего–то, нужно иметь четкое представление о явлении, по поводу которого устанавливается наказуемость, и прежде чем классифицировать, необходимо знать то, что подвергается классификации. Приведенные УК явно игнорируют сам предмет должной регламентации.

В основной массе уголовных кодексов покушение определено ч. 2 ст. 25 УК Республики Узбекистан, ч. 3 ст. 32 УК Республики Таджикистан, ст. 29 УК Азербайджанской республики, ст. 43 УК Японии, ч. 4 ст. 15 УЗ Латвийской республики, ч. 1 ст. 15 УК Украины, ч. 3 ст. 24 УК Республики Казахстан, ч. 1 ст. 23 УК Китайской Народной Республики, ч. 1 ст. 14 УК Республики Беларусь, ч. 1 ст. 18 УК Республики Болгария, ч. 2 ст. 15 УК Эстонской республики, ч. 1 § 21 УК Дании, § 22 УК ФРГ, ч. 1 ст. 16 УК Испании, ст. 1 главы 23 УК Швеции, ст. 13 УК Республики Польша, ч. 2 § 15 УК Австрии. При этом определения выглядят неоднозначно.

Прежде всего, все определения покушения можно разделить на две группы. К первой отнесем кодексы тех стран, которые раньше входили в СССР, а также отдельных стран, ранее входивших в социалистический лагерь (КНР). В них мы находим определения покушения, в максимальной степени тождественные тому, которое предложено УК РФ, при изредка встречающихся несущественных дополнениях или уточнениях (где–то речь идет о деянии вместо действия и бездействия или вместе с ними, где–то пытаются дополнить указанием на нормы Особенной части, где–то вместо «независящих от лица обстоятельств» употребляют фразу «по причинам, не зависящим от воли виновного» и т. д.). Подобное свойственно даже русофобным по нынешним временам Латвии и Эстонии. Особняком стоит УК Республики Узбекистан, в ч. 2 ст. 25 которого дано более лапидарное определение: «Покушением на преступление признается начало совершения умышленного преступления, неоконченного по независящим от лица обстоятельствам». Данное определение максимально приближено к тем, которые даны в законодательных актах второй группы — иных стран. В данной группе законов имеют место, как правило, краткие описания покушения. Так, в ст. 43 УК Японии при установлении наказания за покушение сказано: «Наказание лица, которое приступило к совершению преступления, но не смогло довести его до конца…»; здесь странным кажется начало определения покушения — «приступило к совершению преступления»; подобное было бы понятно, если бы данный закон не относил к преступлению приготовление; однако он это делает, признавая, соответственно, приготовление преступлением; отсюда и анализируемая законодательная фраза может быть вполне обоснованно отнесена и к приготовлению, что ведет к размыванию понятия покушения. Иное предусмотрено в § 22 УК ФРГ: «Покушается на уголовно наказуемое деяние тот, кто по своему представлению о деянии непосредственно начинает осуществлять состав преступления»; в данном случае, мы видим, в закон вводится субъективный момент («по своему представлению») и деяние отождествляется с составом преступления; ни того, ни другого нет в УК Японии.

В § 1 ст. 13 УК Республики Польша сказано: «Ответственности за покушение подлежит тот, кто с намерением совершить запрещенное деяние направляет свои действия непосредственно на его выполнение, которое, однако, не доводится до конца»; данное определение представляется максимально запутанным по нескольким причинам: а) ограничение запрещенного деяния только покушением, словно приготовление, также выделенное в законе (ст. 16 УК), не является запрещенным действием или бездействием; мало того, в общих нормах, определяющих время и место совершения деяния (ч. 1, 2 ст. 6 УК), которые несомненно относятся и к приготовлению как преступлению, присутствует только термин «деяние» как действие или бездействие; из чего можно сделать вывод, что деянием следует признавать и приготовление; б) сложное построение фразы «направляет свои действия непосредственно на его (деяние. — А. К.) выполнение», в которой вроде бы действия отделены от выполнения деяния, поскольку они только направлены на это выполнение деяния, тогда как реально деяние и есть действие или бездействие, т. е. лицо, совершая действия, исполняет деяние, а не направляет на его выполнение; указанное законодательное положение можно было бы отнести к неудачному переводу, однако точно так же или максимально похоже было определено покушение и в УК Польской Народной Республики 1969 г. (ч. 1 ст. 11); в) слишком длинное изложение субъективного момента покушения.

Еще более сложное определение покушения дает УК Швеции: «Лицо, которое начало совершать преступление и не довело его до конца, должно быть в случаях, когда существуют специальные положения для цели, приговорено за покушение на совершение преступления, если имелась опасность того, что действия могли привести к завершению преступления, или если такая опасность была предотвращена только благодаря случайным обстоятельствам» (ст. 1 главы 23). Указанная сложность малопонятна для исследователя, особенно на фоне того, что данный УК принят сравнительно недавно (в 1962 г.), но выглядит архаичным в сравнении с кодексами соседних европейских стран. На наш взгляд, в этом плане более точным является определение покушения в УК Австрии: «Покушение на деяние имеет место, если исполнитель воплощает свое решение совершить деяние или склонить другое лицо к его совершению посредством выполнения действия, непосредственно ведущего к его исполнению» (ч. 2 § 15); разумеется, если не принимать во внимание слишком широкое понимание исполнителя, приравнивание к нему всех соучастников (§ 12), ограничение соучастия только склонением, слишком широкое и одновременно слишком узкое выражение идеи покушения в законе и некоторые другие недостатки. Рассмотрение кодексов в указанном плане можно было бы продолжить, но и так ясно, что единства мнения по определению покушения в уголовных законах стран даже соседствующих нет или почти нет. Но ведь в каждой стране выделяют преступные действия по созданию условий и по исполнению (выполнению) преступления, что позволяет отнести к приготовлению первые и к покушению вторые; в каждой стране покушение связано с умышленностью поведения, в каждой стране так или иначе речь идет о назавершенности преступления при приготовлении и покушении.

Правда, по последнему вопросу, применительно к покушению, дело обстоит не так просто. Все уголовные кодексы по данному поводу можно развести на четыре группы. А) Кодексы, не отражающие неоконченного преступления, и оформляющие покушение как стадию совершения преступления. К таковым можно отнести УК ФРГ, УК Австрии и УК Испании; хотя в какой–то степени даже при их прочтении можно отнести покушение к неоконченному преступлению. Например, в ч. 1 ст. 15 УК Испании речь идет о наказуемости оконченного преступления и покушения, и поскольку последнее противопоставлено оконченному преступлению, то можно сделать вывод о признании покушения в законе неоконченным преступлением. То же самое мы видим и в УК Австрии, и в УК ФРГ. Только поэтому можно согласиться с А. В. Серебренниковой в том, что неоконченное преступление является одной из основных черт УК ФРГ[445]. Б) В законах не отражено неоконченное преступление, однако покушение оформлено в законе как неоконченное преступление. К ним можно отнести УК Японии, УК Республики Беларусь, УК Эстонской республики, УК Республики Казахстан, УК КНР, УК Дании, УК Республики Болгария, УК Швеции, УК Республики Польша, т. е. данные законодательные акты связывают покушение с тем, что преступление не доведено до конца. В) В законах отражено неоконченное преступление, к нему отнесено покушение, однако при определении покушения речи о недоведении преступления до конца не идет. Например, в УК Пенсильвании говорится о неоконченном преступлении (глава 9), к нему отнесено покушение без указания на то, что преступление не доведено до конца (§ 901). В принципе подобное вполне допустимо, но здесь отсутствует расшифровка понимания неоконченного преступления, ведь не случайно в абсолютном большинстве уголовных законов при определении покушения указано на незавершенность преступления; данное указание конкретизирует понятие покушения, помогает при установлении его. Поэтому более оптимальным представляется все–таки обязательное указание на то, что преступление до конца не доведено; подобное можно отразить либо при определении неоконченного преступления и отнесении к нему покушения, либо при определении покушения без указания о таковом при определении неоконченного преступления, т. е. достаточно какого–то одного места для отражения данного фактора. В УК Пенсильвании нет ни того, ни другого. Г) Кодексы, в которых отражено и неоконченное преступление в качестве родового признака, и покушение как его разновидность. К таковым можно отнести УК Республики Узбекистан, УК Республики Таджикистан, УК Азербайджанской республики, УЗ Латвийской республики, УК Украины; ни один из них не дает определения неоконченного преступления, отсюда вполне оправданным является отражение в определении покушения незавершенности преступления.

При этом необходимо остановиться и на причинах, в силу которых преступление не было завершено. В уголовных законах различных стран по–разному формулируются те факторы, из–за которых преступление не было окончено, что стало препятствием при исполнении преступления. Нам встретилось пять особенностей оформления таких сил в законах. Во–первых, уголовные законы, в которых о причинах не доведения до конца преступления ничего не сказано (УК Республики Польша, УК Дании, УК Японии, УК Республики Болгария); правда, при анализе этих кодексов и сравнении по ним покушения и добровольного отказа, можно сделать некоторые выводы: в УК Дании добровольный отказ связан с отсутствием случайных обстоятельств, следовательно, скорее всего, незавершенность преступления при покушении имеет место при наличии каких–то возникших случайных обстоятельств; в УК Японии добровольный отказ связан с волеизъявлением лица («по собственной воле»), следовательно, можно предположить, что при покушении помимо воли прерывается преступление; но по некоторым уголовным законам и такое сопоставление не помогает установить причины незавершенности преступления (УК Республики Польша), что едва ли следует признавать оправданным. Во–вторых, имеются уголовные законы, в которых в качестве причины прерывания преступления выступают случайные обстоятельства (например, УК Швеции). В третьих, в некоторых кодексах указано на неоконченность преступления «по независящим от лица обстоятельствам» (УК Азербайджанской республики, УК Республики Таджикистан, УК Республики Узбекистан, УК КНР). В-четвертых, по некоторым уголовным законам в качестве причин прерывания преступления указаны факторы, «независящие от воли виновного» (УК Украины, УК Эстонской республики, УК Республики Казахстан, УК Республики Беларусь). Таким образом, и в зарубежном уголовном праве одной из проблем, связанных с покушением, выступает оформление причин прерывания преступления. На наш взгляд, более точны те законодательные системы, которые связывают покушение с причинами, лежащими вне воли виновного, а не с обстоятельствами, от лица не зависящими, поскольку последние носят двойственный характер. Подобное можно рассмотреть на примере изнасилования, когда насилие уже имело место, но половой акт не совершен из–за отсутствия эрекции у виновного. Естественно возникает вопрос — зависит ли данное обстоятельство от виновного? Столь же естествен и ответ — разумеется, да, поскольку в сознании человека сработал механизм, деформирующий преступное поведение, т. е. мы столкнулись с обстоятельством, зависящим от лица, однако данное обстоятельство не способно исключить покушение как таковое. Именно поэтому мы и признаем более точным соотнесение причин пресечения с зависимостью от воли лица, поскольку это отражает реальное положение вещей. При этом мы отдаем себе отчет в том, что понятие воли весьма и весьма относительно, непонятно, но здесь мы не готовы вторгаться в теоретический спор по данному вопросу.

Из изложенного следует, что при создании возможного унифицированного кодекса необходимо отразить в норме о покушении указанные общие черты; на наш взгляд, таковым может быть признано деяние по исполнению преступления, не доведенное до конца по причинам, не зависящим от воли лица.

И последнее замечание. Зарубежное уголовное право, как правило, признает покушение всегда криминально значимым, но в некоторых законодательных актах все же уголовно–правовая значимость его дифференцирована. Так, согласно ст. 44 УК Японии покушение криминализовано лишь применительно к отдельным статьям Особенной части, в которых указано на наказуемость анализируемого вида неоконченного преступления. В ч. 1 § 23 УК ФРГ и ч. 4, 6 ст. 15 УЗ Латвийской республики криминально значимым признано покушение только на преступление, покушение на проступок не наказуемо (необходимо помнить, что в данных законах уголовно–правовые деяния разделены на преступления и проступки). В ч. 4 ст. 24 УК Республики Казахстан криминальная значимость покушения ограничена преступлениями средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими. Думается, ограничение криминальной значимости покушения едва ли приемлемо, поскольку при покушении само деяние является достаточно опасным, а в опасности виновного ничего не меняется — при покушении он остается столь же опасным и готов на продолжение преступление, которое не завершено помимо его воли.

Загрузка...